FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL
Proceso: se deriva del latín procesus, de proceder y en un sentido más
restringido, el expediente, autos o legajo en que se restringen los actos
de un juicio, cualquiera sea su naturaleza.
Se suele definir al Estado como aquella parte de la sociedad
jurídicamente organizada, o como la organización jurídica de un pueblo
dentro de un determinado territorio.
El Estado crea el orden jurídico mediante normas que regulen las
relaciones individuales, lo mantiene y los restablece, y trata de
satisfacer las necesidades de sus integrantes. Cada una de esas
actividades está a cargo, respectivamente de los poderes Legislativo,
Judicial y Ejecutivo, independientes entre sí.
En un principio el individuo defendía el solo su propio derecho, y
para asegurar el respeto de este fue necesario conferir al jefe, primero
de la familia, y después del grupo, la facultad de administrar justicia,
facultad que posteriormente paso al Rey, como un atributo personal, y
finalmente al Estado.
Considerando el amplio campo en que se desenvuelve la función
del Estado para la represión y prevención de la criminalidad, podemos
distinguir e individualizar tres momentos fundamentales
a) en el 1° el legislador describe los delitos y fija las penas y las instituciones afines, el contenido de la ley penal no es más que una previsión general y abstracta de los delitos y penas, la ley procesal penal debe aplicarse en defensa de la sociedad cuando se ha infringido la ley.
b) la función penal se desenvuelve en el sentido de determinar la
existencia de un delito, formulando la inculpación frente a un sujeto y
declara más tarde la aplicación de la ley penal en el caso concreto,
semejante proceder responde a la exigencia de que el derecho penal
sea aplicado por órganos jurisdiccionales adecuados previamente
designados por la ley, en nuestro país existen los juzgados de paz,
instrucción y sentencia, dicha ley penal para defender a la sociedad
tiene que aplicarse o actuarse ante hechos particulares y concretos que
a primera vista aparecen como delitos, luego en un segundo momento la
función penal se desenvuelve para determinar la existencia de un delito,
y quienes son los responsables. El legislador dicta las normas que son
las procesales, para que se apliquen por medio de órganos judiciales, los
cuales han de intervenir en ese momento, realizándose el proceso penal
con un juicio previo que finaliza con la declaración de culpabilidad o
inocencia.
c) en el tercer momento el estado provee la ejecución de la condena y
de la pena y demás instituciones semejantes, una vez que se ha
aplicado el caso concreto de la ley penal por un juez.
El Derecho Penal en sentido objetivo: es el conjunto de normas
que describen los delitos y establecen las penas; y en sentido subjetivo,
la facultad de castigar, también llamado poder punitivo del estado.
CONCEPTOS DE DERECHO PROCESAL PENAL.
Concepto de derecho procesal penal según Eugenio Florián: es el
conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, sea
en su conjunto, sea en los actos particulares que lo integran.
Concepto de derecho procesal penal según Guillermo Cabanellas:
conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos
competentes preestablecidos en la ley observando ciertos requisitos,
proveen juzgando la aplicación de la ley penal en caso concreto.
Concepto de derecho procesal penal: según este actor se denomina
derecho procesal penal al conjunto de normas jurídicas reguladoras del
proceso penal.
Concepto de derecho procesal penal según clariá olmedo es la
disciplina jurídica reguladora de la efectiva realización del derecho
penal, establecen los principios que gobiernan esa realización y
determinan los órganos, la actividad y el procedimiento para actuar la
ley penal sustantiva.
Resumiendo las anteriores definiciones cabe concluir que:
Que el derecho procesal penal posibilita la actuación o aplicación
en los casos concretos del derecho penal.
Regula la función judicial tendiente a esa finalidad.
Objeto fundamental de su conocimiento es el proceso penal en el
cual se concentra toda esa actividad.
FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL
Normas constitucionales.
La ley procesal.
La costumbre, y
La jurisprudencia.
OBJETO DEL PROCESO PENAL: el objeto del proceso penal es la
materia o tema sobre el que se discute el proceso mismo y se decide
por el juez, y se subdivide en objeto principal y objeto accesorio.
El objeto principal o fundamental del proceso es una determinada
relación de derecho penal, que surge de un hecho que se considera
como delito. Y se desarrolla entre el estado y el individuo al cual se le
atribuye el hecho, con el fin de que le sea aplicado a este último la ley.
