UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADO
PRESENTADO POR:
Bach. Jennyfer Claudia Montoya Salcedo
ASESOR:
Dr. Anselmo Díaz Silva
CUSCO – PERÚ
2016
TESIS
“EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA CON
CLAUSULA A FAVOR DEL HIJO MENOR DE
EDAD Y EL ANTICIPO DE LEGÍTIMA”
ii
DEDICATORIAS
A mi madre Augusta, por su amor
incondicional, su fortaleza y su valor,
por su esfuerzo constante y dedicación,
por ser el más grande tesoro que Dios
me pudo conceder y a la memoria de
mi abuelo Emilio, por sus sabios
consejos, por el gran amor que me
brindó y porque sus palabras se
quedaran gravadas por siempre en mi
corazón.
iii
AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer a Dios y a mi
Mamacha Carmen, por su infinito
amor y por permitirme llegar hasta
esta etapa de mi vida profesional.
A las personas que me brindaron en
todo momento su apoyo moral,
intelectual e incondicional, a todos
ellos, gracias.
iv
RESUMEN
La celebración de contrato de compra-venta a favor del hijo menor de edad es muy
común en nuestra sociedad, pero los efectos de dicho contrato generan conflictos a
futuro; como es el caso de los padres que compran una propiedad a nombre del
primer hijo menor de edad que concibieron, quien mediante la celebración de este
tipo de contrato, pasa a ser propietario absoluto del bien inmueble; y en el caso que
los padres concibieran otros herederos más, estos ya no tendrían derecho a herencia
porque su hermano sería propietario del bien inmueble, o cuando los padres no
tienen bienes propios, mas solo, los que adquirieron en sociedad de gananciales,
que en este caso, lo adquieren a nombre de sus menores hijos, y estos incurren en
causas de indignidad o desheredación, estos ya no podrán resolver el contrato; es
por todos estos argumentos y un requisito que se cuestiona la celebración de
contrato de compra-venta a favor del hijo menor de edad, como es el de la oferta
por que en dicha celebración, el menor de edad no podrá demostrar el origen del
dinero que ahora es exigida por Ley Notarial por el lavado de Activos y por la Ley
Tributaria por la Evasión (Ley N°28194), a menos que tenga bienes propios,
dejados por herencia o legado. Por todo ello, estos contratos deberían ser celebrados
como un Anticipo de Legítima por la condición de heredero o herederos forzosos
para estar sujeto a Colación, además que se rige por las normas del Contrato de
Donación y por ende se podría invocar su Revocación en los casos de indignidad
para suceder y el de desheredación.
v
ABSTRAC
The celebration of contract of buying and selling in favor of the child less of age is
very common in our society, but their effects generate conflicts; as in the case of
parents who buy a property on behalf of the first minor child conceived through the
conclusion of such a contract, it becomes absolute owner of the property; and in the
event the parents to conceive other heirs more, they would no longer have right to
inheritance because his brother would be the owner of the property, or when parents
do not have goods themselves, but only, which acquired in society of community
property, as in this case, acquired it on behalf of their minor children and these are
causes of unworthiness or disinheritance , these already not may revoke the
contract; Therefore, all these argumentsand a requirement that questions the
contract of sale in favour of the minor child, which is offering; the minor of age not
may demonstrate the origin of the money that now is demanded by law attorney by
the wash of active and by it law tax by the Evasion (law N ° 28194), unless have
goods own, left by inheritance or legacy, but that not is the theme of research. That
is why these contracts should be concluded as an advance payment of legitimate by
the condition of heir or heirs forced for be subject to collation, also that is governed
by the standards of the contract of donation and by ende is could invoke the
reversal in them cases of indignity for happen and the of disinheritance.
vi
ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIAS ........................................................................................ ii
AGRADECIMIENTOS ............................................................................... iii
RESUMEN ................................................................................................. iv
ABSTRAC ....................................................................................................v
PRESENTACIÓN .........................................................................................1
LISTADO DE ABREVIATURAS .................................................................2
CAPÍTULO I .................................................................................................3
1. EL PROBLEMA Y EL MÉTODO DE INVETIGACIÓN. ......................3
1.1. Problema ................................................................................................3
1.1.1. Planteamiento del Problema. .............................................................3
1.1.2. Formulación del Problema. ...............................................................6
1.1.2.1. Problema principal. ....................................................................6
1.1.2.2. Problemas secundarios. ..............................................................6
1.2. Objetivos de la Investigación. .................................................................6
1.2.1. Objetivo general. ...............................................................................6
1.2.2. Objetivos específicos.........................................................................6
1.3. Justificación de la Investigación. .............................................................7
1.3.1. Conveniencia. ...................................................................................7
1.3.2. Relevancia Social y Económica. ........................................................7
vii
1.3.3. Implicancias Prácticas. ......................................................................7
1.3.4. Valor Teórico. ...................................................................................8
1.3.5. Utilidad Metodológica.......................................................................8
1.4. Metodología ...........................................................................................8
1.4.1. Diseño Metodológico ........................................................................8
1.4.2. Diseño Contextual .............................................................................9
1.4.2.1. Escenario y tiempo ....................................................................9
1.4.2.2. Coyuntura ..................................................................................9
1.4.2.3. Unidades de estudio ...................................................................9
1.4.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, procesamiento y
análisis de datos. .........................................................................................................9
1.4.3.1. Técnicas ....................................................................................9
1.4.3.2. Instrumentos ............................................................................ 10
1.4.4. Fiabilidad de la investigación .......................................................... 10
1.5. Hipótesis del trabajo ............................................................................. 10
1.6. Categorías de estudio ............................................................................ 10
CAPITULO II ............................................................................................. 12
2. DESARROLLO TEMÁTICO ............................................................... 12
2.1. Antecedentes ........................................................................................ 12
2.1.1. Tesis. .............................................................................................. 12
2.1.2. Artículos Especializados. ................................................................ 15
viii
2.1.3. Revistas Especializadas. .................................................................. 16
2.2. Los Contratos ....................................................................................... 17
2.2.1. Definición ....................................................................................... 17
2.2.2. Definición en nuestro Código Civil ................................................. 17
2.2.3. Naturaleza Jurídica .......................................................................... 18
2.2.4. Importancia ..................................................................................... 19
2.2.5. Elementos ....................................................................................... 20
2.2.5.1. Elementos Esenciales ............................................................... 20
2.2.5.2. Elementos Naturales. ............................................................... 22
2.2.5.3. Elementos Accidentales ........................................................... 22
2.2.6. Efectos del Contrato. ....................................................................... 23
2.2.7. Clasificación de los Contratos ......................................................... 26
2.2.7.1. Contratos obligatorios, modificatorios y resolutorios ............... 27
2.2.7.2. Contratos a título oneroso, a títulos gratuitos y mixtos ............. 27
2.2.7.3. Contratos bilaterales o plurilaterales e individuales .................. 28
2.2.7.4. Contratos abstractos y contratos causales ................................. 28
2.2.7.5. Contratos solemnes y contratos no solemnes ............................ 29
2.2.7.6. Contratos reales y consensuales ............................................... 30
2.2.7.7. Contratos nominados e innominados ........................................ 31
2.2.7.8. Contratos principales y accesorios ........................................... 32
ix
2.2.8. Extinción de los contratos. .............................................................. 33
2.2.8.1. La rescisión de los contratos .................................................... 33
2.2.8.2. La resolución de los contratos .................................................. 33
2.2.8.3. La revocación de los contratos ................................................. 34
2.3. Contrato de Compraventa ..................................................................... 35
2.3.1. Definición ....................................................................................... 35
2.3.2. Naturaleza jurídica .......................................................................... 36
2.3.3. Elementos ....................................................................................... 36
2.3.4. Capacidad ....................................................................................... 38
2.3.5. Diferencia con otros contratos ......................................................... 38
2.3.6. Caracteres jurídicos ......................................................................... 39
2.3.7. Formalidad ...................................................................................... 40
2.4. Contrato de compra-venta a favor del hijo menor de edad en la
regulación del Código Civil vigente ...................................................... 40
2.4.1. Generalidades ................................................................................. 40
2.4.2. Capacidad. ...................................................................................... 40
2.4.3. El precio ......................................................................................... 41
2.4.4. Diferencia con el Contrato en favor de tercero ................................. 41
2.5. El Anticipo de Legítima ........................................................................ 44
2.5.1. Introducción .................................................................................... 44
2.5.2. Definición de la Legítima ................................................................ 45
x
2.5.3. La Herencia..................................................................................... 47
2.5.4. Definición ....................................................................................... 48
2.5.5. Naturaleza jurídica del Anticipo de Legítima ................................... 51
2.5.6. Revocación del Anticipo de Legítima .............................................. 51
2.5.7. El Anticipo de Legítima y el Contrato de Donación ......................... 52
2.5.8. Formalidad del Anticipo de Legítima .............................................. 53
2.6. Bases Legales ....................................................................................... 53
2.7. Definición de Términos ........................................................................ 54
CAPITULO III ............................................................................................ 55
3. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS .......................... 55
3.1. Resultados del estudio .......................................................................... 55
3.2. Análisis de los hallazgos ....................................................................... 55
3.3. Discusión y contrastación teórica de los hallazgos ................................ 56
CONCLUSIONES....................................................................................... 58
RECOMENDACIONES .............................................................................. 59
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 831 DEL CÓDIGO
CIVIL PERUANO ...................................................................................... 60
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 61
ANEXOS .................................................................................................... 64
1
PRESENTACIÓN
Señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Andina del
Cusco.
Señores Dictaminantes y Miembros del Jurado.
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Andina del Cusco,
pongo a vuestra disposición la presente Tesis titulada: “EL CONTRATO DE COMPRA
VENTA CON CLAUSULA A FAVOR DEL HIJO MENOR DE EDAD Y EL ANTICIPO DE
LEGÍTIMA”; para optar el título profesional de Abogado.
Por tanto, dejo a su acertado criterio la correspondiente evaluación de este trabajo de
investigación, esperando que reúna los méritos suficientes para su oportuna aceptación.
Bach. Jennyfer Claudia Montoya Salcedo
2
LISTADO DE ABREVIATURAS
Art.(s.) : Artículo (s)
A.L. : Anticipo de Legítima
C.C. : Código Civil
C.C.P. : Código Civil Peruano
C.D. : Contrato de Donación
C.f.t. : Contrato en favor de tercero
C.P.P. : Constitución Política del Perú
3
CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA Y EL MÉTODO DE INVETIGACIÓN.
1.1. Problema
1.1.1. Planteamiento del Problema.
Es frecuente en nuestra realidad social, que debido a los divorcios,
separaciones, o simplemente por la voluntad de los padres, quieran realizar un
contrato de compra-venta de un bien inmueble a nombre de sus hijos o también
quieran optar en poner sus bienes a nombre de sus hijos, a esa transmisión que
se hace gratuitamente se le denomina una donación.
En ambos situaciones la ley faculta a los padres para tomar las diferentes
opciones y llevarlas a la práctica mediante un Contrato de compra-venta con
cláusula a favor de sus hijos o mediante un Contrato de Donación, que por su
naturaleza constituiría en un Anticipo de Legítima, porque como se sabe, el
Anticipo de Legítima es un acuerdo de voluntades, convenio en el que
intervienen personas con vínculo familiar cercano y directo entre ellos, que los
hace según nuestra legislación, herederos forzosos entre sí, a quienes se les
llamará anticipante y anticipado (Aguilar B. , 2011).
El problema surge cuando los padres optan por realizar un contrato de compra-
venta a favor del o de sus hijos menores de edad; que nuestra legislación no la
prohíbe, pero que a su vez, ésta no ha observado cierto requisito del contrato,
4
como es la procedencia del bien dinerario; para ello se debe hacer la aclaración
correspondiente en los siguientes aspectos:
Primero, cuando se trate de hijos menores de edad sin bienes propios o legados;
y Segundo, cuando se trate de hijos menores de edad con bienes propios y
legados.
En el primer caso y producto de esta investigación, cuando los padres deciden
comprar un propiedad a nombre de sus hijos con dinero propio, mas no con el
dinero de sus hijos que podrían proceder de una donación o legado; en esos
casos específicamente, deberían ser considerados como un Anticipo de
Legítima, dado a su condición de provenir de los padres que favorecen
directamente a los hijos.
Así la problemática se presenta en los caso, que por ejemplo; cuando los padres
por “x” motivos, deciden comprar una casa a nombre o en beneficio de un hijo
menor de edad, contrato que se celebra en la Notaria como un contrato de
compra-venta; y por ende, al momento de inscribir este título, el Registrador
realizará la inscripción de propiedad a nombre del hijo, mas no, a nombre de
los padres, entonces si los padres deciden tener más herederos dentro o fuera de
la sociedad conyugal, estos no tendrían derecho a heredar el bien inmueble
adquirido con el dinero de sus padres, porque lo adquirieron a favor del o de
sus hijos que en ese momento existían; o cuando, el bien inmueble adquirido a
nombre de los hijos, pudo constituir el único bien propio o de la sociedad de
gananciales, los mismos padres se verían desprotegidos, si los hijos deciden
vender el bien cuando adquieran mayoría de edad; o cuando, el o los hijos
favorecidos con la celebración de dicho contrato, incurran en causas de
indignidad o desheredación, los padres aquí también se verían desprotegidos,
ya que ellos no podrían Revocar el contrato porque sus hijos serían los
propietarios.
