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EL PAGO DE LAS LEGÍTIMAS Y LAS MEJORAS Reglas: 1. Art. 1197 cc, El testador puede designar con que bienes se pagaran las legitimas pero no puede delegar esta facultad ni tampoco la puede tasar, es contrapuesta a la del Art. 1318. Art. 1197 CC “El que deba una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que haya de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna, ni tasar los valores de dichas especies” 2. Art.1189 cc, Las legitimas se pagan con preferencia de otras asignaciones, y señala que si lo efectivamente donado irrevocablemente en razón de legitimas es menor que la mitad legitimaria, lo primero que se debe hacer es completar las legitimas. Art. 1189 CC “Si la suma de lo que se ha dado en razón de legítimas no alcanzare a la mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes con preferencia a toda otra inversión” Ejemplo: una masa partible por 200 millones, ojo que jurídicamente este es el 1º acervo imaginario, esta persona tiene 2 hijos, al hijo 1 le había hecho una donación por 20 y al hijo 2 una donación de 40. La mitad legitimaria es de 100 y la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición es de 50. A cada uno de los legítimos por legitima es 50. Al hijo 1 ya se le había dado 20, por tanto se le otorga 30 y al hijo 2 se le había otorgado 40 por lo tanto, se le otorga 10. 3. Art. 1193 cc, esta regla dice que si lo que se ha donado es a titulo de legitima excede de lo que le corresponda a esa persona por su legítima, el exceso se le imputa a la cuarta de mejoras, pero de todas formas la cuarta de mejoras se divide en proporción a lo que le corresponda a los legitimarios. Art. 1193 CC “Si lo que se ha dado o se da en razón de legítimas excediere a la mitad del acervo imaginario, se imputará a la cuarta de mejoras, sin perjuicio de dividirse en la proporción que corresponda entre los legitimarios. Si lo que se ha asignado al cónyuge sobreviviente no fuere suficiente para completar la porción mínima que le corresponde en atención a lo dispuesto en el artículo 988, la diferencia deberá pagarse también con cargo a la cuarta de mejoras” Precisiones: -Para poder aplicar esta norma el causante no debe haber dispuesto de su cuarta de mejoras, porque si la persona dispuso de su cuarta de mejoras entonces se debe estar a ella porque es la voluntad del testador. Ejemplo: existía ante la muerte un acervo partible de 40, tenia 2 hijos y a uno de ellos le dono 60. Se suma la donación mas el

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EL PAGO DE LAS LEGÍTIMAS Y LAS MEJORAS

Reglas:1. Art. 1197 cc, El testador puede designar con que bienes se pagaran las legitimas pero no puede delegar esta facultad ni tampoco la puede tasar, es contrapuesta a la del Art. 1318. Art. 1197 CC “El que deba una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que haya de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna, ni tasar los valores de dichas especies”

2. Art.1189 cc, Las legitimas se pagan con preferencia de otras asignaciones, y señala que si lo efectivamente donado irrevocablemente en razón de legitimas es menor que la mitad legitimaria, lo primero que se debe hacer es completar las legitimas.Art. 1189 CC “Si la suma de lo que se ha dado en razón de legítimas no alcanzare a la mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes con preferencia a toda otra inversión”Ejemplo: una masa partible por 200 millones, ojo que jurídicamente este es el 1º acervo imaginario, esta persona tiene 2 hijos, al hijo 1 le había hecho una donación por 20 y al hijo 2 una donación de 40. La mitad legitimaria es de 100 y la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición es de 50. A cada uno de los legítimos por legitima es 50. Al hijo 1 ya se le había dado 20, por tanto se le otorga 30 y al hijo 2 se le había otorgado 40 por lo tanto, se le otorga 10.

3. Art. 1193 cc, esta regla dice que si lo que se ha donado es a titulo de legitima excede de lo que le corresponda a esa persona por su legítima, el exceso se le imputa a la cuarta de mejoras, pero de todas formas la cuarta de mejoras se divide en proporción a lo que le corresponda a los legitimarios.Art. 1193 CC “Si lo que se ha dado o se da en razón de legítimas excediere a la mitad del acervo imaginario, se imputará a la cuarta de mejoras, sin perjuicio de dividirse en la proporción que corresponda entre los legitimarios. Si lo que se ha asignado al cónyuge sobreviviente no fuere suficiente para completar la porción mínima que le corresponde en atención a lo dispuesto en el artículo 988, la diferencia deberá pagarse también con cargo a la cuarta de mejoras”

Precisiones:

-Para poder aplicar esta norma el causante no debe haber dispuesto de su cuarta de mejoras, porque si la persona dispuso de su cuarta de mejoras entonces se debe estar a ella porque es la voluntad del testador. Ejemplo: existía ante la muerte un acervo partible de 40, tenia 2 hijos y a uno de ellos le dono 60. Se suma la donación mas el acervo partible, y nos da 100 y eso es el 1º acervo imaginario, y sobre esos 100 hay que hacer el cálculo: mitad legitimaria 50, cuarta de mejoras y cuarta de libre disposición es 25. Este causante no dispuso de la cuarta de mejoras, y a cada uno de ellos por legitima rigurosa les toca 25, entonces a los 60 se le restan estos 25 y nos sobran 35, esto es que si no se dispuso de la cuarta de mejoras, esta hay que dividirla conforme a las reglas de la sucesión intestada, porque la cuarta de mejoras es una asignación forzosa, y al ser así, entonces la tengo que respetar si o si. Entonces la cuarta de mejoras la tengo que dividir en 12, 5 y 12, 5. Por lo tanto a los 35 tendría que disminuirle 12,5 y me queda un remanente de 22, 5 y esos 22,5 los imputo a la libre disposición, porque eso no es una asignación forzosa y por lo tanto puedo hacerlo y me queda solo 2,5. En consecuencia si el causante dice que dispone la cuarta de libre disposición a tal persona, le corresponde a ella 2,5. La única manera para que esto se haga es que el causante no ha dispuesto de la cuarta de mejoras, porque si hubiese dicho algo, los 25 hubiesen pasado a la cuarta de mejoras.

Por ejemplo: Acervo liquido = 40, y se habían hecho donaciones a un hijo 40 y al otro 60. 1er acervo = 100: Se dividen:

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½ legitima = 50. A= 25 B= 25. A= Se le había dado 60 por tanto consume toralmente su legítima y queda un remanente de 35. La regla dice que el exceso se imputa a la 4ta de mejora. ¼ Mejora = 25 A= 12,5 B= 12,5. 35 – 12,5 = 22,5 Eso es lo que aún queda de remanente y se imputa a la LD no es asignación forzosa y queda 2,5 ¼ Libre Disposición = 25. Se redujo a 2,5.

Lo que se donó y excede de la mitad legitimaria se considera una mejora, pero esto tiene ciertas limitaciones:a) La 4ta de mejoras se divide entre los legitimarios si el testador no dispuso de ella.b) Si el testador dispuso de la 4ta de mejoras debe estarse a su voluntad

4. Art. 1194 CC, esta disposición dice que si se ha dado en razón de mejoras es decir a titulo de mejoras, se ha dado algo a titulo de mejoras, y no cupiere en las mejoras el exceso se reputara a la cuarta de libre disposición. “Si las mejoras (comprendiendo el exceso o la diferencia de que habla el artículo precedente, en su caso), no cupieren en la cuarta parte del acervo imaginario, este exceso o diferencia se imputará a la cuarta parte restante, con preferencia a cualquier objeto de libre disposición, a que el difunto la haya destinado”Ejemplo: un acervo partible por 100, a uno de los hijos se le hizo una donación a titulo de mejoras por 70 y ahí esta le diferencia. Se suma para llegar al acervo imaginario y llego a 170 y divido mitad legitimaria, 85 cuarta de mejoras 42,5 y cuarta de libre disposición 42,5. Lo que ocurre que 70 es más que 42,5 o sea supera a lo que le estoy dejando esa persona, cuando esto pasa carga a la libre disposición por lo tanto, 70 menos 42,5 queda un exceso de 27,5 este le agrego a la libre disposición y 42,5 menos 27,5 es 15, y eso es lo que realmente es libre disposición.

5. Art.1196 cc, si lo que se ha dado en razón de legitimas y mejoras excediere de los bienes dejados por el causante, se rebaja a prorrata, quiere decir que primero se rebaja las mejoras hasta completar lo que en derecho corresponde. Art. 1196 CC “Si no hubiere cómo completar las legítimas y mejoras, calculadas en conformidad a los artículos precedentes, se rebajarán unas y otras a prorrata” Y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1189 CC. Lo primero que se rebaja son las mejoras.

6. Art. 1206 inc 1 cc, si lo que se ha donado a titulo de legitima o de mejoras es inferior a la cantidad de lo que le corresponde por ese concepto, tiene derecho a conservar esa cosa y además a cobrar la diferencia.7. Art. 1206 inc 2 cc, en cambio si lo que le corresponde por concepto de legitima o de mejoras es inferior al valor de las cosas que se les ha donado, tiene 2 opciones:a) Pagar el saldo en dinero.b) A devolver las especies y exigir la compensación que le correspondiere si en derecho procede.

Desheredamiento

En nuestro sistema y en otras legislaciones existe esta institución y la ley lo establece de manera rigorosa y esta tratado en los.

Art. 1207 y siguientes CC “Desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en este título se expresan”

Concepto: Disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima.

Requisitos:

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a. Que se haga un testamento: debe cumplir con los requisitos legales el testamento.b. Que exista una causa legal Art. 1208 CC que son taxativas “Un descendiente no puede ser

desheredado sino por alguna de las causas siguientes:1ª Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes.2ª Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo;3ª Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar;4ª Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo; 5ª Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva; o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Los ascendientes y el cónyuge podrán ser desheredados por cualquiera de las tres primeras causas”

Observaciones:

Las tres primeras son aplicables a cualquier tipo de legitimario. La 4ta y la 5ta son solamente aplicables a los descendientes.