Objeto accesorio es el que va arraigado con el objeto principal como por
ejemplo, en el fallo a demás de la condena respectiva siempre va a la
par una accesoria como la indemnización en materia civil.
Para Manzini,la finalidad específica del proceso penal es “la de
obtener, mediante la intervención del Juez, la declaración de certeza,
positiva o negativa, del fundamento de la pretensión punitiva derivada
de un delito, que hace valer por el Estado el ministerio público”, el
contenido del proceso penal lo constituye entonces la declaración de
certeza jurisdiccional de las condiciones que determinan, excluyen o
modifican la realización de la pretensión punitiva del Estado.
FINES DEL PROCESO:
Los fines que tiene el proceso se pueden dividir en fines generales
y fines específicos, los primeros se subdividen en mediatos e
inmediatos.
El fin general mediato es decir el remoto del proceso penal se
identifica con el derecho penal en cuanto está dirigido a la realización
del mismo, que tiende a la defensa social, entendida en sentido amplio
contra la delincuencia.
El fin general inmediato tiene relación a la aplicación de la ley
penal en el caso concreto. En efecto el proceso penal sirve
esencialmente para la actuación en un caso particular de la ley penal, la
cual no contiene más previsiones abstractas. Por esto lo primero que se
hace en el proceso es la investigación de que si el hecho constituye
delito si ha sido cometido, en caso afirmativo, declarar la
responsabilidad del acusado y determinar las consecuencias penales.
Los fines específicos se refieren más bien a la ordenación y
desenvolvimiento del proceso y pueden por ello definirse como métodos
que han de seguirse para la consecución del fin general inmediato.
RAMAS A FINES AL DERECHO PROCESAL PENAL
El derecho procesal penal es una rama del derecho Público, lo cual
se presenta muy claro teniendo en cuenta dos extremos; en 1° lugar
como veremos, objeto del proceso es la definición de una determinada
relación de pena, esto es de una relación jurídica de carácter
eminentemente público; en 2° lugar el proceso penal es un
manifestación de la función jurisdiccional, la cual pertenece al estado y
en cuyo ejercicio, mediante órganos propios el estado obro como
soberano.
En mi carácter personal, Para mí todo derecho es por esencia
público, por emanar directamente del estado y estar dirigido al interés
general de una colectividad, y de acuerdo al contenido de las normas, el
Derecho Público determina los órganos y funciones del estado, es por
tanto a través del Derecho público que este crea el Órgano Judicial, y por
ende este crea los Juzgados de paz, instrucción sentencia y cámaras
penal.
El procedimiento penal está directamente relacionado con el
derecho penal, ya que aquel representa la posibilidad de realización de
este., sin el derecho penal no existiera el derecho procesal, ya que
ambos se complementan.
También se relaciona con el derecho constitucional y
administrativo, porque estos dos derechos estudian la organización y las
funciones políticas y administrativas del estado.
Es a fin al procedimiento civil, porque ambos tienen por fin la
realización de las relaciones jurídicas, si bien predominando en uno el
derecho privado y en otro el público, pero la realización que existe entre
ambos no es más que la simple semejanza o conformidad externa.
El procedimiento penal se auxilia de numerosas ciencias técnicas
como la física, la química, y de otras particulares como la antropología
criminal, la sicopatología forense, la medicina legal, y la psicología
judicial.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PROCESO PENAL
El derecho procesal es, desde el punto de vista científico, una de
las más jóvenes, pero también de las más vigorosas ramas jurídicas. A
una primera etapa que se ha llamado judicialista que corresponde a los
jurisconsultos de la escuela de Bolonia (siglos XII y XIII), siguen los
prácticos, cuya hegemonía perduró hasta comienzos del siglo XIX, es
decir, hasta la codificación napoleónica, que separó, como antes lo
hicieron por excepción el libro 1 del Liber ludiciorum (siglo VII), la Partida
III para el proceso civil y el título 1 de la Partida Vil, para el penal (siglo
XIII), la Constitutio Criminalis Carolina (siglo XVI) -que contiene el
derecho penal desde el art. 104 al 180-, y las Ordenanzas de Luis XIV
(siglo XVII), las normas procesales de las materiales. El ejemplo fue
seguido por otros países y determinó el nacimiento de una nueva etapa
en esta evolución: el procedimentalismo, que se limitó a estudiar la
organización judicial, la competencia y el procedimiento, y que aún
subsiste en algunas partes, especialmente en Francia.