Nuestra Legislación permite la celebración de dichos contratos, basados en
argumentos jurídicos, tales como el concepto de Contrato que viene a ser “La
manifestación coincidente, de la voluntad de dos o más partes, que crea,
5
modifica, regula o extingue una relación patrimonial” (Ferdinand Cuadros C. ,
1997).
Así como en aplicación de algunos otros aspectos importantes del Contrato,
tales como el principio de la relatividad del Contrato, la cual consagra el
principio en el Art. 1363, la relatividad del contrato, señalando textualmente
que solo surte sus efectos, entre las partes que lo celebran y sus herederos,
salvo en cuanto a éstos si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles,
cada contratante se atribuye para sí la prestación que debe ejecutar el otro, los
contratantes celebran el contrato regulando sus intereses privados; por lo tanto,
si devienen en efectos favorables o desfavorables, son exclusivamente para
ellos; por lo tanto, el contrato surte sus efectos en la autonomía privada, no
puede beneficiar ni perjudicar a quienes no son parte en él. (Valpuesa M. R.,
1998), “parte” es quien celebra el contrato y también sus herederos y por
principio, ningún contrato produce efectos frente a terceros, si éstos no lo han
aceptado de algún modo (Casteñeda, 1978), los hijos menores de edad, no se
constituirían en “terceros” dado que actúan representados por sus padres que
ejercen la patria potestad.
Tampoco este tipo de Contrato se considera como un Contrato en favor de
tercero regulado en el art. 1457 del C.C. (Ferdinand Cuadros C. , 1997), que es
la excepción al principio de la relatividad del contrato, porque este artículo
permite que el contrato pueda producir sus efectos favorables en un tercero,
“cuando entre las partes se estipula una ventaja a favor de una persona que no
es parte en el contrato, sin que a cambio de ello, el tercero dé o prometa algo”
(Vasquez, 2014), el cual exige como requisito que el tercero sea ajeno a la
relación contractual, y los hijos menores de edad, como ya se dijo no se
constituyen en “tercero” porque actúan representados por sus padres; además
de que este tipo de contrato no transfiere derechos reales, por cuando su
celebración se da acciones y obligaciones (Bravo, 1995).
Y tampoco debería ser celebrado como un Contrato de compra-venta, por los
argumentos expuestos con anterioridad, ya que genera conflicto y perjuicio,
además, que por su propia naturaleza constituirían en un Anticipo de Legítima
para efectos de su Colación (De Mendoza, 1963).
6
1.1.2. Formulación del Problema.
1.1.2.1. Problema principal.
¿Por qué el Contrato de compra-venta con cláusula a favor del hijo
menor de edad sin bienes propios, debería constituir y ser celebrado
como un Anticipo de Legítima?
1.1.2.2. Problemas secundarios.
1. ¿Cuál es el contenido que se le da al contrato de compra-venta, en
el Código Civil Peruano?
2. ¿Qué características contiene nuestro Código Civil en cuanto al
Anticipo de Legítima?
3. ¿Qué efectos producen el Contrato de compra-venta con cláusula
en favor del hijo menor de edad y el Anticipo de Legítima?
1.2. Objetivos de la Investigación.
1.2.1. Objetivo general.
Demostrar, que el contrato de compra-venta con cláusula a favor del hijo
menor de edad sin bienes propios, constituye un Anticipo de Legítima.
1.2.2. Objetivos específicos.
1. Conocer el contenido que se le da al Contrato de compra-venta, en el
Código Civil peruano.
2. Determinar las características que contiene nuestro Código Civil en cuanto
al Anticipo de Legítima.
3. Determinar cuáles son los efectos del Contrato de compra-venta con
cláusula en favor del hijo menor de edad y el Anticipo de Legítima.
7
1.3. Justificación de la Investigación.
1.3.1. Conveniencia.
Es conveniente realizar esta investigación, por tratarse de un problema que
concita el interés académico, en torno a la actual regulación de Contratos,
específicamente en el Contrato de compra-venta y el Anticipo de Legítima
(regido por las normas del Contrato de Donación) que nos presenta el Código
Civil, esto podrá advertir del modo y forma en que presentan dichos contratos
para determinar sus efectos al momento de su celebración, evitando a futuro
conflicto de intereses.
1.3.2. Relevancia Social y Económica.
Tiene relevancia de carácter social, porque la presente investigación otorgará
una nueva reevaluación e interpretación respecto de los efectos del Contrato de
compra-venta celebrado en favor del hijo menor de edad sin bienes propios en
un Anticipo de Legítima, que beneficiará al donatario; así mismo, facultarlo
para que pueda realizar la Revocación del Contrato en caso de las establecidas
en el Art. 667, 744, 745 y 746, así evitar conlictos a futuro.
1.3.3. Implicancias Prácticas.
Lo que se busca con la presente Investigación es dar solución a los conflictos
que surgen de este tema: Dichos conflictos se ven reflejados a nivel judicial:
cuando los padres compraron una propiedad mediante un contrato de compra-
venta a favor del hijo menor de edad y que intentan recuperar su derecho de
propiedad, en el cual no sabe si cabe una Nulidad de Contrato o una
Revocación de Contrato por tratarse aparentemente de un Anticipo de
Legítima. A nivel normativo: para la adecuada celebración del contrato y sus
efectos a futuro.
8
1.3.4. Valor Teórico.
Con la presente investigación surgirán nuevas y renovadas propuestas en un
tema tan sensible como lo es el de realizar un contrato de compra-venta a favor
de un hijo sin ocasionar conflictos posteriores a su celebración.
1.3.5. Utilidad Metodológica.
Los resultados de la presente investigación, pueden motivar y aportar
información para estudios jurídicos posteriores, los cuales pueden ser
abordados desde diversos puntos de vista, que complemente el presente.
1.4. Metodología
1.4.1. Diseño Metodológico
Enfoque
Cualitativo: Porque los supuestos o hipótesis no tienen que ser corroboradas
estadísticamente y numéricamente, sino conceptualmente y
contextualmente, a través de la crítica e interpretación de los datos.
Método
Interpretativo: Porque teniendo en cuenta los conceptos de cada Contrato, se
realizara una inferencia, que cuente con una posible solución respecto a
celebrar uno u otro contrato.
Diseño
No Experimental: En su forma transversal o transeccional por tratarse de
una sola observación de hechos o acontecimientos materia de la presente
investigación.
Tipo:
Dogmático-Propositivo: Porque la presente Investigación está orientado a
determinar los efectos del Contrato de compra-venta con cláusula en favor
del hijo menor de edad, respecto a que su celebración deba de constituir un
Anticipo de Legítima.
9
1.4.2. Diseño Contextual
1.4.2.1. Escenario y tiempo
La presente investigación está constituida por los Contratos de
compra-venta que se hayan celebrado con cláusula en favor del hijo
menor de edad sin bienes propios, en las Notarías de la Ciudad de
Cusco hasta el mes de julio de 2016; así como, los procesos judiciales
que se hayan instado por causa de la celebración de dichos contratos.
1.4.2.2. Coyuntura
La investigación está dada, por los hechos y acontecimientos que se
dan en la realidad social, porque dichos contratos se vienen
celebrando en la actualidad en las Notarías y constituyen un serio
problema respecto de sus efectos; por lo que debe de ser normado y
establecido por ley, para evitar conflictos.
1.4.2.3. Unidades de estudio
Las unidades de estudio se determinarán conforme al muestreo no
probabilístico, extraído de una población determinada por Contratos
de compra-venta que se hayan celebrado con cláusula en favor del hijo
menor de edad sin bienes propios, de los cuales de extraerá los
resultados de los que iniciaron proceso judicial, para la Nulidad o
Revocación de dichos Contratos.
1.4.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis
de datos.
1.4.3.1. Técnicas
Para el presente estudio se utilizara:
El análisis documental.
10
Entrevista.
1.4.3.2. Instrumentos
Se utilizaran:
Ficha documental.
Entrevista no Estructurada.
1.4.4. Fiabilidad de la investigación
La presente investigación resulta totalmente fiable en la medida de contarse
con recursos bibliográficos necesarios, así como la información necesaria de
fuente directa, así como, la fiabilidad de las entrevistas hechas a los Notarios y
Abogados que comentaran y darán su punto de vista acerca de la celebración
de uno u otro Contrato de la presente investigación .
1.5. Hipótesis del trabajo
El Contrato de compra-venta con cláusula a favor del hijo menor de edad que no
tengan a su nombre un bien dinerario propio producto de una donación o legado y que
por el contrario, el bien dinerario provengan del patrimonio de los padres, debería ser
celebrado como un Anticipo de Legítima; ya que, por su naturaleza, corresponde a una
liberalidad de los padres a su heredero forzoso que debería estar sujeto a colación, y
por estar regido por las normas del Contrato de Donación, también debería estar sujeto
a los Arts. 1625, 1629, 1631, 1633, 1637-1645.
1.6. Categorías de estudio
Considerando que la presente investigación es cualitativa, las categorías quedan
establecidas de la forma siguiente:
Categoría 1°
Contrato de compra-venta con cláusula en favor de hijo menor de edad.
11
Sub Categorías
1. Respecto al Contenido.
2. Respecto a la Formalidad.
3. Respecto a sus Efectos.
Categoría 2°
El Anticipo de Legítima.
Sub Categorías
1. Respecto de su Regulación.
2. Respecto de su Naturaleza.
3. Respecto de su Aplicación.
12
CAPITULO II
2. DESARROLLO TEMÁTICO
2.1. Antecedentes
2.1.1. Tesis.
ANTECEDENTE INTERNACIONAL.
Antecedente 1°
El primer antecedente de la investigación lo constituye la tesis titulada:
TITULO: “EL CONTRATO A FAVOR DE TERCERO”.
AUTOR: Julián López Richard.
UNIVERSIDAD: De Alicante
FECHA: 2001, págs. 523-525, quien arribo a las siguientes conclusiones más
importantes:
I. El contrato a favor de tercero es de honda raigambre histórica, si bien su
autonomía conceptual solo puede lograrse en el momento en que aparece
claramente delimitada respecto de la representación. Ambas instituciones
marcharon durante mucho tiempo unidas, confundiéndose bajo la capa de la
nulidad con la que el Derecho Romano cubría toda stipulatio alteri. Mas, si
bien es cierto que la distinción aparece ya en la obra de Hugo Grocio, habría
que esperar a los albores del Siglo XIX para que el contrato a favor de
tercero fuese concebido tal y como hoy lo conocemos, como aquel en virtud
del cual una de las partes contratantes se hace prometer de la otra, la
realización de una prestación en favor de un tercero, de tal manera que este
último adquiere el derecho a reclamar su cumplimiento.
13
II. La delimitación de la figura, viene marcada por el concepto de beneficio,
que aparece representado en el auténtico contrato a favor de tercero no ya,
por una mera ventaja económica o material, sino por la atribución de un
derecho de crédito. Esta noción no solo debe servirnos para delimitar
nuestra figura respecto del denominado contrato a favor de tercero impropio
o autorizado, sino para excluir la posibilidad de que la relación de valuta
que une a estipulante y beneficiario pueda responder a una causa credendi,
así como para rechazar la imposición de obligaciones a cargo del
beneficiario o en el caso de la estipulación solvendi causa quede liberado el
estipulante su obligación frente al tercero si no es en el momento del
cumplimento efectivo de la prestación
COMENTARIO: La diferencia con el trabajo de investigación, es que se
pretende diferenciar este tipo de contrato con el contrato de compra-venta con
cláusula en favor de tercero.
ANTECEDENTES NACIONALES.
Antecedente 2°
El segundo antecedente de la investigación lo constituye la tesis titulada:
TITULO: “LAS PATOLOGÍAS Y LOS REMEDIOS DEL CONTRATO”.
AUTOR: Rómulo Morales Hervias
UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Católica de Perú.
FECHA: 2010, quien arrimó a las siguientes conclusiones:
CONCLUSIONES:
1. El desconocimiento de los mecanismos de protección para terceros
(subadquirentes con contrato inscrito) de buena fe y a título oneroso –
regulados coherentemente en los sistemas jurídicos italiano y portugués- es
la razón de la creencia que el artículo 2014 del CC se superpone a otros
mecanismos de protección como la nulidad o la inoponibilidad.
14
2. El artículo 2014 del CC protege al tercero (sub adquirente con contrato
inscrito) de buena fe y a título oneroso siempre que no exista previamente
una inscripción de una demanda de simulación, de fraude a los acreedores,
de resolución o de rescisión.
3. El artículo 2014 del CC tutela al tercero (sub adquirente con contrato
inscrito) de buena fe y a título oneroso siempre que no exista previamente
una inscripción de una demanda de nulidad o de inoponibilidad. Empero, la
declaración de nulidad puede ser pedida dentro del plazo prescriptorio. Y la
acción de inoponibilidad –por ausencia de legitimidad para contratar- puede
ser ejercida en cualquier momento porque ella es imprescriptible.