Estas causales son taxativas Las tres primeras causales son comunes al cónyuge, ascendientes y descendientes La causal 4 y 5 son solo aplicables a los descendientes

c. Que en el testamento se especifique la causa legal: se debe señalar nominativamente en el testamento, expresando con precisión los hechos en que se funda. Por ejemplo debe decir que deshereda a un hijo porque no le pidió la autorización para casarse,etc.

d. Que se pruebe la causa legal: La regla general es que se debe probar judicialmente, sin embargo esta prueba puede ser en vida del testador o se puede probar con posterioridad a su muerte por las personas interesadas en el desheredamiento. La excepción es que no es necesaria esta prueba cuando el desheredado no alega o reclama su legítima en el plazo de cuatro años contados desde la apertura de la sucesión. Si es incapaz el plazo se cuenta desde que ha cesado la incapacidad, este plazo coincide con la acción de reforma de testamento.

Art. 1209 CC “No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento mencionadas en el artículo anterior, si no se expresa en el testamento específicamente, y si además no se hubiere probado judicialmente en vida del testador, o las personas a quienes interesare el desheredamiento no la probaren después de su muerte. Sin embargo, no será necesaria la prueba, cuando el desheredado no reclamare su legítima dentro de los cuatro años subsiguientes a la apertura de la sucesión; o dentro de los cuatro años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar, si al tiempo de abrirse la sucesión era incapaz” Si es incapaz el desheredado se suspende el plazo.

Efectos del desheredamiento: Art 12101. Son los que el testador haya determinado 2. SI el testador no los determinado el legitimario pierde su legítima. Además todas las

asignaciones por causa de muerte y todas las donaciones que le hubiere hecho el testador 3. Si en virtud del desheredamiento los bienes pasan a los hijos del padre desheredado ,esos

bienes los administra y usufructúa la madre, siempre que este separada de bienes. En cambio, si está casada en SC habrá que nombrarle un curador al hijo y el usufructo lo tiene el hijo Art. 2210 CC Efectos en relación a los Alimentos: Por RG no priva de alimentos al desheredado, salvo que se aun caso de injuria atroz, pues en este caso si se le privara de los alimentos

En conformidad a los Arts. 968 N°1-4 (Indignos), 979 “La incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido, de los alimentos que la ley le señale; pero en los casos del artículo 968 no tendrán

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ningún derecho a alimentos” y 1208 CC, constituyen injuria atroz los tres primero numerales del Art. 1208 CC

Revocación del desheredamiento. Art 1211

Debe ser expresa, sea total o parcial pero en otro testamento y la reconciliación no sirve para revocar el desheredamiento.

Revocación del testamento Art 1212-1215

Esto se debe a que esencialmente es revocable en virtud de la definición de este.

- Art 1212: la regla es que todo testamento válidamente otorgado puede revocarse por revocación y acá aparecen los testamentos privilegiados que se caducan sin necesidad de revocación.Art. 1212 CC “El testamento que ha sido otorgado válidamente no puede invalidarse sino por la revocación del testador .Sin embargo, los testamentos privilegiados caducan sin necesidad de revocación, en los casos previstos por la ley. La revocación puede ser total o parcial”

- Art 1213: el testamento solemne puede ser revocado por otro solemne o por uno privilegiado, no es necesario la misma jerarquía. Si se hace la revocación por privilegiado y este caduca, revive el testamento anterior.Art. 1213 CC “El testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o parte, por un testamento solemne o privilegiado. Pero la revocación que se hiciere en un testamento privilegiado caducará con el testamento que la contiene, y subsistirá el anterior”

- Art 1214: si se revoca un testamento que a su vez revocaba uno anterior no por eso revive el primero, a menos que se diga expresamente.Art. 1214 CC “Si el testamento que revoca un testamento anterior es revocado a su vez, no revive por esta revocación el primer testamento, a menos que el testador manifieste voluntad contraria”

-Art. 1215 CC “Un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes por la existencia de otro u otros posteriores. Los testamentos posteriores que expresamente no revoquen los anteriores, dejarán subsistentes en éstos las disposiciones que no sean incompatibles con las posteriores, o contrarias a ellas”Hace una clasificación de las revocaciones, vinculado con el Art. 1212 CC

1. Total: Deja sin efecto la Integridad de un testamento2. Parcial: Parte del testamento dejando subsistente otra. Deja sin efecto solo algunas

disposiciones del testamento.3. Expresa: Es la que se hace en términos explícitos y formales; expresa se hace en términos

explícitos y formales4. Tacita: Es aquella en que en un nuevo testamento se contienen disposiciones

incompatibles con el testamento anterior.

Acciones Protectoras en el Derecho SucesorioTradicionalmente se estudian 2 acciones como propia del derecho sucesorio:

a. Acción de reforma de testamento.b. Acción de petición de herencia. Art. 1216 y sig. Cc:

Estas acciones no son las únicas, porque también existen otras acciones que les corresponde a otras personas, como la Acción reivindicatoria que le corresponde a un dueño que en tanto es dueño de un bien determinado, pero también tiene acciones personales como por ejemplo, la acción de inoficiosa

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donación, acciones de complemento, aquella en la que a un heredero forzoso se le está dejando menos de lo que corresponde a través de un legado, es decir a través de todo el desarrollo del derecho sucesorio podemos encontrar muchas acciones.

1. Acción de reforma de testamento:

Art. 1216 CC “Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos o las personas a quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Si el legitimario, a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus bienes, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años contados desde el día en que tomare esa administración”

Art. 1216 y sig. Cc: este artículo no establece una definición o concepto claro, pero se puede a partir de este artículo generar la siguiente definición: es la acción que tiene los legitimarios cuando el testador, que no ha respetado las asignaciones forzosas que le corresponden, puedan solicitar la modificación del testamento y recibir en ese caso, el total de dichas asignaciones forzosas. ¿Qué tipo de asignaciones forzosas se protegen mediante la acción de reforma? Se protegen 2 asignaciones:

– Las legitimas.– Las mejoras.

¿Los alimentos por qué no se protegen con esta acción? Porque los alimentos constituyen una baja general de la herencia, por lo tanto los alimentos ya se pagaron jurídicamente.

Cuando un causante hace un testamento y en el transgrede AF no causa la nulidad del testamento, no es esa la sanción. Lo que ocurre es que los que se ven afectados (legitimarios) podrán interponer esta acción.

Naturaleza Jurídica: Acción de Inoponibilidad, el testamento sigue valiendo pero una disposición se cambia. ¿Que se pide con la acción de reforma? Hay que hacer una serie de distinciones:

1. Si el causante dispuso bien de la cuarta de mejoras, es decir le dejo a quienes corresponden, entonces los legitimarios piden su legítima rigorosa.

2. Si el causante dispuso mal de la cuarta de mejoras, entonces los legitimarios pedirán su legítima efectiva. El legitimario que ha sido desheredado injustamente, tiene esta acción para pedir que se conserven las donaciones entre vivos. Art. 1217 cc.

Art. 1217 CC “En general, lo que por ley corresponde a los legitimarios y lo que tienen derecho a reclamar por la acción de reforma, es su legítima rigorosa, o la efectiva en su caso.El legitimario que ha sido indebidamente desheredado, tendrá, además, derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendidas en la desheredación”

¿Quién tiene la legitimación activa? A los legitimarios una vez que son herederos, pero los herederos tiene que tener la calidad de legitimarios.

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¿En contra de quien se dirige esta acción? Se dirige en contra de aquellas personas que hayan sido beneficiadas injustamente. Los que se han beneficiado injustamente concurrirán a prorrata del monto de sus asignaciones para que se cumplan las asignaciones forzosas que habrían sido vulneradas.

¿Cuál es la prescripción de esta acción? La ley señala que el legitimario tiene una acción de 4 años desde el día que se tuvo conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Los hijos por regla general y los cónyuges no, porque puede ocurrir que aparezcan hijos que no sabía que el causante era su padre, pero el hijo que era reconocido, vivido, igual que su cónyuge sabe ya que es legitimario, entonces para ellos solo es 4 años desde el día en que toman conocimiento del testamento, ya que siempre conocen su calidad de cónyuge.

Si el legitimario es incapaz, el plazo de 4 años se cuenta desde que ha cesado la incapacidad, lo interesante es que es un plazo de 4 años., s decir se suspende la acción en ciertos casos.

Esta prescripción es considerada de corto tiempo, por ser inferior a 5 años, entonces no se suspenden, pero aquí hay una excepción, es de uno de los pocos casos, que aunque sea de corto tiempo, igualmente se suspenden. (La otra excepción es la nulidad relativa)

Vinculada con la acción de reforma, esta la Preterición, Art.1218 cc, habla del que se denomina el “preterido”, el individuo en que se consiste en pasar en silencio a un legitimario. El que hayas sido pasado en silencio, deberá entenderse cómo una institución de heredero en su legítima. Conservará además las donaciones revocables que el testador no hubiere revocado. ¿Qué puede hacer el preterido? Hay que hacer una distinción:

1. Si el testador dispuso correctamente o no de su cuarta de mejoras, si el testador dispuso correctamente de la cuarta de mejoras, es porque se lo dejo a quien correspondía, entonces el Preterido se entiende instituido en su legitima rigorosa, es la ley laque dice quienes son los herederos y cuanto le toca a cada uno, por lo tanto el preterido se entiende igualmente instituido en su legitima rigorosa.2. Si el testador no dispuso de la cuarta de mejoras o de la libre disposición, o tratándose de las mejoras lo hizo incorrectamente, en ese caso, se entenderá instituido en su legítima efectiva.