En esas primeras épocas cabe señalar la- Summa de ludiciis, de
Búlgaro, de principios del siglo XII, el Speculum iudiciale, de Guillermo
Duranti, de fines del siglo XIII, y posteriormente en Italia la Practica
iudiciaria, de Baldo; en Francia, Les coutumes de Beauvaisis, de
Beaumanoir; en España, la Praxis tandem criminalis, civilis et canónica,
de Juan Gutiérrez (Madrid, 1592), la Curia Philipica, de Hevia Bolaños
(Lima, 1603), y la Instrucción política y práctica judicial, de Villadiego
(Madrid, 1612)28. Cannignani trata los juicios criminales en el libro 11
de su Elementa iuris criminalis; Beccaria dedica algunos capítulos de su
célebre libro De¡ delitti e delle pene (1764). al Juicio penal, atacando los
abusos del sistema inquisitivo, Y aboga por uno mixto en, el cual se
debía suprimir el tormento. Esos principios humanitarios son repetidos
por Filangieri, Bentham, Montesquieu Voltaíre, Pagano, etc., Y triunfan
en el terreno legislativo con la Revolución Francesa. Así se explica que
por un decreto de 8-9 de octubre de 1789 se insistió en la abolición de la
tortura, se dio publicidad al procedimiento y se permitió un defensor al
acusado.
Por otro decreto del 16-29 de septiembre de 1791, bajo la influencia
inglesa, se estableció el jurado de acusación y el juicio ante el cual el
procedimiento era público y oral. El sistema de pruebas legales fue
definitivamente eliminado por el decreto del 29 de septiembre - 21 de
octubre de 1791.
El sistema mixto alcanzó su más elevada expresión en el Código de
Instrucción Criminal francés de 1808, difundiéndose a otras
legislaciones, como el Código austriaco de 1873, el Reglamento del
procedimiento penal del Imperio alemán, de 1877, el Código italiano de
1913, etc.
Finalmente, surgió el derecho procesal científico, cuyo punto de
partida algunos sitúan en 1856, época en que apareció el trabajo de
Windscheid La acción del derecho romano desde el punto de vista
moderno, en el cual estableció la distinción entre acción y derecho por
primera vez y otros en 1868, cuando Oscar von Bülow publicó en Giesen
la Teoría de las excepciones y de los presupuestos procesas traducido a
nuestro idioma en 1964, sosteniendo que existe una relación jurídica en
el proceso, lo mismo que kohler en 1888 con su obra El proceso como
relación jurídica. También cabe mencionar el libro de Wach La acción
declarativa, publicado en 1885, donde se sostiene la autonomita de la
acción.
Sin duda alguna, la historia del proceso penal es en el fondo la
lucha por el predominio del sistema acusatorio o inquisitivo, y esa
historia está íntimamente ligada con la organización de cada país.
Los códigos religiosos tienen muchas disposiciones de derecho
penal, pero no de derecho procesal, como ocurre con el Código de
Hammurabi, en las leyes de Manú, tan solo se reglamente ampliamente
la prueba testimonial (libro VIII,).
EL LIBRO DE JOSUÉ, EN LA Biblia, distingue los tribunales
superiores e inferiores (capítulos 20, 5 y 6). En Egipto la escritura
caracterizaba los actos de procedimiento, el que tenía escasa
importancia. Entre los hebreos, el tribunal supremo se llamaba Sanedrín,
y lo componían 71 jueces, a quienes presidía el sumo sacerdote;
actuaban con un procedimiento público sumario y oral.
PROCESO PENAL GRIEGO: Los ciudadanos tomaban parte en el proceso penal, que era oral y público. En este país la asamblea del pueblo tenía poderes sobre los demás tribunales e intervenía especialmente en los delitos políticos. El Areópago, cuyos miembros eran más o menos 50, deliberaba de noche y tenían competencia limitada a pocos delitos sancionados con pena de muerte: homicidio premeditado, envenenamiento, incendio, etc. Cincuenta y un personas sorteadas anualmente entre los senadores, componían el tribunal de los Esphetas, para homicidios voluntarios y no premeditados. En la plaza pública, bajo el sol, de donde deriva su nombre, funcionaba el tribunal
de los Heliastas, compuesto 6.000 ciudadanos de 30 años de edad, buena reputación y que no fuesen deudores del tesoro público, que anualmente eran elegidos a la suerte, y que se dividían en 10 secciones para las distintas clases de causas. Los Heliastas intervenían en los juicios criminales no reservados al Areópago o a los Esphetas.