4. El artículo 2014 del CC no protege al tercero (sub adquiriente con contrato
inscrito) de buena fe y a título oneroso si el título del transmitente es
declarado nulo –si la demanda se inscribe dentro 323 del plazo de
prescripción- o inoponible por falta de legitimidad para contratar. Los
derechos reales constituyen el soporte jurídico de situaciones políticas y
económicas vitales para toda organización de la sociedad. Los alcances,
límites y forma de ejercicio del derecho de propiedad sobre las cosas,
encuentra su regulación en esta materia, tanto cuando se asigna una "plena"
propiedad sobre las mismas, como cuando se atribuyen derechos más
acotados. Asimismo, se ocupa de varios de los derechos de garantía más
importantes que, al permitir actuar directamente sobre la cosa de diversos
modos según el derecho de que se trate, posibilitan una más segura
satisfacción del interés del acreedor.
COMENTARIO: La diferencia con el trabajo de investigación, es que se
busca un adecuado concepto y alcance del Contrato con estipulación en favor
de tercero (hijo) menor de edad.
Antecedente 3°
El segundo antecedente de la investigación lo constituye la tesis titulada:
TITULO: “EL ANTICIPO DE LEGÍTIMA EN LA LEGISLACIÓN
PERUANA”.
15
AUTOR: Katia Rocío Canal Muñiz
UNIVERSIDAD: Universidad Andina del Cusco.
FECHA: 2004, quien arrimó a las siguientes conclusiones:
CONCLUSIONES:
1. El anticipo de legítima, es una figura jurídica que emplea como sustento, el
hecho de que el testador pueda hacer uso, libre y espontáneamente de sus
bienes, sin necesidad de que para ello, pueda contar con la anuencia de
terceros, en el buen sentido de la palabra, y por ende se engloba dentro de
las facultades de cada persona.
2. El anticipo de legitima, por ser una figura de ficción legal usada en forma
consuetudinaria en nuestro ordenamiento jurídico, debe ser tratada como tal,
y no asociarla a otra figura jurídica como lo es el de la Donación, que antes
de ser una figura autónoma, tiene el carácter de accesorio, voluntario y que
es capaz de adaptarse por diversas situaciones, no siendo exclusivo su
empleo para el anticipo de legítima, por ello la necesidad de diferenciarla de
esta.
3. Es de imperiosa necesidad el de plantear una modificación al Código Civil
de 1984, por cuanto, si bien es cierto se han pulido las diferencias en la
anterior norma legal de 1936, existen situaciones jurídicas, como las
descritas en este trabajo que requieren la aceptación de nuestros legisladores
para poder modificar y enmendar las falencias relacionadas con el desarrollo
de nuestro Derecho Civil, que sirve de fuente para muchas legislaciones
internacionales.
COMENTARIO: La diferencia con el trabajo de investigación, es que se
busca un adecuado concepto y alcance del Anticipo de Legítima respecto de
sus efectos.
2.1.2. Artículos Especializados.
ARTICULO INTERNACIONAL 1°
16
El primer artículo de la investigación lo constituye el artículo de:
TITULO: “LA ESTIPULACIÓN EN FAVOR DE UN TERCERO”.
AUTOR: C.P.C. Mario J. Ríos Peñaranda Integrante de la Comisión Fiscal del
IMCP
NOMBRE DE LA REVISTA: Fisco Actualidades
FECHA: Sin fecha, quien arrimó a la siguiente conclusión:
1. Considero que esta figura jurídica representa una interesante alternativa para
la realización de diversas negociaciones que, por su naturaleza o
complejidad, pudieran representar obstáculos en el accionar de las empresas.
2.1.3. Revistas Especializadas.
REVISTA NACIONAL 1°
La primera revista de mi investigación lo constituye:
TITULO: “LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO DE LEGÍTIMA POR EL
TRIBUNAL REGISTRAL”.
NOMBRE DE LA REVISTA: Actualidad Civil y Registral
FECHA: Actualidad Jurídica julio N° 224, quien arrimó a las siguientes
conclusiones más resaltantes:
1. La Herencia o Masa Hereditaria es el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que fueron del causante, y como consecuencia del
fallecimiento de su titular son susceptibles de ser transmitidos.
2. El Anticipo de Legítima, es cuando un bien o bienes de cualquier clase, se
entregan en vida a un heredero forzoso en el momento del Anticipo de
Legítima, porque de no ser así, no puede considerarse que medie esta figura.
17
2.2. Los Contratos
2.2.1. Definición
Para poder entender el tema de investigación es necesario adentrarse y
profundizar el tema de los Contratos en general, es por ello que se comenzará
por la definición del Contrato. “La palabra contrato proviene del latín
“contractus” derivado de “contrahere” que significa, concertar, lograr” (Flores
P. , 1980). Para Puig (1954) el contrato “debe aceptarse el concepto del art.
1321 del Código Civil italiano cuando expresa: “el contrato es el acuerdo de
dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellos una relación
jurídica patrimonial” (pág. 51). Por otro lado para Arias (1984) el contrato “es
el acuerdo entre dos o más partes relacionado con un objeto de interés jurídico.
Su finalidad consiste en crear, modificar, regular o extinguir obligaciones con
contenido patrimonial y, constituye el acto jurídico plurilateral por excelencia”
(pág. 13).
Para nosotros en resumen, el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o
más personas, que a su vez podrían ser naturales o jurídicas, destinadas a
regular derechos, que es tan parecido al concepto de Miranda (Castañeda, 1976)
en el que se entiende por contrato “al acuerdo de voluntades de una persona
física o jurídica con otra, que produce consecuencias jurídicas constitutivas,
modificadas o extintivas”.
2.2.2. Definición en nuestro Código Civil
Nuestro Código Civil nos presenta una definición del contrato, en su artículo
1351, expresando: “El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear,
regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”.
La doctrina contemporánea parte de la premisa de que el contrato se extiende a
todo el derecho obligacional y que por ende no solo crea obligaciones, sino que
también las regula, modifica o extingue.
Otro aspecto resaltante de la definición, es el relativo al carácter estrictamente
patrimonial de la relación. Este es un aspecto muy discutido en la doctrina
18
contemporánea y responde al concepto de que el contrato está divido en dos
partes: o tiene un contenido jurídico patrimonial o se resuelve siempre en la
obligación de indemnizar los daños y perjuicios.
Finalmente, otros autores señalan que el concepto de contrato debe
modificarse, porque con el avance científico y tecnológico, se puede contratar
incluso por el intermedio de una máquina y en consecuencia el contrato no
sería el acuerdo de dos o más voluntades, sino “la concurrencia entre las partes
para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídico patrimonial”
(Miranda, 1995).
Siguiendo ese orden de ideas, según la doctrina comparada, para la concreción
del contrato es necesario:
i. Que exista pluralidad de personas: que se refiere a la existencia de
pluralidad de dos o más partes, porque pueden existir actos jurídicos
plurilaterales que no sean contratos. Se puede agregar entonces que por lo
general, en el contrato existen como mínimo dos partes.
ii. Que exista una declaración de voluntad común: esto nos quiere decir, que en
el contrato tiene que existir un acuerdo de voluntad de las partes
contratantes.
iii. Que esa declaración de voluntad común este destinada a regir los derechos
entre las partes.
Cabe resaltar en este punto, siguiendo a Schereiber (1995) que, “es necesario
manifestar que el contenido del art. 1351 de C.C.P. es igual a la primera parte
del art. 140 del C.C.P. en el cual se encuentra definido el acto jurídico, en el
cual aparentemente existiría redundancia, si se tiene en cuenta que el contrato
es una especie de aquél” (pág. 55). Empero y en descargo de lo señalado, se
puede inferir que el contrato se limita a las relaciones jurídicas patrimoniales,
mientras que el acto jurídico comprende también las extrapatrimoniales.
2.2.3. Naturaleza Jurídica
El contrato es una especie de acto jurídico bilateral y con contenido
patrimonial, lo que lo hace como característica única su contenido patrimonial.
19
En el análisis de la naturaleza jurídica aceptamos que el contrato en una
especie del acto jurídico, esto sirve para determinar que existe contrato cuando
previene de un acto lícito que por su bilateralidad debe reunir las mismas
condiciones para las respectivas partes que lo celebran y que tengan fines
patrimoniales, es por ello que se comparte la postura de la doctrina, “para quien
en el contrato prevalece y rige su ubicación en el campo patrimonial, por
oposición al especifico del derecho de familia” (Miranda, 1995). Ello permite
excluir del contenido del contrato al matrimonio, la adopción y demás
manifestaciones del régimen de familia, también debe excluirse a los llamados
contratos administrativos, a las constituciones y a los tratados internacionales.
2.2.4. Importancia
La importancia del contrato radica en la razón de ser y el freno de la actividad
humana. La contratación es un medio que posibilita la circulación de la
riqueza, la industria, la propiedad, etc., es como el torrente sanguíneo de una
sociedad, cuyo progreso se mide en razón directa de su evolución contractual.
Por el contrato se adquiere derechos, pero también se asumen obligaciones que
eviten la violencia, la explotación y la justicia.
El contrato tiene como fin armonizar intereses económicos inicialmente
opuestos o al menos no coincidentes, razón por la cual es fuente usual de
derechos y obligaciones, es fundamental en la vida social y, primordialmente
en la de carácter individual o privado.
El contrato también puede crear o transferir derechos reales y puede ser fuente
para generar derechos personales, así queda excluido de la sucesión por causa
de muerte, puesto que está prohibida la sucesión contractual, por contravenir a
las normas del orden público, tal y como se establece en el art. 1405 del C.C.
Se debe conocer que el contrato es una institución principalmente de carácter
privado, que presupone que los que en él intervienen, se encuentran en un
mismo nivel de igualdad jurídica, aunque exista disparidad económica. Por lo
general el ordenamiento legal no se ocupa de reglamentar la paridad
económica, que sería casi imposible, sino se limita a intervenir a favor de la
20
parte débil de la relación contractual, en situaciones concretas y graves
(Miranda, 1995).
2.2.5. Elementos
Para el desarrollo de la presente investigación se han tomado en cuenta los
siguientes elementos esenciales.
2.2.5.1. Elementos Esenciales
Son los que son inherentes a la naturaleza del acto jurídico que no
debe de confundirse con los requisitos del contrato. Así tenemos que,
no podrá concebir una compra-venta sin la presencia del precio que
necesariamente debe ser en dinero. Si en cambio de la cosa a comprar
se entregó otro bien, ya no se tratará de la compra-venta sino de la
permuta.
Entonces son elementos esenciales aquellos que corresponden a la
naturaleza del acto jurídico y que no pueden constituir otro acto
jurídico; así se presenta el ejemplo de la compra-venta, que se hará
efectiva con la tradición del bien vendido y su pago en dinero. Son
elementos esenciales de la donación, la tradición del bien y su
gratuidad; si en estos casos faltaran los elementos esenciales del acto
jurídico, se sometería a la presencia de un acto jurídico nulo, en este
punto se debe precisar que nuestro C.C. no dice que el acto jurídico al
que le falten los elementos esenciales será nulo; sin embargo, el Juez
no podrá dejar de declarar dicha nulidad si se encuentra ante un acto
jurídico en el que se encuentra ausente algunos de sus elementos
esenciales (Ferdinand Cuadros C. , 1997).
Para Rotondi (1954) los elementos esenciales de contrato no solo son
inherentes al contrato que se proyecta, sino a aquellos otros, sin los
cuales el acto jurídico será distinto, “no existe como tal negocio
determinado, querido por las partes; puede existir eventualmente otro
negocio jurídico plenamente válido (…)”.
21
Por otra parte señala Lavalle (1991) son elementos esenciales
generales a todo contrato: el consentimiento, el objeto y la causa.
a) El consentimiento. El consentimiento de las partes debe existir
para que sea válido y exista el negocio jurídico, y tiene que existir
para todo tipo de actos. No solo debe existir para los consensuales,
sino también para los reales ya que no solo sirve la tradición.
El consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de
la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación
o dolo. Es a su vez la exteriorización común de ambas partes para
lograr modificar sus dichos en el orden patrimonial, según Salvat es
una manifestación bilateral, ya que surge del concurso de ambas
voluntades unilaterales. Barbero opina que es la resultante de dos
negocios unilaterales, ambas son voluntades recepticias (Flores J. ,
2011).
b) El objeto. El objeto de los contratos es la prestación que debe
cumplirse, que debe ser lícita (no puede contratarse a una persona para
robar un banco, a cambio de una remuneración); posible (no puede
exigirse el cumplimiento de un acuerdo por el cual una de las partes se
comprometa a resucitar a los muertos), ni contrarias a las buenas
costumbres (contratar a personas para realizar espectáculos obscenos
en la vía pública) y en el caso de cosas, hallarse en el comercio. Por
ejemplo, no puede ser objeto de los contratos la venta de una plaza
pública. En estos casos los contratos no son exigibles pues estarían
viciados de nulidad, aplicándose las normas generales de los vicios
que hacen nulos o anulables los actos jurídicos (Casafranca, 2008).
c) La causa. Es el motivo que determina a las partes a contratar, ya
que ellas se obligan hacia un fin, que he de ser también lícito. Por
ejemplo en una compra-venta una de las partes quería recibir una cosa
en propiedad y la otra el precio en dinero.