El tema es dilucidar ¿qué acción tiene el Preterido? Le corresponde a la acción de petición de herencia, porque esta persona se va a entender destituido siempre en una parte de la herencia, y si no se le reconoce tiene la acción de petición de herencia. Pero si la persona ha dispuesto mal de la cuarta de mejoras o simplemente no dispuso, entonces va a tener que solicitar es la acción de reforma de testamento porque pedirá que se modifique el testamento en lo que estaba mal hecho. La jurisprudencia dice que estas 2 acciones no son incompatibles, por el contrario se pueden complementar porque por una parte, el causante está solicitando que se modifique el testamento, y con la otra que se le restituyan los bienes.

2. Acción de petición de herencia.Art. 1264 al Art. 1269 cc.

Art. 1264 CC “El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieren vuelto legítimamente a sus dueños”-Esta tampoco tiene una definición en la ley, pero hay que tratar de conceptualizarla, y a partir de esto se define como: “Aquella que tiene el heredero para que se le reconozca su calidad de tal y como consecuencia de ello, se le restituyan las cosas hereditarias, poseídas por otra persona en calidad de heredero”.

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Es una acción real porque emana del Derecho Real de Herencia

¿Quién puede intentarla? El verdadero heredero, probando su calidad de tal. De igual forma puede interponerla el cesionario del derecho real de herencia o sus herederos ¿En contra de quien se dirige? Del falso heredero, es decir en contra de aquella persona que ocupa la herencia en calidad de heredero cuando en realidad no lo es Objeto: Lo que persigue es que se le reconozca la calidad de heredero y como consecuencia de ello la restitución de las cosas hereditarias. Incluso comprende las cosas de las que el causante era mero tenedor ¿Cómo se prueba la calidad de heredero? Se puede probar demostrando el parentesco con el causante. Probando el estado civil si se trata de una sucesión Ab Intestato. En cambio si se trata de una sucesión testamentaria acompañando el testamento en que se instituye la calidad de tal

Características:

a. Acción real : porque protege un derecho real, como es el derecho real de herencia.b. Es Universal : en cuanto a su objeto: porque lo que protege es al denominado haz hereditario, que constituye una universalidad jurídica compuesto por activos y pasivos.c. Acción divisible : porque cualquiera de sus herederos puede ejercer su acción por la parte que a él le corresponde dentro de la herencia y que no se le está respetando. No es necesario que se pongan todo de acuerdo para demandar, cada uno de los herederos tiene su propia accion. Uno de los herederos no puede pedir la herencia que le corresponde a todos los herederos, cuando esta herencia está en manos de terceros que no le corresponde. Lo mismo pasa con la accion reivindicatoria. Los autores Ávila y Benavente plantean que desde otra perspectiva también es indivisible, señalan que si existen varios herederos cada uno de ellos puede interponer una acción por su cuota, pero si ese heredero interpone la APH solicitando que se le restituya la totalidad de la herencia, de los bienes, el falso heredero no se podría oponer argumentando que a ese heredero solo le correspondía una cuota, no sería una oposición valida.d. Es de naturaleza mueble : que se rige por el estatuto jurídico de los bienes muebles, siendo incalificable como mueble o inmueble se le considera como mueble y también esta accion. La importancia, es por la competencia de los tribunales, quien será competencia es el lugar donde se haya abierto la sucesión del difundo. Art. 148 COTe. Es una accion patrimonial : porque por supuesto, tiene una finalidad pecuniaria, consecuencias de ello: Es que sea Renunciable,Transmisible y Transferible-f. Prescriptible. : La accion de prescripción sigue la regla del Art. 2517 cc. La accion de petición de herencia no prescribe por inacción, es decir no prescribe por prescripción extintiva, sino que tiene una prescripción adquisitiva cuando un tercero adquiere el derecho disputado. Plazo de prescripción adquisitiva, Art. 1269 cc. -Prescripción adquisitiva Ordinaria del derecho real de herencia: es de 5 años. Y tendrá la calidad de heredero putativo, pero que sin embargo se le otorgo la resolución de posesión efectiva, es decir se le otorgo un justo titulo, podrá adquirir en este plazo más breve. - Prescripción adquisitiva extraordinaria: En cambio al heredero putativo, es decir el falso heredero, que no se le otorgo la posesión efectiva, adquirirá por 10 años, cuando le falta uno de los requisitos, pero tiene posesión regular.

La legitimación activa de la accion de petición de herencia. Art. 1264, le corresponde a cualquiera que tenga la calidad de heredero. También se entiende los herederos de aquel heredero, así como también sus cesionarios. Hay que tener presente que la persona que alega la petición de herencia deberá acreditar que tiene la calidad de heredero que invoca, ya sea con las partidas emitidas por el registro civil o por el testamento según sea el caso.

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La legitimación pasiva es aquella persona que tenga la calidad de heredero putativa o simplemente falso heredero, pero ojo, también se puede dirigir en contra de quien era mero tenedor, el derecho real de herencia para que se restituyan las cosas.

Analogía: la accion de petición de herencia, es al derecho real de herencia, lo que es la accion reivindicatoria al derecho de dominio.

Efectos de la acción de petición de herencia

Van en orden a lo siguiente, porque la finalidad que tiene esta acción es que se reconozca la calidad de heredero de una persona, y una vez que eso pasa, entonces se tiene que restituir todos los bienes que tenía el falso heredero en su poder para restituírselo a quien correspondiera. Y en este sentido se debe aplicar las reglas de las prestaciones mutuas, estas son: las que expresamente regula el código en los Art. 1264 al Art 1269 cc, mas las reglas de las prestaciones mutuas de la acción reivindicatoria del Art. 1904 y siguientes.

1.- Declarada la calidad de heredero corresponden las prestaciones mutuas aplicándose las reglas del Art. 904 y siguientes CC. Por tanto existen dos tipos de prestaciones:

A) Las que debe al poseedor vencido a quien es el verdadero heredero: son las siguientes:-Que se les restituya todas las cosas hereditarias, incluidas las que el causante era mero tenedor.-Que se le restituya todos los aumentos que haya experimentado en la herencia.-Que se le restituya los frutos. Hay que distinguir:-Poseedor de buena fe: restituye solo los frutos posteriores que se hayan percibido a la contestación de la demanda. -Poseedor de mala fe: debe restituir todos los frutos, incluso los que con mediana inteligencia o actividad se hubieren obtenido de las cosas, es decir que esta persona no solo restituye lo que realmente recibió, sino los bienes que estuvieran parados y no los trabajo y generaban frutos, también lo devuelve.-Enajenaciones y deterioros. Hay que distinguir:

- Poseedor de buena fe: no responde por esto, salvo que se haya hecho más rico. - Poseedor de mala fe: responde de todas las enajenaciones y deterioros, aun las que

provengan por caso fortuito. B) Prestaciones que debe efectuar el heredero al poseedor vencido:

-Todos los gastos necesarios para producir los frutos. -Las mejoras necesarias, se debe reembolsar a todo tipo de poseedor, sea de buena o mala fe. -En cuanto a las mejoras útiles, solo tiene derecho a ellas el poseedor de buena fe, pero el de mala fe tiene derecho a poder retirarlas en la medida que esto no genere un deterioro. -Mejoras voluptuarias, estas no se les paga a nadie, ni al de buena o mala fe, pero se pueden retirar en la media que no cause un perjuicio en la cosa.

El valor o eficacia de los actos ejecutados por el aparente heredero: hay que pensar que la persona falso heredero, realizo una serie de actos porque se creía verdadero heredero o porque obtuvo de manera constante y regular y la persona realizo actos. Los efectos de los actos, para esto hay que distinguir:

a. Actos que hayan significado un pago al falso heredero: se aplica el Art. 1576 cc, señala que el pago hecho de buena fe, a quien está en posesión del crédito, se reputa como bien hecho, es decir se considera un pago valido, y si esto es así, entonces jurídicamente, se extingue la obligación. Esto llega a la siguiente conclusión: el problema se produce internamente, con posterioridad entre quien es el falso o verdadero heredero.

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b. Actos de administración: tienen por objeto ejecutar, conservar o incrementar. Ejemplo: arrendamiento, comodato. ¿Qué pasa con ellos? Jurídicamente son validos, pero el verdadero heredero podrá ejercer los derechos que correspondan, ya sea para cobrar las rentas o para poner término al contrato, etc.

c. Actos de disposición: con esto se piensa en enajenar, son validos, pero jurídicamente son inoponibles al verdadero heredero. Cobra importancia una materia relacionada porque los verdaderos herederos podrán ejercer la acción reivindicatoria respecto de los bienes enajenados.

Acción Reivindicatoria:

Art. 1268 CC “El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables, que hayan pasado a terceros, y no hayan sido prescritas por ellos.Si prefiere usar de esta acción, conservará, sin embargo, su derecho para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores no hubiere podido obtener, y le deje enteramente indemne; y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia en cuanto por el artículo precedente se hallare obligado”Hay que calzar la acción de petición de herencia y acción reivindicatoria. El tema es cuando ejerzo una y cuando ejerzo la otra. Para esto hay que tener con precisión al menos 2 puntos claros que diferencian uno y otro.

1- Calidades que se invocan: cuando un heredero ejerce una petición de herencia, invoca su calidad de heredero, es decir el peso de la prueba es acreditar el parentesco o el testamento donde se le asigna una herencia. En cambio cuando se ejerce la acción reivindicatoria se invoca la calidad de dueño de los bienes.

2- En relación con el objeto pedido: cuando se ejerce la acción de petición de herencia lo que se pide es la restitución de la universalidad jurídica que es el haz hereditario, por lo tanto incluye activo y pasivo. En cambio cuando se pide una acción reivindicatoria, se pide una cosa determinada y singular.