PROCESO PENAL Romano: alcanza un alto grado de desarrollo y
elaboro elementos de los cuales algunos son hoy todavía patrimonio del
proceso penal, como por Ej. las pruebas, el tipo de proceso acusatorio.
En lo que se refiere al proceso civil . primero el rey, después los
cónsules y por último el pretor, administraban justicia. La Primera parte
del juicio era oral Y se seguía ante el magistrado (in iure), y la segunda
ante el juez (in iudicium), que era designado Por los integrantes, 0 SI no
por el magistrado, y que dictaba sentencia una vez producida la Prueba.
Viene después en la República un nuevo período, que se llamó el del
Procedimiento formulario, así como el anterior, bajo la monarquía, fue
denominado de las Iegis acciones". En este segundo periodo fueron
suprimidas las acciones de la ley, que eran cinco: la "actio sacramenti, la
pignoris capio, la iudicis postulatio, la manus injectio y la condictio .
También fueron suprimidos los gestos sacramentales de los litigantes, y
los testigos. Finalmente viene una tercera y nueva etapa en el Imperio:
la del procedimiento extraordinario, en la que desapareció la división de
la instancia en "iure" o "in iudiciurn", dejando de ser oral el
procedimiento.
Con respecto al proceso penal, en Roma también se distinguió entre
delitos públicos y privados, y en un comienzo el rey ejercía la jurisdicción
penal, sólo con asistencia del Senado, o delegándola a los decenviros o
"quaejtores. Había dos clases de procedimientos: "iuditia privat y "iuditia
publica", que tenía dos formas, la "cognitio" y la 'accusatio'. El primero
estaba reservado al padre, “Pater Familias", en razón del amplio
concepto de la "Patria Potestas, y el segundo, en una de sus formas., la
"cognitio". se hacía ante un magistrado, "quaestor", con un trámite
previo ante él y se iniciaba con la "quaestio' o pregunta al acusado. La
sentencia podía ser objeto de apelación ante los comicios centuriados,
mediante la 'provocatio ad populum, que sólo procedía si aquél era
ciudadano y varón. en este tipo de proceso ("cognitio"), el más antiguo,
el magistrado actuaba de oficio y con amplios poderes, representando a
la comunidad, sin que estuviese reglamentado el procedimiento.
Proceso Canónico: la iglesia que elaboro un cuerpo propio de
derecho penal, constituye también un tipo especial de proceso, que
trazados primero sobre los elementos imperecedores del proceso
romano, adquiere después una fisonomía propia, la iglesia fue quien
construyo y fijo el tipo de proceso inquisitorio.
Proceso Penal común: sobre los elementos romanos y
canónicos nace y se desenvuelve en Italia el proceso penal
común, el cual se difunde rápidamente fuera de Italia, en
Alemania se refleja en la “ constitutio criminalis carolina de
1532; y se refleja también “en la ordonnance crimnelle de Luis
XIV de 1676. era un tipo de proceso predominantemente
inquisitivo.
Proceso Reformado: este nace a finales del siglo 18 en
Inglaterra, que ofrece un tipo particular de proceso con la
institución del jurado, aquí ya no es solo el juez el encargado de
pronunciar sentencia, si no que se instituye el famoso tribunal
de conciencia.
LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES
Definición de Acusar: imputar a uno algún delito o cosa
vituperable; exponer definitivamente en juicio los cargos contre el
acusado y las pruebas del mismo.
Sistema Acusatorio: históricamente nace en Grecia, cuando está
en la última etapa de su esplendor, se basaba en que las funciones de
las partes eran independientes, un acusador, un defensor y el juez;
luego es retomado por el imperio romano, que lo perfecciona con la
introducción de la oralidad, publicidad y contradicción, en esa época en
roma no podía iniciarse un proceso penal sin acusador, es decir sin un
ciudadano que se erigiese en representación de la colectividad ofendida,
era tan así de que si el ofendido no encontraba acusador el delito
quedaba impune, ya que el proceso penal acusatorio en roma no
operaba de oficio.