22
2.2.5.2. Elementos Naturales.
Son aquellos que tradicionalmente se han vinculado a determinado
negocio, razón por la cual la ley los prevé. Así resulta que pueden
omitirse en la declaración de voluntad, sin que dicha omisión
constituya la nulidad del acto, todo depende del acuerdo al que lleguen
las partes al momento de celebrar un contrato. Vale decir que “los
elementos naturales son los que realmente se han vinculado a
determinado tipo de contrato y quien los ha vinculado a determinado
contrato, son la doctrina y la ley” (Ferdinand Cuadros C. , 1997).
Para Lavalle (1991) son elementos naturales los que integran el
contrato, salvo que por cuerdo de las partes hayan establecido,
expresamente, su exclusión. Son conocidos también como efectos
propios de los contratos bilaterales y de los onerosos, por cuanto su
inclusión en realidad, atañe a los efectos que se relacionan con el
momento del cumplimiento, pero no a la etapa del nacimiento del
contrato.
2.2.5.3. Elementos Accidentales
Estos elementos pueden estar presentes por voluntad de las partes en
un determinado contrato y su presencia no es esencial ni determinante
para que pueda hablarse de contrato válido.
Fundamentalmente, tales elementos accidentales son la condición y el
término. Una vez integrados en un acuerdo contractual asumen una
extraordinaria importancia, por lo que difícilmente pueden ser
calificados como meros accidentes del mismo. En menor medida,
respecto a los contratos gratuitos, asume cierta relevancia el modo. El
rechazo de la referida accidentalidad ha hecho que algunos autores
hablen de determinaciones o estipulaciones accesorias.
En los contratos formales o solemnes constituye un requisito
estructural la forma, en sí misma considerada. Los contratos reales,
23
por su parte, requieren que de manera inexcusable se haya producido
la entrega de la cosa (s. f.).
Según Lavalle “este tipo de elementos se incorpora por voluntad de
las partes (…) no se relacionan con el plano genético del contrato y
solo con sus consecuencias referidas a las prestaciones” (pág. 89).
A los elementos esenciales las partes por mutuo acuerdo, los incluyen
en el contrato; en consecuencia, ambas partes se someten al
cumplimiento de tal pacto, porque se sabe que lo convenido obliga
como si fuera la ley misma.
2.2.6. Efectos del Contrato.
Los efectos del contrato están claramente establecidos en el art. 1363 de
nuestro C.C. en la que expresa “Los contratos sólo producen efectos entre las
partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos si se trata de
derechos y obligaciones no trasmisibles. Para poder explicar más a fondo
acerca de los efectos del contrato, se consultó a sus antecedentes normativos
del art. 1363 del Código Civil de 1852: art. 1260. “Los contratantes se obligan
para sí y sus herederos, a no ser que se exprese lo contrario o resulte de la
naturaleza del convenio. Código civil de 1936 en el art. 1329. “Los contratos
sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en
cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que procedan del
contrato no sean transmisibles.
El principio de la relatividad del contrato en su art. 1363 consagra el principio,
marcado por una impronta romanista, de la relatividad del contrato señalando
que, sólo surte sus efectos entre las partes que lo celebran y sus herederos,
salvo, en cuento a éstos, si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles
(Vasquez, 2014).
Por principio ningún contrato produce efectos frente a terceros si éstos no lo
han aceptado de algún modo. Si el tercero acepta solamente las obligaciones o
acepta obligaciones y derechos, se convierte en parte contratante (por ejemplo,
el contrato por persona a nombrar); es distinto en el caso que, si acepta
24
solamente los derechos, estamos frente al contrato en favor de tercero. Se hace
la aclaración que en nuestro C.C. no existe y no puede haber contrato a cargo
de terceros, sólo puede existir contrato en favor de tercero.
Si el tercero, que no ha intervenido en la celebración del contrato, acepta los
derechos y obligaciones está aceptando el contrato, por lo que termina siendo
parte de éste, y como tal le asiste el derecho de resolver el contrato; en cambio,
el que solamente acepta el derecho derivado de un contrato ajeno, no acepta el
contrato, sino solamente el beneficio, por lo que no deviene en parte
contratante, consiguientemente no tiene la facultad de resolución. Los artículos
que no mencionan el cuerpo legal al que pertenecen son del C.C., para nuestro
ordenamiento jurídico “parte” es quien celebra el contrato y también sus
herederos. Tiene la calidad de “tercero” quien no ha participado en la
conclusión del contrato, ni es heredero de los que lo concluyeron.
El contrato produce solamente sus efectos entre las partes, no prolonga su
eficacia a los terceros, salvo disposición contraria de la ley. El principio de la
relatividad contractual es de una lógica impecable, el mismo que se extiende a
todos los actos jurídicos, los cuales por ser una manifestación de la autonomía
de la voluntad privada sólo atañen a quienes libremente los celebran y sus
herederos, ya que nadie puede obtener sin su aceptación efectos de los actos
ajenos, sobre todo, si éstos le van a ser perjudiciales.
Como el contrato es el instrumento que confiere el ordenamiento jurídico a los
particulares para que, en ejercicio de la autonomía de su voluntad privada y
mediante la concordancia entre dos o más voluntades, regulen sus derechos
creando, regulando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas
patrimoniales, es lógico que produzca sus efectos entre los otorgantes; es decir,
la eficacia del contrato, en cuanto creador de normas jurídicas entre
particulares (privados), queda limitada a las partes que han intervenido en su
celebración y los herederos de éstas por ser quienes las suceden en todos sus
derechos y obligaciones; los terceros no se pueden perjudicar ni beneficiar con
un contrato en el cual no son parte. De allí nace la norma que reza: “Los
contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus
herederos, salvo en cuanto a éstos si se trata de derechos y obligaciones no
25
transmisibles” (art. 1363 del C.C.). Sin embargo, esta regla está susceptible de
presentar muchas excepciones por las que el contrato puede producir efectos
favorables o desfavorables para terceros.
Como dice Valpuesa (1998) “el fundamento de la relatividad contractual está
en la misma esencia del contrato, de la misma manera que es una manifestación
de la autonomía de la voluntad, sólo compete a quienes libremente lo
concertaron, intelegir lo contrario supondría que una persona quedase obligada
por decisión de otra, sin que previamente le haya autorizado, otorgándole
representación o ratificado con posterioridad; de lo que hay que salvar
lógicamente, la representación legal que encuentre su ratio en la norma jurídica
que la impone” (pág. 431)
Si las partes celebran el contrato regulando sus propios intereses es lógico que
los efectos contractuales son para ellas. Son partes u otorgantes del contrato los
que intervienen en su celebración por sí o mediante representante. Las partes
contratantes son los titulares de los intereses regulados en el contrato; ellas son
las que adquieren los derechos y contraen las obligaciones derivadas del
contrato. El representante de las partes actúa por cuenta, en representación y en
nombre de estás, por tanto, no adquiere ningún derecho ni contrae ninguna
obligación originada por el contrato (Barbero, 1967).
Los efectos del contrato celebrado por representante se producen directamente
en la esfera jurídica del representado. Es parte en el contrato el representado,
no el representante. Excepcionalmente, por disposición de la ley, es parte
contratante quien no ha intervenido en la celebración del contrato pero que es
afectado directamente en sus derechos. Por ejemplo, conforme al art. 1708.1,
en caso de enajenación de bien arrendado inscrito, el adquirente (quien no ha
intervenido en la celebración del arrendamiento) deberá respetar el contrato,
quedando sustituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos
y obligaciones del arrendador. A la parte o su representante que suscribe el
contrato se le denomina signatario.
Con respecto a sus efectos en los sucesores universales, en la primitiva
sociedad romana agrícola, pastoril, sometida a formalismos rituales, la
26
obligación era personal e intrasmisible por actos entre vivos y mortis causa. El
deudor respondía con su persona antes que con sus bienes. El hecho de que los
créditos y las deudas no pasen a los herederos somete la existencia de las
obligaciones a las contingencias de la vida humana, fuente de toda inseguridad
jurídica, ha determinado que se admite la trasmisión de las obligaciones mortis
causa, primero en su aspecto activo y después en el pasivo. Finalmente, se
estableció que el heredero continúa la persona de su causante, sucediéndole en
todos sus derechos y obligaciones (Vasquez, 2014).
El Fundamento del principio de efecto relativo del contrato se encuentra en la
función que cumple la autonomía de la voluntad privada, conforme a la cual el
contrato es una autorregulación de intereses privados, es decir, el instrumento a
través del cual los sujetos disponen de su propia esfera personal y patrimonial.
El contrato es el fruto del acuerdo entre las partes, quienes actuando con
libertad e igualdad, ejercen el poder soberano, delimitado por normas
imperativas, el orden público y las buenas costumbres, por el que autorregulan
sus intereses económicos mediante preceptos privados a los que se someten
como a la ley misma, sin interferir en la esfera jurídica ajena. Esto explica
cómo el contrato tiene eficacia respecto de las partes y no de terceros, quienes
no pueden ser beneficiados ni perjudicados por un contrato en el cual no son
parte, salvo disposición contraria de la ley.
El principio según el cual el contrato no produce efectos respecto a terceros,
salvo en los casos previstos por la ley, responde en efecto a la idea del contrato
como expresión de la autonomía de la voluntad privada y por tanto de la
libertad de contratar con fines lícitos, siempre que no se contravenga leyes
imperativas, las buenas costumbres o el orden público (art. 2.14 de la C.P.P. y
art. 219.8 del C.C.). Con la regla de la relatividad del contrato se tutela la
libertad para contratar y la libertad contractual de los sujetos (Miranda, 1995).
2.2.7. Clasificación de los Contratos
El Código Civil no da una clasificación exacta de los contratos. Pero en su
normativa se encuentra clasificada.
27
De este modo se realizará una clasificación sistemática de los diferentes
contratos para su mejor interpretación, así tenemos:
2.2.7.1. Contratos obligatorios, modificatorios y resolutorios
Son contratos obligatorios, los que generan obligaciones para las
partes; los modificatorios, son los que no generan obligación alguna y
se limitan a modificar las estipulaciones de contratos pre-constituidos,
si la modificación fuera en una cláusula que creaba obligaciones,
entonces tendremos que también los modificatorios son obligatorios,
pues no dejara de imponer obligaciones de más o de menos. Y son
finalmente resolutorios, aquellos que sirven para fenecer una relación
jurídica; es decir, para extinguir un contrato anterior, tales como la
remisión o perdón de la deuda, la dación de pago, etc.
2.2.7.2. Contratos a título oneroso, a títulos gratuitos y mixtos
Los contratos a título oneroso, se le denomina así porque en ellos va a
existir el cambio de valores y la prestación de una de las partes, obliga
a la prestación de la otra. Los contratos a título gratuito, son aquellos
en los cuales una sola de las partes, obtiene ventaja económica y por
último los contratos mixtos son los contratos que en parte son
onerosos y gratuitos.
Esta clasificación deriva de los contratos patrimoniales y extra
patrimoniales. Los actos jurídicos patrimoniales son los que se
dividen en onerosos y gratuitos.
En el contrato a título gratuito determina la ventaja económica para
una sola de las partes, en cambio será contrato oneroso, el que
proporciona una ventaja y una carga recíproca, un provecho y un
desmedro, por ejemplo en la compra-venta el comprador ve reducirse
su patrimonio, pero compensada esa reducción por el precio que
recibe en dinero.
28
2.2.7.3. Contratos bilaterales o plurilaterales e individuales
Esta es sin duda la clasificación más importante del derecho, como
cita Ferdinand Cuadros a Enneccerus (pág. 141) quien los denomina
“bilateralmente obligatorio y unilateralmente obligatorio”; el contrato
bilateralmente obligatorio es el que crea derechos y obligaciones para
ambas partes; el contrato que crea obligaciones para las partes y
solamente derechos para la otra, se denomina unilateral; es por esa
razón, existen contratos unilaterales siendo dos las partes en el
contrato, inclusive en la donación han de haber donante y donatario,
que vendrían a constituir las partes del contrato.
Los contratos bilaterales obligatorios, pueden ser calificados de
cambio, porque la prestación de uno es el derecho de otro y siempre
en estos contratos se da el cambio de prestaciones.
2.2.7.4. Contratos abstractos y contratos causales
Con respecto al contrato abstracto o formal es aquel que no menciona
la causa del contrato; en cambio el contrato causal es aquel en el que
se hizo constar la razón del contrato, que no es otra cosa sino la causa
del contrato.
La mayor parte de los contratos no mencionan su causa, son contratos
abstractos; en cambio cuando se hace constar las causas del contrato,
esta estipulación también ingresa al campo del contrato; pero puede
suceder que mientras un estipulante hace constar la causa del contrato,
el otro no le concede importancia, en este caso se trata de un contrato
sinalágmico mixto.
Cuando el contrato es abstracto, puede ser parcialmente o totalmente.
Es totalmente abstracto el acto cuando hay una ausencia total de
referencia a la causa del contrato y puede serlo relativamente cuando
menciona el género de la causa, pero no señala estrictamente la causa.