¿Cómo se conjuga esto? El problema es lo siguiente: si existe una comunicabilidad entre los derechos que tiene el heredero y los derechos que tiene en un bien determinado específico. Ejemplo: 4 hijos del causante, por lo tanto cada uno de ellos tiene ¼ de la herencia, el unto que hay que tener claro si procede o no. Si soy dueño de ¼ quiere decir que soy dueño de un ¼ de los bienes que conforman de esta herencia. Se entiende que sí. Es dueño de ¼ de cada uno de los bienes de la herencia, entonces existe una comunicabilidad entre el porcentaje que se tiene de universalidad y cada bien. Así las cosas tienen además un sustento dogmático, Art. 1268 cc. Esta reconociendo que cuando se hace enajenaciones a terceros, se hace la enajenación reivindicatoria. Ejemplo: falsos herederos hacen la posesión efectiva, y por lo tanto todos los bienes del causante pasan a estar en nombre de ellos, y aparecen verdaderos herederos. ¿Qué acción ejercen? En este caso, lo que hay que ejercer es la acción de petición de herencia porque lo que están invocando esas personas es su calidad de herederos y están ejerciendo la acción en contra de otras personas que también se creen herederos. La persona con quien se está ejerciendo la acción esta en calidad de heredero, entonces cuando se interpone la acción de petición de herencia y se le restituyan los bienes, podría hacer enunciar cuales serian los principales bienes que se piden de vuelta, dejando muy en claro que es enunciativa, y no una acción reivindicatoria, porque es una persona que se cree heredero. La acción reivindicatoria se produce cuando los falsos herederos enajenaron a terceros, es decir han dispuesto de los bienes y se los pasaron a personas que se creen dueños, entonces la persona que lo tiene no se cree que tiene la calidad de heredero, sino solo que se cree ser dueño de una cosa especifica y ahí hay que ejercer la acción reivindicatoria. Que ocurre cuando son varios los herederos? 2 o más? Y tiene que ejercer la acción reivindicatoria porque ha pasado a terceros: CADA UNO DE ESOS HEREDEROS PUEDE REIVINDICAR UNICAMENTE SU CUOTA EN AQUEL BIEN, ES DECIR SI ES FUEÑO DE ¼ DE LA HERENCIA Y ¼ DEL BIEN, REIVINDICA ESE CUARTO Y NO

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PUEDE REIVINDICAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES, PORQUE SOLO ES DUEÑO DE UNA CUOTA. POR LO TANTO SI SE QUIERE DISPONER LA RESITUCION DE TODOS LOS BIENES ES NECESARIO QUE TODOS LOS HEREDEROS HAGAN LA ACCION REIVINDICATORIA.

FUNDAMENTO: ART. 892 CC.

¿Cuándo procede? Cuando alguno de los efectos hereditarios, cosas haya pasado a manos de un 3ro. Se interpondrá cuando una cosas haya salido de aquellos que se pretenden herederos y pasan a una persona que no se pretende heredero, lo único que se pretende es dueño de una cosa singular. Cuando un bien hereditario sale del haz hereditario. La Jurisprudencia ha señalado que si son varios los herederos y solo uno de ellos interpone la AR no podrá reivindicar por el total, sino que deberá hacerlo por su cuota Art. 892 CC “Se puede reivindicar una cuota determinada proindiviso, de una cosa singular”De acuerdo al Art. 1268 CC El heredero que ejerce esta acción conserva su acción en contra del heredero putativo de mala fe para que le complete lo que no pudo obtener del 3ro por al AR. Naturaleza Subsidiaria. Respeto del heredero putativo de buena fe, el verdadero heredero conserva su acción pero solo hasta la concurrencia de lo que el heredero putativo se hubiere hecho más rico.

Apertura de la sucesión

Es el hecho jurídico que habilitaba a los herederos para poseer de los bienes. Hay que analizarla desde la perspectiva de seguridad que permite a los herederos proteger la herencia. 3 instituciones:

1- La Guarda y la Aposición de sellos : es una medida de seguridad eminentemente provisoria, se produce cuando no se ha hecho inventario solemne y que termina cuando este se hace. Su desarrollo está en los Art. 1222, 1223 y 1224 cc. Es muy simple, esto no pasa en la mayoría de las herencias porque para la mayoría de las herencias, que queda de bienes muebles? Cuchara, joyas de poco valor, etc. Principalmente quedan bienes raíces y vehículos escritos, por lo tanto no es probable que se puedan sustraer bienes. Tiene la finalidad de evitar que se sustraigan dichos bienes, para eso se hace: un listado judicialmente para que se diga que bienes se incluyen. Cuando tiene sentido? Cuando por ejemplo hayan joyas de muchísimo valor, o cuadros que tengan un valor de pintores famosos. Entonces eso representa una calidad considerable de la herencia y ahí tiene sentido. Pero para bienes muebles de poco valor, esto no ocurre, por eso en la práctica a veces se roban y desaparecen bienes.

2- La Declaración de Herencia Adyacente : está desarrollada en el Art. 1240 cc. El concepto es que es aquella que no ha sido aceptada dentro de los 15 días al menos siguientes a la apertura de la sucesión y respecto de la cual no hubiere albacea con tenencia de bienes que haya aceptado el cargo. O sea tiene sentido cuando los bienes quedan botados, y ningún heredero administre en los hechos, porque solo bastaría uno para que exista esa posibilidad o desaparece la herencia adyacente. Quien puede pedir que se declare adyacente en la herencia? Cualquier interesado, parientes del causante, dependientes del causante, el juez la puede declarar de oficio y también se denomina al cónyuge sobreviviente. Es una forma no modificada, entonces no tiene sentido que se nombre, es incongruente el hecho de que aparezca un heredero solicitando la declaratoria. ¿Cuál es su finalidad? Que una persona se encargue de la conservación del patrimonio hereditario.Tramites para que se declare yacente:

- Debe ser una declaración judicial ante el juez del último domicilio del causante. - Dicha resolución se debe insertar en un periódico de la comuna o colocación de

comunas.

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- Dicha resolución debe notificarse al ministerio de bienes nacionales. O sea la herencia adyacente es cuando no hay un heredero al parecer que se haga cargo y si no hay se hace de cargo al fisco, por eso se notifica. No es condición sinecuanon.

- La resolución que la declara debe tener un nombramiento de un curador que declare la herencia yacente.

Administración de la herencia adyacente:

- Tiene la calidad de un curador de bienes que administra. - La facultad del curador de la herencia yacente, solo lo faculta para realizar actos de

administración y no de disposición. Estas facultades están en los arts. 487 y Art. 490.

Cesación de la herencia yacente

¿Como de termina?: se termina cuando algún heredero acepta dicha herencia. Basta que uno lo acepte y por lo tanto hasta ahí llego. Y la curaduría también termina. También se termina cuando se deposita en arcas fiscales el producto de la venta de los bienes hereditarios. Ocurre que transcurridos 4 años desde la muerte del causante, el juez a petición del curador de bienes, puede solicitar que se ordene la venta de los bienes hereditarios, es decir que se traduzca en plata, y lo producido se deposite en arcas fiscales. Art. 484 cc.

Las facultades del heredero que acepta

Cuando un heredero acepta, aquel toma la administración de los bienes, obviamente se tiene que hacer un inventario solemne de aquello y tendrá las mismas facultades que la herencia yacente, pero no está obligado a rendir caución.

Hay un punto siguiente a la herencia yacente: que es la herencia vacante: es la que le corresponde al fisco cuando no existe otros herederos con mejor derecho. Por eso es que la herencia yacente, tiene humo o se parece a la herencia vacante. ¿Quién regula la herencia vacante? Esto no lo regula el cc, sino que el DL 1939, es el que regula la administración y adquisición de todos los bienes del estado. En el Art. 25 y siguiente del DL1939 establece una regulación interesante, porque otorga un galardón, que es un premio, a toda aquella persona que de aviso al Ministerio de bienes nacionales, de que hay una herencia vacante, y el premio es el 30% de lo que se produce.

3- La Facción de Inventario : se explica a la luz de la distinción de un inventario simple y un inventario solemne.

- El inventario simple es una lista de bienes y deudas, hechas por los interesados, sin ninguna solemnidad.

- El inventario solemne es la que se practica una previa resolución judicial por un funcionario público y cumpliendo con las solemnidades legales.

La inmensa mayoría de los inventarios que se hacen, son inventarios simples. Y si se hace vía judicial, porque es intentada, el tribunal dice que se confeccione inventario, se lleva un papel en la notaria, donde el notario hace una enumeración, va 1 heredero, firma y el notario le da un ministerio de fe, donde autoriza la firma. ¿Qué pasa cuando hay vienes que se quedan fuera? Hay que hacer una ampliación del inventario y debe hacerse todo de nuevo. Esto lo regula a Art. 857 y sigt cpc.

El inventario solemne debe hacerse con la citación de todos los interesados, que tengan derecho a asistir, sobre esto trata el Art. 1255 cc. El inc. Final dice que todos los interesados tienen derecho a reclamar en contra de los inventarios inexactos.

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¿Cuándo deben ser solemnes? Cuando existan personas incapaces en los herederos, en cambio cuando son todos capaces, se hace un simple inventario simple.

Debe contener:

Todos los bienes raíces y muebles particularizando. La ley 12.061 hace una presunción que soluciona esto, porque dice que el valor de los bines muebles no registrados que tenía el causante al momento de la muerte, equivale al 20% del último domicilio del causante. ¿Cuándo sí tendría que hacerlo? Cuando hay vienes de mucho valor y que no han sido registrados.