Concepto de inquirir: indagar o examinar cuidadosamente una
cosa.
Sistema Inquisitorio: surge cuando por los cambios políticos
desaparecieron las circunstancias que mantenían la forma acusatoria,
que cae en desuso en el siglo XV, la nueva forma nace especialmente
por obra de la iglesia, tuvo su iniciación bajo Inocencio III, la cual da
lugar a un proceso unilateral de un juez, con actividad multiforme, las
tres funciones están concentradas en manos de una misma persona que
es el juez.
Fueron cuatro las jurisdicciones que más se acentuaron con el,
proceso inquisitivo:
Jurisdicción Real, la cual era ejercida por el rey directamente.
Jurisdicción Eclesiástica, que se va ampliando paulatinamente
tanto en razón de la persona como de la materia, entendiendo
principalmente en el delito de herejía, y otros que por diversos
motivos se consideraban espirituales, relacionados con los
artículos de fe (usura, perjurio, adulterio, sacrilegio) esta
jurisdicción que primeramente era ejercida por el obispo, en el
curso del siglo 13 fue atribuida al tribunal de la inquisición o santo
oficio.
Jurisdicción Señorial, ejercida dentro del ámbito de sus territorios,
tanto en materia civil como penal por los príncipes, duques, y
otros grandes señores ejercidas directamente por ellos o por
jueces designados por ellos mismos.
Jurisdicción municipal, en asuntos que se reservaba para si el
municipio, con sus jueces alcaldes, con competencia en ciertos
delitos relacionados con la cosa pública.
El sistema inquisitivo responde pues a una verdadera necesidad
social, ya que su objetivo era que los delitos no quedaran impugnes, ya
que si el acusador no quería proseguir la acusación, debía el juez
continuarla de oficio y castigar al acusador.
Sistema Mixto: tuvo su origen y su primera aplicación en Francia en la revolución francesa, al constituirse la asamblea constituyente esta erigió las bases para una nueva forma que dividía al proceso en dos fases:
1. La de instrucción, la cual realizaba todo en secreto por un juez; y 2. el juicio oral, en donde todas las actuaciones se realizaban públicamente
ante el tribunal con la contradicción de la acusación y la defensa, con el
control de la publicidad, esta forma fue llevada a la realidad en el código
de instruction criminelle de Napoleón de 1808.
En este sistema se da la novedad de que la acción penal era ejercida
por el Ministerio público fiscal que se le consideraba como representante
del pueblo y de la sociedad, mientras que la acción civil la ejerce el
ofendido.
Este sistema se extendió en Europa continental influyendo en otros
códigos de la época, y en América Latina. Para Florián el Código Italiano
de 1930, redactado por Manzini recoge el sistema procesal clásico, le
introduce algunos cambios y ese cuerpo legal que sirve de base al
Código Procesal Penal de la Provincia de Argentina de 1933, el cual fue
el primer código procesal penal de carácter mixto que se promulgo en
Latinoamérica, el cual este a su vez fue tomado como modelo del código
costarricense de 1975.
UBICACIÓN DEL MODELO DEL CÓDIGO PENAL DE 1974, DEL
DE 1998 Y EL ACTUAL: El código penal de 1974 estaba regido por el
sistema inquisitivo, fueron muchas las deficiencias que influyeron en la
decadencia de este tipo de sistema en nuestro país las cuales a
continuación detallo:
a) la desnaturalización del proceso penal. Esté de acuerdo al código de
1974 no era un verdadero juicio, ya que contradecía la constitución de la
República de 1983, (art. 12 inc. 1° Cn.), puesto que en su fase
contradictoria no se producía prueba alguna sino que en la inmensa
mayoría de los casos, se incorporaba la prueba recogida durante la
instrucción, y muchas veces solo la prueba recabada durante las
primeras diligencias. Esta prueba generalmente se producía sin control
de las partes, sin publicidad ni inmediación.
b) El predomino de la escritura producía un alto grado de delegación
ilegal de funciones por parte de algunos jueces. En los juzgados con
competencia penal, con cierta frecuencia se puede observar que los
auxiliares son tan jueces como los funcionarios que tienen esa calidad; y
desarrollaban actividades propias del juez, que posteriormente eran
avaladas por este. Esta anómala delegación de funciones fue provocada
por el gran número de casos investigados por los jueces y favorecido por
el predominio de la escritura en el procedimiento.