29
Los contratos pueden ser relativamente abstractos, cuando no se
menciona la causa, sino solamente el género de ella.
Consiguientemente podrán los contratantes celebrar un contrato
abstracto relativamente, cuando ambas partes o solamente una de ellas
puede mencionar el género de la causa (Ferdinand Cuadros C. , 1997).
2.2.7.5. Contratos solemnes y contratos no solemnes
Con respecto a los contratos solemnes son aquellos contratos que su
validez depende del cumplimento de la formalidad exigida por la ley,
no solo basta el consentimiento para la existencia de este contrato, es
importante la forma establecida por la ley bajo sanción de nulidad, los
artículos 143 y 144 regulan la forma del acto jurídico y los artículos
1411, 1412 y 1413 regulan la forma del contrato.
Si las partes han convenido anticipadamente y por escrito determinada
formula, tanto la oferta como la aceptación, entonces deberá hacerse
en esa forma aprobada por las partes y si no se hiciera, el contrato
seria nulo, así lo establece el art. 1411 de nuestro C.C. de 1984.
Los actos jurídicos pueden estar subordinados a una forma bajo
sanción de nulidad o puede establecerse solamente la forma sin
nulidad, son las formas ad solemnitaten y ad probationen, solamente
en veinte casos el Código exige la forma bajo sanción de nulidad.
La división de los contratos en solemnes y no solemnes, deriva de la
naturaleza del contrato, cuya importancia radica en los actos prescritos
y no prescritos, prescritos son aquellas que la forma es exigida por ley
y los no prescritos son aquellos que dejan en libertad a las partes para
escoger la forma.
La forma escrita es ahora la predominante, tiene la ventaja de que
retiene la manifestación de voluntad, dando seguridad a los
contratantes y también a la sociedad.
30
Las formas prescritas pueden ser de dos clases: las formas solemnes o
ad solemnitaten que exigen para la validez del contrato de dos
elementos que son la realización de la forma y que su omisión este
sancionada con nulidad del contrato; el único artículo en que nuestro
código alude a la nulidad por la forma, es el 140, que al normar el acto
jurídico dice que para la validez del acto jurídico exige que se cumpla
la forma establecida en la ley bajo sanción de nulidad.
2.2.7.6. Contratos reales y consensuales
Los contratos reales son anteriores a los contratos consensuales, para
que el consentimiento perfeccione el contrato, es aquel que requiere
además del consentimiento, la entrega de la cosa objeto de contrato y
el contrato consensual es el que se perfecciona con el simple
consentimiento de las partes.
Cuando los contratos quedan concluidos para producir sus efectos
propios desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su
consentimiento.
Los contratos reales para producir sus efectos quedan concluidos
desde que una de las partes haya hecho a la otra, tradición de la cosa
sobre la que versare el contrato. Esta clasificación agrupa a los
contratos según el momento en que quedan perfeccionados.
Consensuales: perfeccionados desde que las partes se ponen de
acuerdo sobre la declaración de voluntad común, la que desde ese
momento tiene fuerza obligatoria entre ellos y el contrato entra a
producir sus efectos propios.
Reales: no quedan perfeccionados sino desde el momento en que las
partes hagan tradición de la cosa que es objeto del contrato, hasta ese
momento no queda concluido el contrato para producir sus efectos
propios (aun cuando hay entre las partes un acuerdo sobre una
declaración de voluntad común tal acuerdo, de por sí, no perfecciona
31
el contrato. El solo acuerdo de las partes no da a las mismas, derecho
para exigirse el cumplimiento del contrato) (Vargas, 2014).
Esta clasificación no tiene relación con la forma de los contrato; es
decir, con las solemnidades exigidas por la ley en el momento de la
celebración del acto, a menos que la entrega de la cosa sea
considerada como una solemnidad; en cuyo caso ello hace a la
existencia y esencia del contrato, y de no cumplirse, no queda
concluido el mismo ni las partes pueden exigirse mutuamente el
cumplimiento de tal solemnidad. El acto queda como una simple
promesa que no da derecho alguno para exigir la formación del
contrato. El simple acuerdo en los contratos reales (lo que constituye
la promesa recíproca según el C.C.) no da acción para exigir su
cumplimiento mientras la cosa no sea entregada.
No debe confundirse los contratos reales con los contratos con efectos
reales, por ejemplo, algunos contratos como el depósito irregular, el
mutuo, tienen efectos reales porque perfeccionados con la entrega de
la cosa, ésta pasa a propiedad de la otra. No confundir contratos reales
con derechos reales, estos se contraponen a los derechos personales, y
aquellos a los contratos consensuales.
2.2.7.7. Contratos nominados e innominados
Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que
aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que les
denomina. Existen varios tipos de contratos de este tipo, como pueden
ser los contratos de compraventa, los contratos de donación, los
contratos de arrendamiento o los contratos de depósito.
Mientras tanto, los contratos innominados están delimitados por su
fundamento de no estar incluidos en el Código Civil. Además, este
tipo de contrato se caracteriza por su atipicidad, al no poseer
elementos que lo regulan para su creación. En cambio, su forma no
debe alejarse de los diversos puntos que determinan su existencia, así
32
como la consideración de que estos contratos sean válidos a todos los
efectos.
En referencia a las cláusulas, unas que son fundamentales son las que
dan valor a las diferentes partes que denominan a estos contratos de
una forma especial esenciales, ya que entraña una dificultad
considerable el nombrar al contrato por fusiones contractuales ajenas.
Algunos ejemplos en los que aparecen estos contratos innominados
que influyen en el sistema son los pactos comerciales que se acuerdan
entre las partes o la existencia jurídica, entre otros.
En definitiva, las diferencias entre los contratos nominados y los
innominados radican en su aparición o no en el Código Civil, pero en
esencia tienen fundamentos similares que se aplicarán sobre diferentes
materias (Gerencie.com, 2013).
2.2.7.8. Contratos principales y accesorios
El contrato principal es el que subsiste por si solo entitativamente, a
diferencia del contrato accesorio que es un contrato que depende del
contrato principal, no tiene autonomía y requiere del contrato principal
para su subsistencia.
Todos los contratos en los que se garantiza una obligación son
accesorios. La deuda en dinero o cosas es la obligación principal, la
anticresis, la hipoteca que se da en garantía, constituyen un contrato
accesorio, aunque conste en el mismo documento de la obligación
principal (Lavalle, 1991).
Al derecho de propiedad sobre un predio que consta del contrato de
compra-venta, puede serle accesorio un contrato de servidumbre. Si
no hubiese derecho de propiedad no podría existir el de servidumbre,
el contrato que crea la servidumbre es pues accesorio del contrato de
propiedad, no se podrá transmitir el derecho de propiedad sobre la
totalidad del predio, sin transmitir el derecho a la servidumbre.
33
2.2.8. Extinción de los contratos.
La terminación de un contrato puede producirse por causas naturales o
violentas.
La terminación natural se considera cuando ha vencido el plazo, o se ha
cumplido la finalidad del mismo, las partes de mutuo acuerdo han decidido su
terminación; en cambio la terminación violenta, es cuando surgen algunas
causales que impiden la continuidad del contrato, dando lugar a la resolución o
rescisión contractual (Rodriguez, s.f.).
2.2.8.1. La rescisión de los contratos
Procede la rescisión de un contrato cuando la causal alegada existía al
momento de celebrarlo, pero que la parte afectada no la conocía
(Bigio, 1999). Su declaración debe ser necesariamente judicial, y son
efectos retroactivos a la fecha de su celebración. Se llega a la
determinación de que nunca hubo contrato alguno, el art. 1370 del
Código Civil establece textualmente lo siguiente: “Art. 1370.- La
rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento
de celebrarlo”. De acuerdo a esta norma, la rescisión es el acto que
deja sin efecto un contrato, por una razón que existía y no se conocía
al momento de su celebración.
2.2.8.2. La resolución de los contratos
Procede la resolución de un contrato cuando la causal de
incumplimiento es posterior a la celebración del mismo, y puede ser
declarada por cualquiera de las partes en forma extrajudicial o
judicialmente. El art. 1371 del C.C. dice al respecto lo siguiente: “Art.
1371.- La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal
sobreviniente a su celebración”
La resolución presupone, a diferencia de la rescisión, un acto por el
cual el contrato queda sin efecto debido a la concurrencia de
34
circunstancias sobrevinientes. Tratándose de incumplimiento, la parte
afectada puede solicitar judicialmente el cumplimiento o la resolución
del contrato, y en uno u otro caso, el pago de los daños y perjuicios
causados (art. 1428 del C.C.).
Cuando la resolución, se basa en causal sobreviniente, la parte que se
perjudica con el incumplimiento pueda requerirla mediante carta
entregada por vía notarial, para que cumpla con la prestación, dentro
de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en
caso contrario, el contrato queda resuelto de pleno derecho, quedando
a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios (Art. 1429
del C.C.).
Se trata en consecuencia de una resolución automática del contrato,
que no exige intervención del poder judicial, salvo el cobro de los
daños y perjuicios que es independiente a la resolución del contrato
(Messineo, 1986).
En cuanto al requerimiento, nada impide que el plazo sea mayor, pero
si no podrá fijarse en menos de los quince días, ni tampoco
renunciarse al ejercicio de este medio de conservación de los derechos
del contratante, pues la norma es imperativa y está basada en el interés
común (Torres, Rescisión y Resolución de los contratos, 2009).
2.2.8.3. La revocación de los contratos
La revocación de una declaración unilateral de voluntad que tiene por
fin inmediato extinguir una relación jurídica de efectos hacia el futuro
(ex nunc), sin perjuicio de que las consecuencias ya producidas
quedan firmes entre las partes respecto de terceros.
Se está frente a la revocación toda vez que una de las partes retira su
declaración de voluntad en razón de una causa prevista en la ley. Sin
embargo, no es muy extenso el campo de la acción de la revocación,
encuentra su justificación especialmente en los negocios unilaterales,
35
no solamente de naturaleza contractual, como por ejemplo el
testamento o el legado, donde no es precisa una causal de ley como en
los contratos, pues tales actos se constituyen con una única voluntad.
Se debe resaltar que en el marco de los contratos tiene principal
aplicación a los contratos de donación y al mandato (Ghersi, 1990).
2.3. Contrato de Compraventa
Definitivamente, el contrato de compraventa es uno de los más importantes en las
operaciones que se realizan tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Debido a
la importancia que tiene este contrato, se considera necesario realizar un análisis de su
concepto, naturaleza, características y de las principales disposiciones que lo regulan
en nuestro país.
El contrato de compraventa se encuentra regulado por los artículos 1529º al 1601º del
Código Civil. Asimismo, le son aplicables las disposiciones del Código sobre acto
jurídico, obligaciones y la parte general de contratos.
2.3.1. Definición
El contrato de compra-venta es la transmisión del derecho de propiedad sobre
una cosa o un derecho que hace una persona en favor de otra o de varias, que
pagan su precio. Es un contrato bilateral, porque existen en el dos personas que
tienen obligaciones mutuas; es conmutativo, porque las prestaciones que tiene
una persona para la otra, se cambian, esto quiere decir que el objeto de la
compra-venta se cambia por el precio; es obligatorio, porque ambas partes
deben de cumplir con las prestaciones respectivas, si no se cumple con la
prestación correspondiente no hay compra-venta; y finalmente es oneroso,
porque significa un intercambio patrimonial, la cosa o el derecho se incorpora
al patrimonio del adquiriente, mientras que el precio se incorpora al patrimonio
del transferente (Ferdinand Cuadros C. , 1997).
Para Aguilar (1977), define a la compra-venta de la siguiente manera “es el
contrato por virtud del cual una parte, llamada vendedor, se obliga a transmitir
36
la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, mediante
el pago de un precio cierto en dinero” (pág. 75).
El artículo 1529º del Código Civil define al contrato de compraventa de la
siguiente manera: “artículo 1529º.- Por la compraventa el vendedor se obliga a
transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en
dinero”.
Se tiene entonces que el contrato de compraventa contiene dos obligaciones
principales. Por el lado del vendedor, la obligación consiste en la transferencia
de propiedad del bien establecido en el contrato y por el lado del comprador la
obligación consiste en el pago del precio pactado.
2.3.2. Naturaleza jurídica
El contrato de compra-venta es aquel por el cual se transfiere la propiedad de la
cosa o del derecho a cambio de un precio, consiguientemente es un contrato
que hace nacer para una de las partes, un derecho real de propiedad, sobre la
cosa o sobre el derecho, objeto del contrato. La compra-venta constituye un
modo de adquirir la propiedad, por el cual una persona adquiere el derecho de
propiedad sobre la cosa o sobre un derecho a cambio de un precio; es indudable
entonces que es este contrato destacan las obligaciones del vendedor y del
comprador, pero no pueden definírsele solamente por las obligaciones que
adquieren las partes.
Como modo de adquirir la propiedad, determina que la cosa o el derecho salga
del patrimonio del vendedor y se incorpore al del comprador (Ferdinand
Cuadros C. , 1997).