Los títulos de propiedad, escrituras públicas y privadas, los créditos y deudas del difundo y los libros de comercio y los gastos de inventario que son una baja en la herencia.

La Partición

La partición no está definida en la ley, pero la definición es el “conjunto de operaciones que tiene por finalidad poner término al estado de indivisión que existe entre 2 o más personas, adjudicándose los bienes en proporción a los derechos que le corresponden”. Esto esta tratado en los Art. 1317 y stgs cc. La partición es una de las formas que existe para poner término a una comunidad, toda vez que el Art. 2312 cc, señala las diversas formas de cómo se puede poner término a una comunidad. Art. 2312 cc: establece 3 formas, se reúne todos los derechos en una sola persona, por la destrucción y por la división del haber común y eso se refiere a la partición. Las normas de partición son de aplicación general para cualquier tipo de comunidad, lo podemos observar de diversas disposiciones del código. El Art. 2313 cc: señala que la partición de una comunidad cuyo origen es cuasicontractual se aplican estas normas de los Art. 1317 cc en adelante. Lo mismo establece el Art. 1776 cuando se disuelve la sociedad conyugal, ahí se forma una comunidad entre los cónyuges, y también el Art. 2115 cc: cuando se disuelve una sociedad civil, por lo tanto por todas estas disposiciones se llega a la conclusión que las normas de partición son normas generales.

¿Quienes tienen la facultad para pedir la partición? Art. 1317 cc: dice que podrá siempre pedírsela partición, por lo tanto es una accion imprescriptible y por que? Porque emana del derecho de dominio y este es por naturaleza perpetuo, vale decir que una persona por el no ejercicio del dominio, no se pierde este, la única manera es que un 3º adquiera el derecho por prescripción adquisitiva. Por consiguiente se llega a otra aseveración aceptado en doctrina, que no se puede considerar la teoría del abuso del derecho: se entiende que no tiene aplicación en materia de derecho de accion de partición. Pero puede haber 2 limitaciones:

En cuanto al pacto de indivisión: es aquel en que los comuneros acuerdan, que no pedirán la partición de dicha comunidad.

Características:

a. Consensual: al ser un problema de prueba se conviene hacerlo por escritura pública.b. No puede durar más de 5 años, pero puede renovarse por otros 5 años. c. En aquellos casos en que la ley obliga a que las partes se mantengan en indivisión: el código menciona algunos casos:

-Los lagos de dominio privado.-Propiedad fiduciaria.-De la servidumbres que son indivisibles por su propia naturaleza.

Las leyes especiales establecen otros casos: ley 19537 ley de copropiedad inmobiliaria: establece que todos los copropietarios están obligados a mantenerse en indivisión respecto de los bienes comunes. Ejemplo: escaleras, techumbres, paredes, lugares de esparcimiento común. Y mientras exista dicha

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copropiedad deben mantenerse así. El segundo caso donde la ley obliga a mantenerse en indivisión es respecto de las pertenencias mineras, ya que están no son susceptibles de división física ni intelectual. No son los únicos casos.

La accion de partición es aquella que tiene por objeto, pedir, provocar o proceder a la partición. Se entiende que es imprescriptible porque la ley dice que siempre se podrá pedir.

¿Quiénes pueden entablar la acción de partición?

1. Los participes: es decir los herederos del fallecido.2. Los herederos de los coasignatarios (herederos de los herederos) porque es transmisible, pero ojo una vez que comienza el juicio de partición, todos los herederos del coasignatario deben actuar conjuntamente o por medio de un procurador común. 3. Los cesionarios de los derechos de algún coheredero.

Situación que merece análisis.

1- Aquel heredero coasignatario que tiene una asignación sujeta a condición suspensiva: ¿puede ejercer la acción de partición? No porque aun no es comunero y está sujeto a una condición. Pero los otros herederos si podrían hacer la partición porque tienen sus derechos en vigencia. Pero ojo, si hacen la partición, tienen que dar garantías, asegurar a aquel asignatario condicional. Art. 1319 cc.

2- El del fideicomiso: se vincula con la propiedad fiduciaria, por cierto que los fideicomisarios no pueden ejercer la acción de partición porque están sujetos a una condición suspensiva. En cambio los propietarios fiduciarios si la pueden ejercer, pero si la cosa común esta solo compuesta por propietarios fiduciarios, entonces no se puede pedir la partición porque la ley los obliga a permanecer en la indivisión.

3- En cuanto a los acreedores de alguno de los herederos ¿pueden pedir la partición? En el juicio ejecutivo hay normas vinculadas a esto. Art. 519 cpc y Art. 524 cpc: dice que los bienes comunes a varios puedo embargar los dueños los bienes a la persona que se esta ejecutando, no porque los bienes comunes sean intocables. También se da derecho al acreedor a pedir la liquidación de la sociedad. En esta acción de partición dice que todos los comuneros tienen derecho a participar pero se pueden oponer. 2 causas:a- Porque existe un motivo legal. Existe un pacto de indivisión.b- Porque de procederse a la partición se produzca un grave perjuicio.

Capacidad para ejercitar la acción:

Los representantes legales requieren por regla general autorización judicial. Art. 1322 inc. 1 cc. En el caso de la mujer casada en sociedad conyugal: ejemplo, recibe una herencia, ¿cómo ejerce la acción de partición? La mujer es la comunera, pero lo interesante es que el marido es el que administra, por lo tanto al ser este el que administra entonces el Art. 1322 inc 2º señala que es el marido que ejerce la acción pero autorizada por la mujer, el marido provoca la partición. Si la mujer es menor de edad o esta imposibilitada para prestarlo, lo da la justicia en subsidio.

¿Cuando no sería necesaria la autorización de la mujer o la judicial?a. Cuando otro comunero solicita la partición. b. Cuando se hace la partición de común acuerdo.art 1325, es decir es para ejercer la acción

donde se necesita la autorización de la mujer.

Modos de efectuar la partición: 3 formas:

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1- Por el causante: Art. 1318 cc, se puede hacer por testamento sujetándose a los requisitos y solemnidades o por actos entre vivos, la ley no establece ninguna solemnidad. Este artículo establece una condición para que la partición sea jurídicamente bien hecha, no debe ser contra derecho ajeno, y estos se afectan cuando no se hace la adjudicación preferente que tiene el cónyuge sobreviviente o conforme al Art. 1317 nº10. Respecto a la tasación de bienes hecho por el causante: tienen que tasarse. Hay que distinguir:a. Si no hay legitimarios: no hay que tasarlos. Porque el 100% de la herencia es de libre

disposición. b. Si existen legitimarios: existen las asignaciones forzosas y en consecuencia de ello, se entra

en la disputa entre el Art 1197 y 1318 y la tasación debe hacerse conforme a derecho para que tenga valor. La conveniencia de hacer el testador de hacer la partición, es depende de la edad si está o no próximo a la muerte. Cuando la persona esta próxima a una muerte ahí tiene sentido hacer una partición en el testamento.

2- Por los coasignatarios de común acuerdo: Art 1325 inc 1º y 2º, requisitos para que se haga conforme a derecho:a. Que todos concurran al acto.b. Que no se presenten cuestiones por resolver, como cuales son los bienes que deben

partirse, quienes son los participes y que derecho tiene cada uno. c. Que todos los participes estén de acuerdo en la manera de hacer la partición.d. Que se tasen los bienes por peritos. Pero ojo el Art. 657 cpc, permite que se pueda omitir

dicha tasación aun cuando existen incapaces entre los participes. Siempre que existan antecedentes que aprecien la valoración hecha. 2 precisiones:a- Cuando se haga la partición, la ley habla de antecedentes por lo tanto se exige que si

se hace la división de común acuerdo se incluyan 2 o más antecedentes que justifiquen el valor de los bienes. Ejemplo: certificado de avalúo y avalúo hecho por el banco, avalúo hecho por arquitecto del SII, informe de corredor de propiedades.

b- Cuando se incorpora antecedentes, la forma como se hace es agregándolo al final de la escritura se hace una transcripción de los documentos a la vista, es decir “insertar los documentos”.

e. Que se apruebe la partición judicialmente igualmente como si estuviera hecha ante un partidor. Pero ojo, esto se va a cumplir únicamente cuando existan personas ausentes que no hayan designado apoderado o personas sujetas a guardas.

Forma de hacer la partición: la ley no establece formalidad, pero se deberá hacer por escritura publica, porque si existen entre ellos bienes raíces inmuebles, el conservador no inscribirá las adjudicaciones que se efectúen si no se presenta por escritura publica, porque el conservador lo único que inscribe son documentos auténticos y resoluciones judiciales.

3- Por el partidor. Art. 1323 al Art. 1325. Precisión: cuando se llega a un partidor es un tipo de juicio arbitral, y es un tipo de arbitraje forzoso según el cot.

Características del partidor:1.árbitro de derecho, especialmente si lo nombra el causante o el juez. Si lo nombra las partes y todos los participes son mayores de edad y capaces pueden dar el carácter de arbitrador. Pero si lo nombra las partes y hay incapaces el árbitro puede hacer mixto si el juez lo autoriza por razones de manifiesta conveniencia.