C) la detención provisional a contrario de lo que ordena la Constitución
en sus arts. 11 inc. 1° y 12 inc. 2°, era la regla del proceso penal de
1974. Estudios estadísticos realizados por instituciones jurídicas
internacionales situaban a El Salvador entre los países con mayor
porcentaje de personas detenidas sin sentencia. Dando lugar a una
situación anormal de funcionamiento del sistema penitenciario. Art. 27
inc. 3°, dando lugar a esto al hacinamiento carcelario, no cumpliendo el
rol de la reinserción social.
d) no existió una verdadera defensa material ni defensa técnica del
imputado. Art. 12 inc. 1° Cn. La institución de rebeldía del imputado
llego hasta los extremos de permitir la condena de imputados ausentes.
La figura de la defensoría de oficio, era un mero ropaje para encubrir la
real indefensión del imputado.
e) la lentitud de los procesos llego a ser lo normal y corriente del código
de 1974. Casi todos los plazos legales resultaron superados con exceso
sin llegar a importar el tiempo de detención que tuvieran los imputados.
Como resultante entre otros factores, de la sobrecarga de trabajo, el
excesivo formalismo propiciado por la escrituriedad del procedimiento.
f) el proceso penal de 1974 daba lugar a que se quebrantara la
imparcialidad judicial, considerando que en muchos casos un mismo juez
es el instructor, el que recoge la prueba exigiéndosele en esta tarea la
mayor diligencia, y el al mismo tiempo el que dictaba la sentencia, la
cual generalmente era condenatoria.
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1998
Dicho código procesal penal entro en vigencia el día 20 de abril de 1998, fue creado con el objeto de convertir el proceso penal en un proceso sencillo, con celeridad y respeto de las garantías constitucionales y de los principios procesales. Fue un código futurista y
bautizado por muchos como demasiado garantista para el infractor de los hechos punibles, fue el código procesal penal que más reformas le hicieron con un total de 362, siendo el artículo 15 de dicho código al que más le hicieron con un total de 51.
CÓDIGO PROCESAL PENAL ACTUAL
Las garantías esenciales del debido proceso que se establecen en el código procesal penal actual son:
La necesidad de un juicio oral y público.
El derecho a la presunción de inocencia, y
La inviolabilidad de la defensa en juicio.
Este sistema acusatorio se basa en el principio de nemo iudex sine
actore que significa como el ejercicio y mantenimiento de la acusación
por un órgano distinto al juez.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESAL PENAL
A estas alturas es indiscutible el carácter normativo de la
constitución, y la vinculatoriedad y obligatoriedad de las normas
constitucionales para todos los poderes públicos. Se afirma además que
la constitución tiene una función integradora, en tanto que es un
producto de un consenso democrático de distintos grupos sociales y de
poder, surgido en un momento determinado, con pretensión de que tal
Constitución sea vigente y permanente.
De tal forma que las normas constitucionales son producto de un
consenso democrático, y dentro del constitucionalismo contemporáneo,
se parte de la idea de que toda sociedad en la cual no esté asegurado la
garantía de los derechos y determinada la separación de poderes,
carece de Constitución, pero sobre todo, porque se parte que el control
de los poderes públicos, constituye una idea inseparable al concepto de
Constitución.
Se parte, pues que la Constitución plantea limites al ejercicio del
poder penal; limites materiales, formales genérico-valorativos, siendo
tales limites no solo los derechos fundamentales derivados de la
dignidad humana, sino que además, a ciertas garantías que la
Constitución plantea respecto al ejercicio del ius puniendi.
Al respecto Alberto Binder en su obra titulada “introducción al
derecho procesal penal. Págs. De la 109, a la 204, clasifica tales
garantías constitucionales en cuatro grandes bloques, como son las
garantías básicas
( juicio previo y presunción de inocencia), las que impiden la
manipulación arbitraria del proceso, ( legalidad del proceso, juez natural,
independencia e imparcialidad, inviolabilidad de la defensa, ne bis in
ídem), las que limitan el poder del estado de recolectar
información( prohibición de la tortura, derecho a no declarar contra si
mismo, inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad de las
comunicaciones), y las que limitan el uso de la fuerza durante el proceso
penal( excepcionalidad de la detención provisional o prisión
preventiva).