2.3.3. Elementos
Según Miranda (1995) los elementos de la compra-venta son los siguientes:
a) “El vendedor, que es el dueño del bien que transfiere;
b) El comprador, que es aquel que adquiere dicho bien mediante el pago;
c) El bien, objeto de la transferencia; y
37
d) El precio, que es el valor en dinero del bien transferido” (pág. 168).
Para otros autores los elementos del contrato son dos: el bien y el precio.
El código ha sustituido en el artículo 1529 el vocablo cosa que contenía el
artículo 1838 del código civil de 1936, al bien se le debe entender en su
acepción más amplia, como cosa o como derecho. Jurídicamente la cosa es el
objeto material con valor económico y el derecho el bien inmaterial con valor
económico; de este modo el objeto de compra-venta puede ser uno o varias
cosas, o puede ser así mismo uno o varios derechos, o puede ser una cosa y un
derecho.
Y para Crithian (2009), los elementos característicos del contrato de
compraventa son los siguientes:
a) Transferencia de propiedad. El derecho de propiedad le confiere a su
titular una serie de derechos sobre el bien, tales como el uso, el disfrute y
la facultad de disposición. Cuando se celebra la compraventa, el vendedor
le transfiere la propiedad del bien al comprador, de tal manera que el
vendedor pierde todos los atributos que tenía sobre el bien y éstos pasan al
comprador. Ahora bien, para que ocurra la transferencia de propiedad, el
Código Civil regula ciertas condiciones que deben cumplirse” (págs. 1-2).
Para el caso de bienes muebles, la transferencia de propiedad se realiza en
el momento en que éstos son entregados al comprador. En el caso de
bienes inmuebles, la transferencia de propiedad se realiza en virtud al
acuerdo entre el vendedor y el comprador, sin que se requiera mayor
formalidad. Acorde con estos mecanismos, el contrato de compraventa no
requiere de mayor formalidad para celebrarse, se podrá ver que al tratar
sobre las formalidades de este contrato, se verá que puede celebrarse
incluso en forma verbal.
Entonces, una vez celebrado el contrato de compraventa y cumplido el
mecanismo para la transferencia, según se trata de bien mueble o
inmueble, se producirá la transferencia de propiedad del vendedor hacia el
38
comprador. Por lo tanto, la transferencia de propiedad no está sujeta al
pago del precio de venta, salvo que así lo hubieran pactado las partes.
Efectivamente, contrariamente a lo que se suele pensar, en la compraventa
la transferencia de propiedad se realiza sin importar si el precio pactado ha
sido pagado o no, por lo que si el comprador incumple con dicho pago será
propietario del bien y el vendedor podrá solicitar que se cumpla con el
pago y, de llegar a un proceso judicial, podrá solicitar un embargo sobre el
bien vendido.
b) El precio. Como se señaló anteriormente, el precio es la contraprestación
que debe pagar el comprador por el derecho de propiedad que adquiere. Se
debe tener en cuenta que el precio a ser establecido en el contrato de
compraventa debe consistir en una suma de dinero, aunque es posible
pactar el pago de una parte del precio en dinero y otra parte en bienes.
Todo precio debe ser necesariamente en dinero, precio es la forma
monetaria del valor, pues es sumamente importante en la compra-venta.
2.3.4. Capacidad
Las partes de un Contrato de Compra-Venta deben tener capacidad para
celebrar actos jurídicos, esto implica que las personas que legalmente se
encuentran impedidas de celebrar este tipo de Contratos, no podrán celebrar
una Compra-Venta (compraventa, 2007).
2.3.5. Diferencia con otros contratos
Se hará resaltar los caracteres diferenciales con los siguientes contratos en
nuestro C.C.
1) Con el arrendamiento. En el arrendamiento no hay traslación de dominio,
en la compra-venta si existe; porque en el arrendamiento solo implica el
desplazamiento físico de la cosa o entrega temporal de la posesión.
2) Con la permuta. En la permuta no hay precio en dinero, mientras que en la
compra-venta si lo hay.
39
3) Con la donación. La compra-venta es necesariamente onerosa, mientras
que la donación es gratuita.
En ambos contratos existe desplazamiento de dominio, pero en la donación
no hay contraprestación.
4) Con el mutuo. El mutuo, es el préstamo de un bien consumible para ser
devuelto con otro bien de la misma especie, calidad o cantidad; por
ejemplo, el préstamo de dinero, en el cual no se devuelve el mismo dinero,
sino una cantidad equivalente; en la compra-venta hay traslación de
dominio, sin obligación de devolver, en el mutuo hay también traslación
de dominio, pero con la obligación de devolver otro bien.
5) Con el depósito. En el depósito se recibe una cosa para custodiarla y
devolverla cuando lo solicite el depositante. El depósito se presume
gratuito, salvo pacto en contrario, mientras que la compraventa es por
naturaleza onerosa y transfiere la propiedad.
2.3.6. Caracteres jurídicos
La compra-venta tiene los siguientes caracteres (Miranda, 1995).
1) Es un contrato individual, porque para su configuración se requiere del
consentimiento de las partes que intervienen, ya sea en forma personal o
directa o por medio de representantes.
2) Es principal, porque para su existencia no depende de otro contrato y tiene
autonomía plena. Genera otros contratos, pero no es consecuencia de ellos,
como los contratos accesorios.
3) Es traslativo de dominio, porque su esencia es la transferencia de la
propiedad, la misma que ingresa al patrimonio del comprador.
4) Es de prestación recíproca, porque el vendedor transfiere una cosa y el
comprador paga el precio.
5) Es onerosa, porque brinda utilidad a ambas partes contratantes y porque
hay reciprocidad de prestaciones.
40
2.3.7. Formalidad
El contrato de compraventa no requiere de formalidad alguna para su
celebración, por lo que puede venderse un bien incluso en forma verbal.
Ciertamente, en el caso de bienes que se encuentran inscritos en un Registro
Público, como es el caso de los inmuebles o los vehículos, es recomendable
que el contrato se celebre con las formalidades necesarias para la inscripción de
la transferencia en el Registro Público.
En el caso de bienes inmuebles, dicha formalidad será la escritura pública; en
tanto que en el caso de los vehículos, la formalidad es el acta de transferencia
otorgada ante notario público. Aunque no sea obligatorio que el contrato de
compraventa se celebre bajo una formalidad determinada, sí constituye
obligación del vendedor entregar los títulos y documentos relativos a la
propiedad del bien, así como a realizar los actos necesarios para perfeccionar la
transferencia de propiedad. Esto implica que si se celebra en forma verbal un
contrato de compraventa sobre un inmueble inscrito en Registros Públicos, el
comprador puede exigirle al vendedor formalizar el contrato en escritura
pública, con la finalidad de inscribir la transferencia en la partida registral
correspondiente (Bigio, 1984).
2.4. Contrato de compra-venta a favor del hijo menor de edad en la regulación del
Código Civil vigente
2.4.1. Generalidades
El Contrato de compra-venta a favor del hijo menor de edad no se encuentra
regulado en el Código Civil, este contrato básicamente nació o surgió por la
manifestación de voluntad y acuerdo entre los que lo celebran, que en el caso
concreto lo celebran los padres quienes compran un bien inmueble a favor de
sus hijos.
2.4.2. Capacidad.
Como se trata de contrato de compra-venta a favor del hijo menor de edad, los
padres actuarían en representación de su hijo ya que ejercen la patria potestad,
41
No obstante, también es necesario apuntar que la capacidad de obrar plena se
adquiere con la mayoría de edad y esta no llega hasta los 18 años, y el propio
Código Civil en su art. 43 núm. 1 son absolutamente incapaces los menores de
16 años y por tanto están impedidos para prestar consentimiento y sin este
último no existe el contrato.
Desde este punto de vista y presumiendo que la adquisición del bien inmueble
a nombre del hijo menor de edad no le va a suponer a priori perjuicio alguno,
(presunción que no en todos los casos opera así), el bien se adquirirá a nombre
del menor y él será el titular, pero actuando los padres en su representación
(art. 423 núm. 6 del Código Civil).
2.4.3. El precio
Como ya se describió en los elementos esenciales del contrato, es exigido el
precio que tiene que ser necesariamente en dinero, y al momento de celebrar
este contrato de compra-venta a favor del hijo menor de edad debería ser una
exigencia por parte del notario en cuanto a poder acreditar el origen de este
dinero o las posibles repercusiones fiscales de titularizar un bien a nombre de
un menor, que en principio no es “propietario” del dinero que va a servir para
la compra del bien inmueble; a menos que este contase con dinero propio
producto de una donación o legado, para lo cual los padres necesitarían
autorización judicial para realizar este tipo de transacción; pero el proyecto está
dado al primer caso, en el que el menor de edad o los menores de edad, no
cuenten con dinero propio.
2.4.4. Diferencia con el Contrato en favor de tercero
Para un mejor manejo y la naturaleza del contrato cuestionado por este
proyecto, es necesario hacer una diferencia con el contrato en favor de tercero,
este existe cuando uno de los contratantes (promitente) se obliga frente al otro
(estipulante) a ejecutar una prestación en favor de un tercero. La estipulación
contractual en favor del tercero puede abarcar todos los efectos favorables del
contrato o sólo parte de ellos. El tercero adquiere el derecho contra el
promitente por efecto directo e inmediato de la celebración del contrato. Lo
42
que se persigue es beneficiar en exclusividad al tercero, evitando que el crédito
de éste contra el promitente no se integre en momento alguno al patrimonio del
promisario o estipulante, y que, una vez fallecido este último, dicho crédito no
forme parte de su herencia, por lo que no puede ser objeto de colación o de
reducción por lesión o inoficiosidad, ni puede ser presa de los acreedores o de
los herederos del estipulante.
Si bien el tercero adquiere el derecho desde el instante mismo en que celebra el
contrato, sin embargo, para exigirlo es necesario que lo acepte. Mientras el
tercero no acepte el beneficio, el estipulante puede modificar o revocar el
derecho del tercero. Este derecho se trasmite a los herederos del estipulante y
es renunciable. Si se revoca el derecho del tercero el contrato se extingue, salvo
pacto distinto, así tenemos por ejemplo, que la prestación se ejecute en
beneficio del estipulante, en cuyo caso el contrato deja de ser en favor de
tercero para convertirse en un contrato ordinario.
El tercero puede aceptar el beneficio o rechazarlo. Si lo rechaza, la prestación
permanece en beneficio del estipulante. Estipulante y promitente son las partes
contratantes, pero la obligación asumida por el promitente en vez de
aprovechar al estipulante, va a beneficiar a un tercero que no es parte
contratante. El estipulante obra en nombre propio y con interés personal en la
ejecución de la obligación.
El contrato en favor de tercero es una figura jurídica muy diferente a los demás
contratos, cabe resaltar que es un contrato que no tiene contenido propio, ha
sido impuesto por las necesidades crecientes del industrialismo, el desarrollo
del comercio, el aseguramiento de los riesgos, el desarrollo del transporte
terrestre, marítimo y aéreo, la simplificación en el cumplimiento de
obligaciones, la previsión y solidaridad social, etc.
Sin embargo, de la propia definición aparece que el contrato en favor de tercero
no es un contrato típico o nominado como si lo es el contrato de compra-venta,
sino un contrato ordinario, al cual se agrega una cláusula que hace derivar sus
efectos típicos hacia el tercero beneficiario. Existe, por tanto, un contrato
normal de transporte, venta, arrendamiento, etc., cuya particularidad está dada
43
por el hecho de que una de las prestaciones, la que está a cargo del promitente,
no debe ejecutarse en favor del otro contratante (el estipulante), sino en favor
de un tercero. Por esta naturaleza del contrato en favor de tercero, el Código lo
regula en la parte general de los contratos y no en la parte de los contratos
nominados o típicos.
Entonces se podría deducir que el contrato en favor del hijo menor de edad,
devendría en la naturaleza de este contrato; por ser favorecido como tercero en
el contrato; algunos autores proponen esta figura en la trasferencia de derechos
reales; así como, Vásquez (2014) propone que “junto a la causa del contrato
singular que es típica, constante e interna, (cambio de la propiedad de un bien
por un precio, cambio del uso de un bien por una renta, etc.), se puede
individualizar una causa de la relación entre el estipulante y el tercero, la
misma que es externa al acuerdo entre estipulante y promitente. Esa causa
puede ser donandi, por ejemplo, A vende un predio a B, cuyo precio será
pagado a C, a quien quiere hacerle una donación; o puede ser una causa
solvendi, cuando con ese precio A quiere pagar una deuda que tiene a C”.
El Derecho del tercero surge directamente del contrato, sin necesidad que
preste su aceptación. Pero para que este derecho sea exigible, sí es necesario
que haga conocer a los contratantes su aceptación de aprovechar la estipulación
en su favor, sin que esta aceptación lo convierta en parte contratante. La
declaración del tercero aceptando hacer uso del derecho estipulado en su favor,
lo convierte en irrevocable e inmodificable. En caso de rechazo por el tercero,
la prestación queda en beneficio del estipulante, salvo pacto en contrario
(Torres, 2007).