Requisitos del partidor:a. Art. 625 cot. Características de cualquier partidor:

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-Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión que tenga libre administración de sus bienes. Los notarios no pueden ser árbitros porque el cot se los prohíbe.-Al partidor se le aplican las implicancias y recusaciones para los jueces.-Si el partidor es asignado por el causante puede ser el mismo albacea partidor, o uno de los coasignataios o alguna persona que esté sujeta a implicancia o recusación pero se puede reclamar ante el juez que conoció de la apertura de la sucesión. -Si el partidor es nombrado por los mismos coasignatarios puede ser albacea o alguno de los coasignatarios o alguna persona que tenga implicancia o recusaciones y puede ser inhabilitada por implicancia y recusaciones posteriores

Nombramiento del partidor

El nombramiento del partidor puede ser hecho:

1- Por el causante: este puede hacerlo por testamento o por acto entre vivos por instrumento público (escritura pública). El partidor nombrado por el testador solo tiene competencia para partir la masa hereditaria. Esto tiene importancia porque si el causante estaba casado en sociedad conyugal, además se forma una comunidad de bienes entre los bienes del causante y quien era su cónyuge sobreviviente. En esa comunidad no tiene competencia el partidor nombrado por el causante. Solo en la masa hereditaria. Tampoco puede liquidar los bienes que tenía el causante con otros causantes. Es poco común que esto ocurra.

2- Por los coasignatarios. Art. 234 cot. Los coasignatarios por escrito pueden asignar árbitros. Lo interesante es que lo pueden nombrar incluso aquellas personas que no tiene la libre administración de los bienes, pero en ese caso debe cumplir con 2 requisitos:a. El partidor debe ser un árbitro de derecho. b. El nombramiento del partidor debe ser aprobado por la justicia.

Esto es muy común.

3- Por el juez: esta es la forma más común de todas, porque se recurre a la justicia ordinaria. Art. 2325 inc.5: en consecuencia acá se hace un reenvio a las normas del procedimiento civil. Art. 646 cpc. Cualquiera de los comuneros puede recurrir al tribunal correspondiente, del último domicilio del causante, para que se cite a todos los interesados a fin que se designe a un juez partidor. Las reglas que se aplican son la de los peritos. En este comparendo se discute el nombre del partidor y si no hay acuerdo lo nombra el juez. ¿Cuándo se entiende que no hay acuerdo?a. Cuando no concurren todos los interesados a la audiencia.b. Cuando no logran ponerse de acuerdo en el nombre del partidor.

Ojo: que no puede recaer en ninguno de los 2 propuestos por el cada uno de las partes. En la práctica: el juez tiene un amigo y ese amigo es abogado, se acuerda de él y lo nombra a él.

El nombramiento que hace el juez debe ser un árbitro de derecho, y si hay oposición durante el nombramiento del partidor se tramita conforme a las reglas del juicio sumario.

Art. 1326cc. Cuando el nombramiento no es por el juez, y hay incapaces debe ser aprobada judicialmente.

Aceptación del cargo del partidor y el plazo para desempeñarlo

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Art. 1328 cc: la aceptación debe ser expresa y este juramento de fidelidad y menor tiempo posible se hará en una escritura pública en la que se le designa como juez o ante el ministro de fe que lo notifica. Es conveniente saber que el partidor no está obligado a aceptar el encargo. Art. 1327 cc.

La única forma para que tenga sanción por no aceptar tiene lugar cuando ha sido designado por el testamento y además era asignatario, porque en ese caso pasa a ser indigno de suceder, a menos que pruebe que existe inconveniente grave.

El plazo para desempeñar el cargo. Art. 1322 cc. Por lo tanto el plazo es de 2 años. El testador no podrá ampliar este plazo, pero los coasignatarios pueden ampliarlos o restringirlos aun contra la voluntad del testador.

La responsabilidad del partidor: Art. 1329 cc. Es de culpa leve, ojo: puede cometer delito de prevaricación, lo que además tiene una sanción penal, y si ocurre en ella deberá indemnizar de perjuicios, perdiendo derechos de suceder porque es indigno y además su remuneración. Art. 1300 cc.

El partidor se hace cargo de las deudas hereditarias, por eso es que debe formar un lote o hijuela para el pago de las deudas conocidas. A este tipo de hijuela se denomina “Hijuela pagadora” s de esta forma porque si el partidor no lo hace se hace solidariamente responsable de su pago, debiendo indemnizar de todos los perjuicios y el partidor también está obligado a que se paguen los impuestos a la herencia. Ley 16.271, ley de impuesto a la herencia.

El juicio de partición: cuando hablamos de este necesariamente se debe referir a la competencia que tiene el partidor, y en este sentido se distingue distintos tipos o problemas, 3 tipos:

1- Cuestiones de exclusiva competencia del partidor: Art. 651 cpc. Al partidor le corresponde conocer todas las cuestiones que debiendo servir de base para la repartición no somete a la ley de modo expreso al conocimiento de la jusitica ordinaria. Ejemplo: interpretar el testamento, determinar si una donación es a titulo de mejora o legitima. Porque a el le corresponde liquidar la herencia y distribuir los bienes entre los coasignatarios de acuerdo a los derechos que tengan.

2- Cuestiones que no puede conocer el partidor. Por lo tanto exclusivo de la justicia ordinaria. El partidor no puede resolver quienes son los participes ni los derechos que le corresponde a cada uno de ellos. Art 1330 cc. Por lo tanto si se suscita cualquiera de estos problemas, se suspende la competencia del partidor. El partidor no puede resolver las cuestiones sobre propiedad en que alguien alegue derechos exclusivos sobre bienes de sucesión y por ende que no deben entrar a la partición. Art. 1331 cc. No se suspende la partición sobre problemas de propiedad, pero de manera excepcional si se suspenderá en la medida que concurra:

-Los bienes que se reclaman representan una parte considerable de la masa.-Cuando la suspensión la piden quienes representan más de un 50% de la masa.-Que la decrete el juez.

3. Cuestiones que puede conocer el partidor o la justicia ordinaria.-Cuestiones sobre impugnación e inventarios, tasaciones, cuentas de albaceas o administradores comunes.- Cuestiones sobre administración de la comunidad y nombramiento de administradores. - los derechos que tengan 3eros que hacen valer los derechos de la partición, distintos al dominio.- para la ejecución de la sentencia definitiva, “laudo arbitral” se puede hacer valer ante el mismo partidor o justicia ordinaria. Excepción: cuando se utilice la coacción porque el juez partidor no tiene imperio, por lo tanto en este caso se hace cargo la justicia ordinaria.

Tramitación del juicio de partición

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El partidor debe aceptar el cargo y prestar juramento. Inmediatamente el juez partidor dicta una resolución mandando a tener por constituido el compromiso y designa actuario. El actuario hace las veces de ministro de fe. ¿Quiénes pueden ser actuarios o ministros de fe de lo que actúe el juez árbitro? Los secretario del tribunal o juzgado, secretarios de tribunales superiores, los notarios. En la práctica nunca es un notario, porque este no tiene una función judicial, y lo saca del trabajo que tienen. ¿Por que el juez nombra al amigo? Para darle trabajo a el, y porque el nombrar al secretario del tribunal como actuario.

El juez árbitro debe citar a un comparendo. Existen 3 tipos de comparendos distintos:

I. El primer comparendo: es el más importante. se establece las bases de la partición. Se deja en claro el nombre de los participes y los representantes.a- Se aprueba el inventario si lo hay o se decide hacerlo. b- Se debe dar cuenta de que se otorgo la posesión efectiva y que se inscribió.c- Se acuerdan los días y horas de los comparendos ordinarios.d- La forma como se notificara las resoluciones del partidor.Observaciones:

Estos comparendos se hacen en las mismas oficinas de los partidores, por lo tanto el da su dirección y ahí se reúnen y hacen el comparendo.

Se fijan días y horas de comparendos extraordinarios, hay ciertos días que se juntan si o si, por lo tanto no se fijan días.

Las resoluciones se deben notificar como las partes lo establezcan, hoy en día se notifica a través del correo electrónico.

II. Comparendos ordinarios: se realizan en dia y hora fijados en el primer comparendo. Estos comparendos no es necesario notificarlos y se pueden tomar acuerdos sin la presencia de todos, salvo 2 excepciones.

Que se revoque un acuerdo o Para adoptar ese tipo de acuerdo es necesaria la unanimidad porque la ley lo

exige o porque los participes lo han establecido. III. Comparendos extraordinarios: deben notificarse y se celebran a petición de las partes o del

partidor. En esta dinámica la partición se lleva a efecto en comparendos verbales, pero al final de cada comparendo se debe levantar un acta firmada por todos los participes. Se pueden formar varios tipos de cuadernos:

Cuaderno principal: aquel en que se llevan todas las actas. Cuaderno de documento: documentos que se acompañan. Cuaderno de incidentes: pueden ser varios cuadernos porque cada incidente que se

vaya formando tiene un cuaderno distinto.

Se debe hacer el inventario y la tasación de bienes, pero no recurre mucho el inventario porque ya se hizo antes, la tasación si porque la regla general es que se tasen por peritos ero se pueden omitir los peritos aun cuando existan incapaces si existe acuerdo unánime, cuando existen 3 situaciones:

a- Cuando se trate de bienes muebles.b- Cuando existan en autos antecedentes que sirven para su tasación.c- Cuando se trate de fijar mínimos para licitar bienes raíces con admisión de postores extraños.

Estos gastos de la partición es a cuenta de los interesados a prorrata, es decir a proporción de lo que les toca.

Las Operaciones de Liquidación y de Distribución

Son 2 operaciones distintas: las efectúa el partidor.

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I. La liquidación consiste en determinar el valor en dinero del derecho de cada participe. El partidor tendrá que determinar cuál es el acervo partible de la masa hereditaria, para cuyo caso tendrá que formar todos los acervos que sean necesarios, así mismo el pasivo que estará constituido por las deudas hereditarias y por las bajas generales de la herencia y una vez que eso se haya efectuado, se determina el derecho de cada comunero.

II. La distribución consiste en repartir entre los coparticipes los bienes que satisfagan sus derechos. El partidor estará a la distribución unánime de los coasignatarios y supletoriamente a las normas legales. Es decir se tiene que estar a las partes de cómo se dividen, por lo tanto a falta de acuerdo se está a las normas legales.