Según los grandes juristas las garantías fundamentales que debe
de tener el proceso penal son: la garantía del Juicio Previo, la
Presunción de inocencia, y la inviolabilidad de la defensa en juicio.
JUICIO PREVIO Esta garantía se encuentra regulado en el art. 11 de la Cn. Y el art.
1 Pr.Pn.
Esta garantía Lleva arraigado dos principios básicos que son:
a) El Principio de Jurisdiccionalidad:
La imposición de una pena o la aplicación de una medida de seguridad, está determinado al órgano Jurisdiccional, el juicio previo que establece la Cn en el art. 11 es el realizado por los jueces y tribunales competentes en razón de la materia, y no por cualquier otra autoridad, ya que no se concibe la imposición de una pena o la aplicación de una medida de seguridad sino en virtud de una sentencia judicial. es decir el poder punitivo del estado está limitado exclusivamente para el órgano judicial, en el esquema de división de poderes que es característico de un verdadero estado de derecho, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales el ejercicio de la potestad punitiva estatal, ni el órgano ejecutivo ni el legislativo pueden declarar la existencia de un delito art. 14 Cn. La noción de juicio previo tiene un doble sentido, como sinónimo de
proceso penal y como sinónimo de sentencia judicial, por ello puede
decirse que la principal garantía procesal es la Jurisdiccionalidad
expresada en el axioma “ nulla poena sine iuditio” que significa que el
proceso judicial es el único medio legítimo para la realización penal. De
tal modo que la estricta legalidad en la definición de los delitos y en la
determinación de las penas se complementa con la estricta
Jurisdiccionalidad en su aplicación. El derecho penal y su consecuencia
la pena solo puede ser aplicado por los tribunales y únicamente pueden
hacerlo a través del proceso.
b) La garantía de juicio previo como proceso debido:
Si la pena solo puede ser aplicada por los tribunales mediante la
sentencia firme de condena, estos deben de utilizar el medio que es el
proceso, para imponer penas. La reacción penal no es inmediata a la
comisión de un delito, sino que exige que se desarrolle un procedimiento
regular dirigido a verificar la imputación. El procedimiento exigido por la
garantía del juicio previo no es cualquier proceso, ha de tratarse de un
procedimiento jurídico regulado en la ley y acorde con los derechos
individuales que se reconocen en la constitución, es decir un proceso
recto y equitativo, el que es debido con mayor precisión en un juicio
oral y público, llevado a cabo a través de un proceso acusatorio.
Por ello puede decirse que el mandato superior del derecho
procesal penal en su totalidad se concreta en la idea de un proceso
justo, recto o equitativo, garantizando que nadie puede ser librado de la
vida, la libertad, o la propiedad sino en virtud de la garantía de un
proceso con las formalidades legales necesarias, es decir de un proceso
previo, pero no cualquier proceso, sino un proceso jurisdiccional,
correcto o equitativo.
El principio de Jurisdiccionalidad presupone un modelo de
enjuiciamiento, el acusatorio de corte liberal, se dice que es acusatorio
todo sistema procesal que concibe al juez como sujeto pasivo,
rígidamente separado de las partes, y al juicio como una contienda entre
iguales, iniciada por la acusación, a quien compete la carga de la
prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y
público y resuelta por el juez según su libre convicción. El juez es
independiente de cualquier voluntad ajena a la ley. Art. 173.2 Cn.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Se encuentra regulado en el art. 12 de la Cn. Y 6 del Pr.Pn.
El principio de Jurisdiccionalidad al exigir que no exista culpa sin
juicio postula la presunción de inocencia del imputado, hasta que su
culpabilidad sea establecida según la ley. La presunción de inocencia es
en ese sentido, la primera y más importante derivación del principio de
Jurisdiccionalidad, que se expresa en el mandato Constitucional de quien
nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia obtenida en
juicio.
Se trata de una garantía constitucional que se consagra en el art.
12 Cn. La constitución con esta garantía impide que se trate como si
fuere culpable a la persona a la que se le atribuye un hecho delictivo, o
lo que es lo mismo, toda persona inculpada ha de ser tratada como
inocente hasta que su culpabilidad resulte establecida conforme a la ley.