Sin embargo, en la actualidad se discute si un contrato en favor de tercero
puede tener como objeto un contrato con efectos reales con el cual se incorpore
en el patrimonio del tercero derechos reales como el de propiedad. Algunos
autores niegan esta posibilidad por considerar que la transferencia de la
propiedad no es pura y simple sino que grava al adquirente con impuestos,
gastos de mantenimiento; afirman, además, que no se puede adquirir la
propiedad sin el consentimiento del adquirente. Contrariamente, los que
admiten que la prestación en favor de tercero pueda tener efectos reales,
44
sostienen que en la práctica las desventajas para el tercero difícilmente pueden
superar las ventajas; aun cuando las imposiciones fiscales o los gastos de
mantenimiento del bien fueran muy elevados, siempre hay la posibilidad de
revender el bien. Sostienen además que cuando la ley habla de prestación en
favor de tercero se está refiriendo también a los contratos con efectos reales,
basta pensar que la compraventa es el típico contrato con prestaciones
recíprocas con el cual se transfiere el derecho de propiedad al adquirente
(contrato con efectos reales, arts. 1529 y 949). Se argumenta también
sosteniendo que el ordenamiento jurídico admite la adquisición de la propiedad
sin el consentimiento del adquirente, como en el caso del legado. El Derecho
peruano dispone que el derecho del tercero surge directa e inmediatamente de
la celebración del contrato (art. 1458), lo que evidencia que el derecho del
tercero, sea personal o real, nace con la sola celebración del contrato.
Así también, no faltan las tesis intermedias que consideran que un contrato en
favor de tercero puede tener efectos reales cuando no surge ninguna desventaja
para el tercero beneficiario, como es el caso de la servidumbre.
No debemos confundir este tipo de contrato con el contrato de compra-venta en
favor de tercero, del cual surge nuestro problema en la presente tesis; ya que la
celebración de dichos contratos son muy diferentes, no negamos que se podría
dar la posibilidad de asociar este contrato con el contrato en favor de tercero
por la participación de un tercero menor de edad (incapaz absoluto), pero
descartamos esa posibilidad porque defendemos que dichos contratos no
deberían celebrarse ni como compra-venta ni como contrato en favor de
tercero, por los motivos expuestos con anterioridad.
2.5. El Anticipo de Legítima
2.5.1. Introducción
Con la finalidad de dar a conocer esta importante figura jurídica del Derecho
Sucesorio, denominada Anticipo de Legítima, que pese a no estar regulada por
nuestro Código Civil de 1984 en forma autónoma y diferenciada, se puede
advertir que no se trata de un simple acto de libertad sin mayor trascendencia;
sino por el contrario, es una figura jurídica, muy utilizada en nuestro medio, que
45
al no tener una regulación normativa específica, le es de aplicación las normas
que regulan la donación; demostrando no solo que, el anticipo de legitima,
debería ser regulada adecuadamente por nuestro Código Civil, sino también, dar
a conocer, lo importante que es el Derecho de Sucesiones, puesto que este opera
al momento del fallecimiento de la persona, porque sus bienes no pueden
quedar en el vacío, sino que se transmiten o pasan a sus sucesores según la clase
de sucesión que se trate, y que al momento del reparto de la masa hereditaria, se
aplican en la mayoría de los casos, varias ramas del Derecho Civil, como el
derecho de personas, familia, contrato, obligaciones, derecho registral, derecho
notarial y hasta Derecho Internacional privado.
2.5.2. Definición de la Legítima
Según Lanatta (1985), señala que “(…) la legítima es la parte intangible de los
bienes del testador de la que éste no puede disponer libremente, porque está
reservada a ciertos herederos, quienes, en virtud del derecho imperativo que la
ley les acuerda en la sucesión, son denominados forzosos, legitimarios o
necesarios. En nuestro Código Civil, éstos son “(…) los hijos y demás
descendientes, los hijos adoptivos y sus descendientes legítimos, los padres y
demás ascendientes y el cónyuge” (pág. 236).
Borda (1987) nos señala que “(…) la legitima es la parte del patrimonio del
causante de la cual ciertos parientes próximos no pueden ser privados sin justa
causa de desheredación, por actos a título gratuito”.
Barbero (1967), por su parte, manifiesta que “(…) se designa comúnmente con
el nombre de “legítima” (en lugar del cual se usa indistintamente también el de
“reserva”) una cuota de patrimonio de la cual el testador no puede disponer en
daño de ciertas personas (los familiares más próximos); y, por lo tanto, también,
y aun antes, el hecho de que la delación de dicha cuota en favor de tales
personas ocurre por necesidad de ley” (pág. 215).
Finalmente, el jurista nacional Lohmann (1996) considera que la legítima “(…)
es simplemente atribución legal consistente en derecho a recibir del causante
una parte de su fortuna, que se expresa en el derecho de participar en un monto
46
proporcional del valor del patrimonio neto relicto, más el valor del patrimonio
donado. Este monto proporcional es una cierta cantidad ideal que la ley
considera que debe transmitirse (o haberse transmitido) a los familiares que
llama como forzosos, y que si no se ha percibido previamente de otro modo,
debe concretarse preferentemente en bienes hereditarios por un valor que cubra
la legítima” (pág. 35).
Por esta parte, se puede definir a la legitima como “el derecho que tienen
determinadas personas a recibir del causante una porción intangible de su
patrimonio, el mismo que se integra por la herencia relicta y las donaciones
hechas en vida o por disposición testamentaria”.
Haciendo una comparación con los códigos civiles de los países en que existe la
legítima, hay dos maneras de precisarla. Una de ellas consiste en dar una
definición directa, como se hace en el Código Civil de España, en cuyo artículo
806 expresa: “Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede
disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por
esto herederos forzosos”, y en el nuevo Código Civil de Portugal, que en su
artículo 2156 declara: “Entiéndese por legitima la porción de bienes de la que el
testador no puede disponer por ser legalmente destinada a los herederos
legitimarios” (Quesnay, 2012).
La otra manera de definir la legitima es referirse a ella indirectamente, como
ocurre en el Código Civil del Brasil, que en su artículo 1721 dice: “El testador
que tuviere descendiente o ascendiente sucesible no podrá disponer de más de
la mitad de sus bienes; la otra pertenecerá de pleno derecho al descendiente y a
su falta, al ascendiente, de los cuales constituye la legítima, según lo dispuesto
en este Código”. Asimismo, el Código Civil de Italia en la primera parte de su
artículo 536 dice así: “Legitimarios: Las personas a favor de las cuales la ley
reserva una cuota de herencia u otros derechos en la sucesión son los hijos
legítimos, los ascendientes legítimos, los hijos naturales y el cónyuge”.
47
Nuestro Código Civil, siguiendo el primero de los sistemas, define directamente
la legítima, según se advierte de su artículo 723, cuyo texto señala “La legítima
constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el
testador cuando tiene herederos forzosos”.
2.5.3. La Herencia
La herencia o masa hereditaria, es uno de los elementos de la sucesión
conjuntamente con el causante o cujus, y los sucesores quienes pueden ser
herederos (forzosos o voluntarios) y legatarios.
La herencia recibe varias denominaciones, tales como patrimonio hereditario,
acervo sucesorio, masa hereditaria, caudal relicto, etc; sin embargo, representa
o viene a constituir el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que fueron
del causante, y que como consecuencia del fallecimiento de su titular, son
susceptibles de ser transmitidos. Cuando nos referimos a bienes y derechos
vendría a ser el activo del patrimonio; y al referirnos a las obligaciones,
corresponde al pasivo del patrimonio.
La herencia o masa hereditaria a lo largo del tiempo ha recibido diversas
definiciones, así por ejemplo: Para Enneccerus es el patrimonio de un difunto,
en cuanto objeto de la sucesión; Bevilaqua indica que la herencia está
conformada por el acervo de bienes; Valencia Zea, la define como el conjunto
de derechos patrimoniales que deja una persona al morir y que son objetos de
transmisión o de sucesión (Varsi, 1997).
Para la doctrina clásica, es la universalidad jurídica integrada por bines,
derechos y obligaciones considerados como un todo, elementos que están
indisolublemente unidos.
La herencia se divide en:
Herencia bruta o patrimonio hereditario bruto:
Conjunto de bienes y derechos de los cuales el causante fue titular en vida.
Considera el patrimonio sin el pasivo.
48
Herencia neta o patrimonio hereditario neto:
Es cuando al patrimonio hereditario se le ha deducido el pasivo, es decir, las
obligaciones dejadas por el causante y las cargas de la herencia que surgen
como consecuencia del fallecimiento del titular de los bienes. Se incluye los
denominados bienes reales; es decir, como el caso de anticipo de legítima o de
la donación propiamente dicha.
2.5.4. Definición
Es el bien o bienes de cualquier clase que se entrega en vida a un heredero
forzoso; sin embargo, el anticipo de legítima nace propiamente con el
fallecimiento del causante, a efectos de la colación, salvo dispensa del causante.
El anticipo debe tener calidad de futuro heredero forzoso en el momento de la
donación o del anticipo de herencia, porque de no ser así, no puede considerarse
que media esta figura.
Esta figura jurídica, no es otra que una calificación al contrato de donación. Por
tanto, se trata de un acto jurídico en el cual intervienen el donante y el
donatario.
Figura que ha sido recogido por el Código de Napoleón, el italiano, el chileno,
el Código Civil peruano de 1852, con algunas variantes, considerando su
tratamiento normativo actual.
En el Perú, el Código de 1852 incluyó la donación entre los modos de adquirir
la propiedad, no considerándola como un contrato, a pesar de ello, poco tiempo
después, en 1864, Pacheco escribía que la donación era un verdadero contrato.
Igualmente, Olaechea vio con claridad que “la donación presuponía, como
requisito indispensable, la aceptación del donatario, cuyo hecho implicaba
concordia de voluntades”; es decir, la donación es un contrato unilateral, pues
solo una de las partes se obliga. No obstante, ello no significa que no haya
acuerdo de dos voluntades, esta se da necesariamente.
49
Así por ejemplo: la donación efectuada al nieto cuando su padre vive, no es
colacionable toda vez que, en ese momento no puede ser heredero forzoso o
resulta ser tal (recordemos los artículos 816 y 817 del Código Civil); sin
embargo, si la donación, o mejor dicho, el anticipo de legítima, se efectuó,
cuando ya había muerto su padre debe, colacionarse porque el nieto está
habilitado para heredar mediante la forma de suceder por representación o
estirpe.
El Código Civil vigente y según la posición mayoritaria de la doctrina tanto
nacional como extranjera, la denominación de anticipo de legítima, es correcta,
toda vez, que dicho termino abarca tanto los anticipos no dispensados y que,
por lo tanto, se realizan con cargo a la legítima; así como los dispensados, en
donde queda intacta la legítima, pero se afecta la cuota de libre disposición.
Así como esta disposición ha sido elogiada por su correcta denominación,
también es criticada al considerarse su autonomía, ya que, parte de la doctrina
indica que el anticipo no es más que una liberalidad, y por lo tanto, sin
sustantividad propia, y por ende, no merece una regulación normativa separada;
sin embargo, se considera que es cierto que el anticipo de legítima es una
liberalidad, pero tiene características propias o diferenciadas de otras figuras
similares en el derecho y, por tanto, resulta ser especial, máxima cuando es una
figura netamente vinculada al derecho de sucesiones.
Para comprender esta figura y el ejemplo precedente, es preciso recordar ¿Qué
es la colación? Significa conferir, poner o agrupar ciertas donaciones al
relectum, a fin de reformar la causa a dividir, su fundamento se encuentra en el
efecto normal; es decir, en la existencia de hacer efectiva la igualdad entre los
coherederos.
La colación se basa en la premisa: cuando una persona realiza una donación a
uno de sus herederos forzosos no tiene intención de favorecerlo sino más bien
de adelantarle su parte en la herencia.
La colación tiene un fundamento doble:
50
Se presume que el causante que dispone gratuitamente de bienes a favor de
un heredero forzoso lo hace como anticipo de lo que le corresponde en
herencia.
Se presenta la voluntad del legislador que quiere que todos los herederos
forzosos tengan las mismas expectativas sobre el patrimonio familiar.
Existe un concepto herrado generalizado en algunos abogados en el sentido de
que el anticipo de herencia –entiéndase donación- puede revocarse en cualquier
momento. El error nace en que generalmente este contrato es solo otorgado por
los padres a sus hijos cuando estos son menores de edad, estando los donatarios
representados por los propios donantes en ejercicio de la patria potestad. Cabe
recalcar que el carácter esencial y distintivo de la donación entre vivos, que la
distingue por la donación por causa de muerte, es la irrevocabilidad, salvo los
artículos previstos por ley.
Se hace notar que el C.C. de 1984 no define al anticipo de legítima; sin
embargo, se puede indicar sus elementos constitutivos o características:
Es una liberalidad.
Se da únicamente entre personas que tienen la calidad de herederos
forzosos.
No es un acto unilateral, porque supone acuerdo de voluntades de dos
partes.
Ventaja económica para uno y desventaja para otro.
Dos partes denominadas: anticipante y anticipado.
El valor de lo anticipado posteriormente se va a imputar a la cuota
hereditaria del que recibió el anticipo.