La ley hace una clasificación esencial:

1- Bienes que admiten cómoda división: se aplican las reglas del Art. 1337 cc, reglas nº7,8 y 9. Las reglas son:a. El partidor debe formar hijuelas o lotes y cada uno de estos lotes debe estar formado por

bienes de la misma naturaleza y calidad.b. Los lotes se distribuirán entre los participes como ellos lo acuerden o se sortearan, por lo

mismo es que se permite que cada uno de los comuneros pueda pedir y reclamar la forma en cómo están integrado los lotes.

2- Bienes que no admiten cómoda división: se refieren a las reglas nº 1 y 2 del Art. 1337 cc. Si los bienes no admiten división:a. Se adjudicaran a un heredero o se venderán con o sin postores extraños, cualquiera de los

participes podrá pedir que se admitan postores extraños y el precio que se reciba se repartirá a prorrata de los coasignatarios.

b. Si se subasta un bien privadamente y nadie da más que el valor de tasación o el convencional, se preferirá al legitimario., en vez del 3ero extraño.

c. En cuanto a los bienes raíces, para esto hay que tener en cuenta las reglas 3,4, 5 y 6 del Art. 1337. La regla principal es que las porciones de 1 o mas fundos que se adjudiquen a una misma persona, sean continuos, pero existen excepciones:

– Que el adjudicatario acepten que sean separados.– Que de la continuidad, se produzca un perjuicio mayor para los otros asignatarios.

d. Se procurara una continuidad entre el fundo que se adjudique y el propio que tenga el adjudicatario, por lo mismo para cumplir con esto se establecerán las servidumbres necesarias en la división de fundos para su comoda administración y goce.

e. El partidor con el consentimiento de los interesados podrá separar el usufructo, la habitación o el uso de la nuda propiedad. O sea le puede dejar a uno la nuda propiedad y a otra el usufructo.

f. La regla más importante de todas es la del Art. 1337 nº10, acá no se establece un derecho, sino que 2 derechos y 1 deber. El primer derecho es el de adjudicación preferente, el segundo derecho es el pedir la constitución de uso y habitación que tiene una connotación distinta, sin embargo tienen características comunes:

– Se trata de derechos provenientes de la sucesión de una persona, tendrá derecho a su cuota hereditaria el conyuge sobreviviente, esto genera un problema, porque el derecho de adjudicación preferente es en la medida que el bien inmueble forme parte de la sucesión es decir de la comunidad hereditaria y no cuando este bien raíz forme parte de la sociedad conyugal. El partidor tiene un deber, que es este tiene que adjudicarle el bien inmueble a quien era el conyuge sobreviviente, pero el problema es que este bien generalmente forma parte de la sociedad conyugal y así, la mitad de l casa corresponde de la sucesión y la otra mitad al conyuge, por lo tanto el partidor podría adjudicarle a una persona distinta este

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bien inmueble. Esto fue un error porque en el proyecto de este articulo se incluía que ambos partidores estaban obligados, el de la sociedad conyugal y el de la sucesión, pero solo dejaron el de la sucesión.

– Ambos derechos son personales, el primero porque se trata de un derecho de adjudicación preferente que es persona, y el segundo es un derecho de pedir que genera acción personal.

– Son derechos personalísimos, dice que no se pueden transferir y tampoco transmitir, toda otra persona que no sea el cónyuge sobreviviente no puede ejercer este derecho, el único que tiene este derecho es el cónyuge sobreviviente.

– Son derechos renunciables, son así, porque están establecidos en el solo beneficio de la persona a quien se otorgan,

Como operan estos derechos: hay que diferenciar:

1- Derecho de adjudicación preferente: existe un deber por parte del partidor y está obligado a adjudicar este bien al cónyuge sobreviviente, ¿Qué pasa si no lo hace? A partir del Art. 1318 cc, se podría objetar la validez de la partición, es decir se pediría la nulidad de la partición, porque se estaría dictando con infracción a derecho. Se genera un problema porque la mayoría de las veces el inmueble que sirve de residencia principal para la familia es el de mayor valor de la masa hereditaria, entonces no se le puede adjudicar íntegramente al cónyuge sobreviviente, en este caso se aplica el segundo derecho, es decir pedir la constitución de un uso y habitación ¿Por qué?:

2- Uso y Habitación: Para que tenga lugar este es necesario que se pida, es decir es a petición de parte. y en este caso, si el cónyuge sobreviviente pide este derecho, el partidor deberá constituir un uso y habitación en todo lo que excede a su porción hereditaria, en el inmueble que ha servido de residencia principal de la familia. Características:

a. Es gratuito, por lo tanto no se debe ninguna recompensa.b. Es vitalicio, es decir la persona hasta cuando muera tendrá el derecho. Diferencia: en el

proyecto establecía que era mientras permanecía en estado de viudez.c. Constituye derechos reales, porque se trata del derecho de uso y habitación.d. Se rigen por las reglas del título X del libro 2 en todo lo que no se contravenga a las reglas del

Art. 1337 cc.

Contexto del Art. 1337cc. 2 tipos:

1. El inmueble que sirve de residencia principal para la familia. 2. El mobiliario que lo guarnece. Que bienes muebles se incorporan? La ley no lo dice, Se recurre al

Art. 574 cc. El derecho de habitación: bienes inmuebles. El derecho de uso: bienes muebles. Pero hay problema de fondo: la injusticia que genera este artículo, y podría tener un problema constitucional desde la perspectiva del dominio. Estamos en el supuesto en que el causante deja como bien principal el inmueble, si no le alcanzaba para la cónyuge sobreviviente, se le adjudica si lo pedía, pero ¿si se adjudica el uso y habitación que pasa con los otros legitimarios? A los otros legitimarios se les reconoce el derecho pero en la práctica no se les entrega nada y tendrán que esperar hasta que la cónyuge se muera. Si es joven, tienen que esperar mucho. Genera una injusticia, el legislador pensó en las viudas ancianas, y no en una viuda joven ni tampoco pensó en que debería existir un tope en el valor del inmueble, que si se toma en consideración en la legislación comparada, en Argentina hay un tope. En nuestro país no se hizo, pero se genera un problema constitucional porque se afectan los derechos sucesorios y de propiedad de los otros legitimarios.

Reglas de interés:

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1) La principal es que cuando se aplican las reglas de partición no es necesario que se apruebe judicialmente. Existe un solo caso de cuando es necesario, Art. 1343 nº2, aquellos casos en que existen personas ausente o sin designar apoderados o personas sujetas a tutela o curaduría.

2) En cuanto a la distribución de las deudas: Art. 1354 cc dice que de pleno derecho se distribuyen las deudas entre los coherederos, desde el momento en que el causante muere, pero el Art. 1340 cc, señala que los herederos pueden distribuir de otras formas las deudas, estos acuerdos no obligan a los herederos ni testamentarios ni abintestato.

Distribución de los Frutos

Art. 1338 cc y Art 1339 cc, la regla general es que se repartirán a prorrata de sus cuotas mientras los bienes estén indivisos. Las excepciones son dadas por los legatarios de especie o cuerpo cierto, porque este adquiere por sucesión por causa de muerte del momento de la apertura. Los frutos se devengan de ese momento a menos que el testador haya señalado cosa distinta o a menos que se trate de un legado de especie o cuerpo cierto a modalidad suspensiva. En cuanto al legado de género, se adquieren desde que se le hace la tradición o desde que el deudor se haya constituido en mora.

En los frutos pendientes en el momento de la adjudicación, estos deben considerarse al momento de hacer la adjudicación, especialmente porque se consideran que forman parte de un activo de la masa hereditaria.

Adquisición y venta de los bienes

Respecto de los bienes del causante, existe 2 opciones:

1- Se adjudican a los herederos2- Se venden

Lo importante es que no es necesario para poder adjudicar, esperar el laudo arbitral, porque podría adjudicarse previamente si se toma en un acuerdo en un comparendo ordinario, esto se denomina adjudicación parcial. Si se llega en cambio a subasta, debe cumplirse los siguientes requisitos:

a. Se debe establecer las bases de la subasta. b. Se debe hacer un anuncio en un periódico del remate o subasta que se pretende realizar.c. Si existen incapaces entre los interesados se tiene que hacer 4 avisos mediando al menos 15

días entre la primera publicación y la fecha del remate.d. Si existen bienes en otros departamentos, también se tiene que publicar en ellos. e. Las adjudicaciones de bienes raíces, cualquiera sea se debe reducir a escritura pública porque

es la única forma para que se pueda inscribir.f. Los comuneros tienen derecho para que las adjudicaciones sean imputadas a su haber y en este

caso dará lugar a lo que se denomina Hipoteca legal o hipoteca de alcance, Art 160 y 162 cpc. En esencia existe una hipoteca legal porque se constituye por el solo ministerio de la ley. Requisitos:

– Que a un comunero se le adjudique a lo menos el 80% del haber probable.– Que se trate de la adjudicación de un bien raíz.– Que el comunero adjudicatario no pague el saldo superior al 80% de su haber

probable de contado.– Que se inscriba, o sea cuando se produce que en un juicio antes de que se termine a

una persona se le adjudica 90 millones y le corresponde en realidad 100, se le entrega más del 80%.

Tiene importancia porque deja de manifiesto la responsabilidad que le corresponde al partidor

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Laudo y Ordenata

Laudo: es la sentencia definitiva en que resuelve los puntos de hecho y derecho que sirven de base para la distribución de los bienes comunes.

Ordenata: es un cálculo numérico de las decisiones del laudo.

En un lugar está la sentencia ejemplo: tal bien se le otorga a tal persona, eso es el laudo.

Esto hay que hacerlo cuadrar con los bienes que se están asignando hay que ver como se llegó a esos cálculos y para eso está la ordenata.