Aguilar (2011), define al anticipo de legitima como “un acto jurídico que
supone un acuerdo de voluntades, convenio en el que intervienen personas
unidas por vínculo familiar cercano y directo entre ellos, los hace, según
nuestra legislación herederos forzosos entre sí, a quienes se les llamara
anticipante y anticipado y, a través de este convenio se concede una atribución
patrimonial a favor del anticipado, el cual de no haberse estipulado en contrario
51
queda obligado, ocurrido el deceso del anticipante (causante) a devolver el
valor de lo recibido a la masa hereditaria para los efectos de la colación.
2.5.5. Naturaleza jurídica del Anticipo de Legítima
Es un acto de liberalidad por parte del anticipante a favor del anticipado; es
decir, que este último recibe algo por el cual no tiene que dar o pagar nada a
cambio de lo que recibe.
El anticipado recibe una ventaja económica con lo cual se ve beneficiado,
mientras que el anticipante sufre u pérdida económica o ve disminuido su
patrimonio.
El anticipo de legítima es un contrato, toda vez, que necesariamente deben de
intervenir en este, dos partes, cada una de ellas puede estar conformada por una
o varias personas; así se tiene por ejemplo, el anticipante y el anticipado. Debe
existir además el acuerdo de voluntades de ambas partes y finalmente se suma a
ello, una característica importante que lo diferencia de un simple contrato sui
generis, porque para su existencia y validez, debe darse entre personas que
tengan entre si la calidad de herederos forzosos.
No es un contrato sucesorio o pacto sucesorio, por cuanto se celebra en vida del
causante y con la intervención de su futuro heredero, transmitiéndose bienes o
derechos.
Para algunos doctrinarios extranjeros se trata de un contrato sucesorio.
2.5.6. Revocación del Anticipo de Legítima
Al considerar al anticipo de legítima equiparable a la donación, se deben de
aplicar las normas civiles peruanas aplicadas al contrato de donación; por ende,
es posible revocar la donación por el donante, atendiendo a las causas para
suceder y las de desheredación, conforme lo establece el art. 1637 del C.C.; sin
embargo, esta facultad de revocación que la ley concede al otorgante tiene un
plazo de caducidad, que es de seis meses desde que sobrevino alguna de las
caudales para ambas figuras (indignidad y/o desheredación).
52
Aquí, es preciso añadir, que la facultad de revocación que se le otorga al
donante en vida, no pasa como consecuencia de su fallecimiento a sus
herederos, según lo establecido en el art. 1638 del C.C.
Así como el contrato de donación puede quedar sin efecto por acuerdo de las
partes, aunque esta postura ha sido y es calificada por cierto sector de la
doctrina extranjera, basándose precisamente, en que es un contrato gratuito por
el que se transfiere a propiedad de bines, iniciado por la voluntad del donante y
con la aceptación del donatario.
Sin embargo, nuestro C.C. en su art. 1631, permite la reversión de la donación,
por ende, solo del anticipo de legítima solo a favor del donante, si fuera a un
tercero es nula.
2.5.7. El Anticipo de Legítima y el Contrato de Donación
Como ya se expuso líneas arriba, el contrato es el acuerdo la manifestación de
voluntad de dos o más personas, para crear, modificar, regular o extinguir
relaciones jurídicas patrimoniales, conforme lo prescrito en el art. 1351 del C.C.
El contrato de donación, es un contrato de carácter obligacional por el cual, el
donante se obliga a transferir la propiedad de un bien a titulo gratito, atendiendo
a lo prescrito en el art. 1621 del C.C. se advierte de esta forma una sola
prestación; es decir, la del donante que se obliga a transferir la propiedad del
bien, se desprende de esta última, y se extinguirá cuando la propiedad del bien
sea transferida al donatario.
La donación surte sus efectos por muerte del donante, para lo cual se aplica la
adición del art. 1622 del C.C., los artículos sucesivos a la Sucesión
Testamentaria.
Por tanto, todo acto de liberalidad otorgado a herederos forzosos o no herederos
debe realizarse dentro de los límites de la cuota de libre disponibilidad,
atendiendo a la concurrencia de herederos forzosos, esta es de un tercio. Esto
quiere decir que nadie puede dar por vía de donación o anticipo de legitima más
de lo que puede disponer por testamento, según lo establecido en el art. 1629
53
del C.C. Siendo la donación o el anticipo de legítima inválido en todo lo que se
exceda este porcentaje de legítima, este exceso es valorizado atiendo al
momento de la muerte del donante.
Guarda relación con la donación inoficiosa, por la cual, si las donaciones
exceden la porción disponible de la herencia, se suprimen o reducen en cuanto
al exceso, considerando la de fecha más reciente, o a prorrata, si fueran de la
misma fecha, La primera parte del precepto es adecuada, por lo que todas las
donaciones deben tenerse en cuenta para calcular la legítima. En efecto, no sólo
las colacionables, sino también las no colacionables, dado que puede haber
habido donaciones a modo de anticipo con dispensa de colación pero que
después, por cualquier circunstancia, excedan del tercio o de la mitad
disponible. Sin embargo, la citada norma presenta un traspié al aludir a
“porción disponible de la herencia”, lo cual es incorrecto por que la herencia y
la legítima tiene criterios de estimación diferentes.
2.5.8. Formalidad del Anticipo de Legítima
Según nuestra legislación, la formalidad del anticipo de legítima y en aplicación
de las normas que regulan el contrato de donación, es diferente según la clase
de bienes (muebles o inmuebles).
Para el caso de los viene inmuebles que es lo que interesa, el anticipo de
legitima o donación, debe hacerse por escritura pública con indicación expresa
o individual del inmueble o inmuebles donados, su valor real y el de las cargas
que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad; es decir, que la
validez del anticipo de legítima, solo rige desde la fecha del otorgamiento de la
escritura pública.
2.6. Bases Legales
Código Civil en sus artículos citados precedentemente.
Ley N°28194 Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la
Economía, utilizada actualmente por las Notarías y los Registros Públicos.
54
Decreto Supremo N°047-2004-EF-Sunat, publicado el 8 de abril de 2004.
Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Resolución N°995-
1001-SUNARP/SN, y sus modificatorias.
Resolución N° 292-2010-SUNARP-TR-A.
Resolución N° 218-2010-SUNARP-TR-T.
2.7. Definición de Términos
Anticipo : Cantidad correspondiente a una transacción económica o al pago de
una deuda o salario que es abonada con anterioridad a la fecha
acordada de antemano.
Colación : (Derecho Civil) Institución por la que los herederos forzosos tienen
la obligación de devolver los bienes que el causante en vida, por
concepto de liberalidad, con el propósito de reunir la totalidad de la
masa hereditaria, con la finalidad de establecer igualdad en la
participación de cada heredero. / Acto de restituir o devolver bienes
o sumas de dinero a la masa hereditario que se quiere partir.
Donación : La donación es una acción que consiste en una liberalidad voluntaria
entre personas vivas, siendo imprescindible para que exista la
participación de dos partes, una que será la que realiza la disposición
gratuita de uno o varios de los bienes que son de su propiedad o en
su defecto de los cuales por cualquier título se encuentra facultado
para disponer, el donante; y la otra parte, llamada donatario, que
tendrá la facultad de aceptar la misma o rechazarla, sin necesidad de
entregar ningún tipo de contraprestación, salvo que se aclare que la
donación se hace con cargo.
Legítima : En el Derecho sucesorio, se llama Legítima a aquella porción de
bienes de que el testador (persona que hace el testamento) no puede
disponer por haberla reservado la Ley a determinados herederos,
llamados por ello herederos forzosos o legitimarios. Es decir, todo
55
legitimario es heredero, mas no todo heredero es legitimario (hay
una relación de género-especie).
CAPITULO III
3. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS
3.1. Resultados del estudio
Como resultados de Estudio de la presente investigación se tiene, que estos contratos
actualmente se realizan en las Notarias, puesto que los padres en su intención de
querer asegurar sus bienes, deciden ponerlos a nombre de sus hijos menores de edad,
sin que puedan ser advertidos de las consecuencias que se podrían suscitar a futuro y
tampoco existe una norma clara que establezca o limite este tipo de contrato, porque
como ya se evidencio líneas arriba, los menores de edad que no tengan bienes propios;
ya sea producto de una donación o legado, no pueden demostrar el origen del dinero y
por ende no se cumpliría con el elemento esencial del contrato como es el del precio.
Las Notarías siguen celebrando este tipo de contratos, argumentando que es la
manifestación de voluntad privada de las partes y estas tienen carácter de Ley, pero
ante la discrepancia entre la Ley y sus efectos en la realidad social; y la Justicia, debe
prevalecer la Justicia.
3.2. Análisis de los hallazgos
Como en la presente investigación se utilizaron entrevistas no estructuras a Abogados
y Notarios, arrojaron como resultado lo siguiente:
56
Gráfico N° 2
3.3. Discusión y contrastación teórica de los hallazgos
Conforme se observa del gráfico N° 1, el 72% de los entrevistados consideran que si
debe de existir una Norma en la cual establezca que los contratos de compra-venta
celebrados por los padres a favor de sus hijos menores de edad, y que estos a su vez no
cuenten con bienes propios, deben de celebrarse como un Anticipo de Legítima, de
igual forma, los Registradores deberían de estar obligados a calificar este tipo de título
como un Anticipo de Legitima, para resguardar los derechos de los demás herederos,
así como el de los mismo padres.
De lo cual, se puede evidenciar que el contrato de compra-venta a favor del hijo menor
de edad, que no posea bienes propios producto de donación o legado, deberían
constituirse como un Anticipo de Legítima por tener calidad de heredero forzoso y de
SI72%
NO28%
¿LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA A
FAVOR DEL HIJO MENOR DE EDAD DEBERÍAN
SER CELEBRADOS COMO UN ANTICIPO DE LEGÍTIMA?
SI80%
NO20%
¿EL ANTICIPO DE LEGÍTIMA DEBERÍA TENER
UNA NORMATIVIDAD PROPIA DENTRO DEL
CÓDIGO CIVIL?
57
igual manera se encontrarían representados por sus propios padres quienes actuarían
como donantes y donatarios a la misma vez, por ser menores de edad.
Conforme se observa en el gráfico N° 2, el 80% está de acuerdo con que el Anticipo
de Legítima debería tener una normatividad propia dentro del Código Civil, y no
debería estar normada en la Sección IV, Título I, Colación, porque por tratarse de una
liberalidad del causante, no puede someterse a las mismas normas que el contrato de
Donación, porque presenta propias características que ya deben de ser diferenciadas
del Contrato de Donación.
Conclusiones que colaboran con la búsqueda de este proyecto de investigación, que
aparte de existir o no una normatividad propia en el Anticipo de Legítima queda
completamente demostrado, que el contrato de compra-venta a favor del hijo menor de
edad, no es más que una liberalidad de los padres, de disponer su patrimonio a nombre
de su hijo o hijos, por lo cual, se convierte en un Anticipo de Herencia, porque el
precio pagado para la transferencia del bien inmueble pertenece a los padres mas no a
los hijos menores de edad.
58
CONCLUSIONES
1. Nuestro Código Civil nos establece ciertos requisitos y elementos para la
celebración de un Contrato de compra-venta tal es, el elemento esencial de la
oferta, que está relacionada con el precio y que ésta a su vez, necesariamente se
expresa en dinero; por lo cual, es cuestionable que las Notarías no exijan para la
celebración de este tipo de contrato, el origen del dinero que va a generar la
contraprestación, porque el dinero es propio de los padres, mas no de los menores
de edad; por cuanto este contrato debería ser nulo de pleno derecho.
2. El Anticipo de Legítima no presenta una regulación propia sino que está sujeto a las
Normas que rigen el Contrato de Donación; es necesario que el Anticipo de
Legítima cuente con su propia normatividad; así los padres que quieran comprar un
bien inmueble a nombre de sus hijos menores de edad, lo puedan realizar
directamente por un anticipo de Legítima sin que se vean afectados los derechos a
futuro que podrían nacer de esta.
3. El contrato de compra-venta a favor del hijo menor de edad se constituye en una
Donación Indirecta, por la naturaleza propia del contrato, además, que por tratarse
de una relación directa entre padres e hijos aparece la figura del Anticipo de
Legítima, que es la única diferencia que existe con el Contrato de Donación,
establecida por el Código Civil, que cuando se trate de herederos forzosos estos
inmediatamente se convierten en un Anticipo de Legítima, el cual estará sujeto a
Colación, lo cual es conveniente para los casos en que a futuro puedan aparecer
más herederos forzosos.
59
RECOMENDACIONES
1. Dentro de las Recomendaciones de la presente Investigación está ampliar el Art.
831 del Código Civil, para especificar las condiciones en las cuales debe ser
celebrado un Anticipo de Legítima, y limitar los artículos que concuerden con el
Contrato de Donación.
60
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 831 DEL CÓDIGO CIVIL
PERUANO
TITULO I
COLACIÓN
Art. 831.- Anticipo de herencia
Las donaciones u otras liberalidades tales como, la adquisición de un bien inmueble
por menor de edad que no cuente con bien dinerario propio o por cualquier otro
título, que hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se consideran como
anticipo de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquél, se rige por
los artículos 1625°, 1629°, 1631°, 1633°, 1637°-1645°.
61
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64
ANEXOS