La ordenata tendrá una hijuela para cada comunero y esta hijuela tendrá que señalar cuanto le corresponde a cada comunero y los valores y bienes con los que se entera la cuota del comunero ¿es necesario que el laudo y la ordenata se aprueben judicialmente? La regla general es que no se deba aprobar judicialmente por algo es arbitraje forzoso, la excepción la señala el articulo 1342 del CC.

El articulo 1342 del CC señala que se tendrá que aprobar cuando

I. Existan personas ausentes que no hayan nombrado apoderado II. Existan entre los comuneros personas sujetas a tutela o curaduría

Lo normal es que con el laudo y la ordenata se haga la partición de los bienes esto no quiere decir que durante el juicio se haga la partición se hayan hecho algunas adjudicaciones.

La regla general es que los juicios de partición duran 2 años.

Adjudicación parcial: durante la tramitación del juicio se vayan adjudicando ciertos bienes sin la necesidad de esperar el término o el laudo. Ejemplo: comunero que quiere pagar la hipoteca.

Efectos de la partición

Cada vez que existe una partición existen dos grandes efectos

1 Efecto Declarativo: Art. 1344 CC* señala una disposición importante, la persona a quien se le adjudica un bien se entiende que ha sido el único y exclusivo dueño durante todo el tiempo que ha durado la partición. Desde que se produjo la muerte del causante se produjo la indivisión. La persona a quien se le adjudica hoy se le retrotrae como si nunca hubiese existido la indivisión.

Adjudicación: acto que consiste en atribuir en propiedad individual uno o mas bienes que antes se poseían en común, por eso se dice que la adjudicación tiene efecto declarativo pues a la que se le adjudica se entiende que ha sido el único y exclusivo dueño. Consecuencias:

i.Si alguno de los comuneros había enajenado una cosa pero que finalmente se adjudico a otra se procederá como venta de cosa ajena. ii.Relacionado con la hipoteca, si uno de los comuneros adjudica los derechos que le corresponde en una comunidad y luego aquel bien indiviso se adjudica a otro comunero se produce la denominada caducidad de la hipoteca a la cual se refiere el artículo 2417 CC. La única manera para que no se produzca la caducidad es que los comuneros previamente hayan concurrido a dar su consentimiento. 1. Respecto a la posesión, Art 718 persona a quien se le adjudica el bien se entiende que ha sido el único poseedor. 2. Art 1464 Nº3 se embarga los derechos a un comunero que tiene una indivisión y luego ese bien se le adjudica a otro comunero ¿hay objeto ilícito? Hay objeto ilícito en la enajenación y esta consiste en

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transferir una cosa y aca en cambio hablamos de un titulo declarativo por lo tanto se entiende que esa persona ha sido la única y exclusiva dueña durante todo el tiempo. -Las inscripciones que se practican en el CBR solo tienen por finalidad mantener la historia de la propiedad raíz -Acciones de garantía: aun cuando exista un efecto declarativo en la partición existe de todas formas una garantía reciproca entre los comuneros respecto de los bienes que se le adjudican especialmente cuando existe o puede existir evicción. En una sucesión se piensa que hay 300 millones a repartir en 3 personas y un bien valia 70 millones, entonces a pedro se le adjudico la casa de 70 millones mas dinero. Pero ocurre que aparece una persona diciendo que ese bien le pertenecía pues había una nulidad y por lo tanto accion reivindicatoria del poseedor. Si pedro pierde se produciría un efecto perjudicial para aquella persona. Pero se entiende que entre los comuneros se garantizan recíprocamente se le priva todo o parte del bien. Se basa además en el principio de igualdad, esto se encuentra en el Art. 1345 del CC, este deja en claro de que el que sea turbado de derecho tendrá derecho a la evicción.

Derechos:

-Que concurran todos los comuneros a hacer cesar la molestia (debe ser una turbación de derecho)

-Si el tercero gana los otros comuneros lo deben indemnizar a prorrata de la cuota de los participes y la cuota del insolvente grava a los demás

Casos en que no procede el saneamiento:

Art. 1346 CC.

1. Si la evicción es posterior a la particion 2. Si la accion de saneamiento es expresamente saneado 3. Si la accion de saneamiento ha sobrevenido por culpa

Plazo para poder alegar 4 años contados desde el dia de la evicción, bastante similar a la CV.

Nulidad y rescisión de la partición:

Art. 1348 del CC. Este articulo señala que las particiones se anulan o rescinden de la misma manera que los contratos por eso se explica la naturaleza jurídica que tiene la partición. Toda partición tiene como naturaleza jurídica que es un hibrido entre un juicio y un contrato. Tiene mucho de juicio porque hay intereses contrapuestos y de contrato porque hay voluntad, objeto y causa.

Esta norma además establece en su inciso segundo una aplicación de lesión enorme. Así mismo la acción rescisoria se puede enervar en la medida que al participe se le asegure o garantice el suplemento de la porción que le ha sido afectado.

Prescripción de estas acciones: se rige por las reglas generales, dependiendo el tipo de nulidad, absoluta: 10 años, Relativa: 4 años.

También se puede pedir la nulidad procesal del juicio particional. La nulidad procesal se puede solicitar por las siguientes causas:

1. Falta de aceptación del partidor.2. Por la dictación del laudo después de que ha expirado el plazo legal.3. Por la omisión de la autorización del actuario.4. Por los defectos de publicación en los remates o sea también procede la nulidad

procesal.

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El participe que no quiera o pueda ejercer la acción de nulidad, conserva el derecho a indemnización de perjuicios. Art 1353 cc.

El Pago de las deudas hereditarias y testamentarias

Las deudas hereditarias son aquellas que tenían el causante en vida y las testamentarias las que tenía el causante en el testamento y son 2:

1. El legado 2. El modo.

Los herederos se hacen responsables de las deudas hereditarias en cuanto sean transmisibles, encontrando una gran limitación cuando existe beneficio de inventario, porque ahí se limita al monto de los bienes y también otra limitación es cuando las obligaciones son intuito personae y no se traspasa a los herederos. Cuando se quiere dirigir contra los herederos ejecutivamente se tiene que cumplir con ciertos tramites procesales como als respectiva notificación a los herederos conforme al Art. 1377 cc. En cuanto a la forma en como se dividen las deudas, conforme al Art. 1354 cc, las deudas se dividen de pleno derecho a prorrata de las cuotas de cada uno de los herederos.

Consecuencias:

1. Que la obligación entre los herederos es conjunta. 2. Que la muerte del deudor solidario extingue la deuda respecto de el. 3. Se produce una confusión total o parcial entre el causante y las deudas que hayan

tenido los herederos.

También existen excepciones al principio que las deudas se dividen a prorrata:

1- En el caso del heredero beneficiario, porque este lo único que hace es responder hasta el monto del valor de los bienes.

2- Cuando la obligación es indivisible, porque como sabemos la indivisibilidad se transmite a los herederos.

3- En el caso del usufructo, toda vez que se dividen con reglas especiales, las deudas hereditarias entre los herederos a quienes se les asigna el usufructo y a los que se les asigna la nuda propiedad. Y estas reglas en el Art. 1368 cc.

Responsabilidad de los legatarios por las deudas hereditarias

Ya sabemos que es solo subsidiaria, podrían hacerse responsables cuando el testador así lo ha establecido o cuando no hay bienes suficientes como para pagar las deudas hereditarias al abrirse la sucesión.

Como concurren los legatarios al pago de las deudas hereditarias:

1. Concurren los legados comunes.2. Concurren los legados anticipados, toda vez que son donaciones revocables. 3. Concurren los legados expresamente exonerados. 4. Concurren los legados para otras vías o de beneficencia. 5. Concurren los legados alimenticios.

Quienes deben pagar los legado? Los herederos a prorrata de sus cuotas, pero puede ocurrir que el causante ha impuesto a uno o más herederos o legatarios el pago de legados. Cuando los legados se pueden pagar inmediatamente? Esto responde a que la regla general es que los legados se pagan una vez que se hayan extinguido las deudas hereditarias, pero existen casos excepcionales, casos:

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1. Cuando la herencia no está excesivamente gravada.2. Cuando la herencia esta manifiestamente exenta de cargas.

Los gastos que se deben efectuar: para la entrega de los legados se les debe considerar como parte de los mismos legados.

El Beneficio de Separación

Está regulado en los Art. 1378 y siguientes del cc. Se define como aquel que tiene los acreedores hereditarios y testamentarios para pedir que no se confundan, los bienes del difunto, con los bienes del heredero y para que se le paguen a ellos con preferencia sobre el patrimonio del causante or sobre os acreedores de los herederos.

Como operan: basta a que uno de ellos se le otorguen para que todos los acreedores lo tengan.

Contra quien se ejerce y como se tramita: la ley no lo regula, por lo tanto se entiende que se ejerce contra los acreedores personales de los herederos y se tramita conforme a las reglas del juicio sumario porque se requiere de una tramitación rápida para que sea eficaz.

Efectos del Beneficio de Separación:

1. Separa efectivamente los patrimonios, por lo tanto los acreedores podrán exigir sus créditos con preferencia sobre los bienes que eran del causante. Desde cuándo: a- Bienes muebles: desde que se concede el beneficio. b- Bienes inmuebles: desde que se practica la inscripción en el registro de

interdicciones y prohibiciones. 2. Efectos entre los acreedores de la sucesión y por otra parte los acreedores personales

de los herederos: a- Los acreedores de la sucesión se pagan con preferencia a los acreedores

personales de los herederos.b- Agotados los bienes de la sucesión, recién ahí se puede perseguir los créditos en

contra de los bienes de los herederos. c- En este último caso, los acreedores personales del heredero tienen derecho a

exigir preferencia para el pago.