El correcto entendimiento de esta garantía no lleva a poner de
relieve que, a través de ella, no se afirma que el imputado sea inocente,
sino que debe ser tratado como tal mientras no exista una sentencia
condenatoria que declare su culpabilidad. Este es el sentido originario de
la presunción de inocencia, a partir del cual se construye un modelo
procesal penal, el acusatorio de corte liberal, cuyo objetivo fundamental
es establecer un conjunto de garantías frente a la acción punitiva
estatal; la más importante la garantía de libertad que se expresa en la
cláusula de que ningún inocente será sometido a un castigo injusto e,
incluso, que no se obtendrá la condena del mismo culpable a costa de su
dignidad personal. Por eso el proceso penal se inspira en la idea de
proteger al ciudadano inocente, como elemento estructurador de todo
sistema penal.
INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA
La inviolabilidad de la defensa pude ser material, y técnica.
DEFENSA MATERIAL: consiste en la facultad del imputado de
intervenir en todos los actos del procedimiento que incorporen
elementos de prueba y de formular todas las peticiones y observaciones
que considere oportuna. La defensa material o autodefensa, está
regulado en el art. 10 inciso 2°, 81 del Pr.Pn. y en los arts. 11 y 12 de la
Cn.
El imputado en el ejercicio del derecho de defensa material posee
las siguientes facultades concretas:
Disponer del tiempo razonable y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa. art. 14.3 (del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
Elegir libremente a uno o varios abogados, si no tuviere los fondos
económicos necesarios deberá de ser proveído de un defensor gratuito.
Arts. 99 y 101 del Pr.Pn.
Ejercer personalmente la defensa técnica en el caso que tuviese la
condición de abogado. Art. 98. Inciso 3ero Pr.Pn.
Libre elección de un traductor o intérprete que lo auxilie en todos los
actos necesarios para su defensa, en el supuesto que no comprende el
idioma español, ósea sordomudo. Art. 134 Inciso 2°. Pr.Pn.
Elección de mandatario con poder especial en las causas por delitos por
acción privada, que le pueda representar y suplir para todo efecto en el
proceso. Art. 103. Pr.Pn.
Derecho a abstenerse de declarar y a no declarar contra sí mismo, arts.
82 #5 y 381 Pr.Pn..
Derecho a que se le reciba declaración indagatoria sobre los hechos.
Art.92. Pr.Pn.
Elección de asistentes no letrados y de consultores técnicos, en
funciones de colaboradores y auxiliares de la defensa técnica y del
propio imputado. Art. 127 y 128 Pr.Pn.
Derecho a intervenir personalmente en los registros de reconocimiento,
reconstrucciones, exámenes periciales e inspecciones, salvo que,
excepcionalmente, no sea posible la citación anticipada por peligro de
pérdida de elementos de prueba. Arts. 305 y 306 Pr. Pn.
Derecho a estar presentes en las declaraciones testifícales que tengan
valor de prueba anticipada en el juicio oral. Art185. Pr.Pn., pudiendo
interrogar personalmente al testigo.
Derecho a formular todas las peticiones y observaciones que considere
oportunas. Art. 81.Pr.Pn., a proponer diligencias en cualquier momento
durante el desarrollo de la instrucción. Art. 308, a requerir la práctica de
medios de prueba. Art. 90 y 92 Pr. Pn., a dictar su declaración y a
consultar a su defensor antes de comenzarla y durante la misma.
Derecho a estar presente en la Audiencia Inicial. Art. 298 y Preliminar.
Art. 361, así como en el juicio oral. Arts 367, 368 y 37.5 Pr.Pn.
Derecho a la última palabra antes de declararse concluso el juicio para
deliberación y sentencia. Art. 391, ultimo inciso. Pr.Pn.
Derecho a interponer recursos por sí mismos y a desistir de los
deducidos por el propio imputado o por su defensor. Arts. 452, 458. El
imputado podrá interponer verbalmente el recurso de apelación en el
acto de la notificación respectiva y adherirse al recurso de la parte
contraria. Art. 454 Pr.Pn.
LA DEFENSA TÉCNICA: está regulada en el art. 12 inciso segundo de
la Cn. Y en el art. 10.Pr.Pn.
El art. 12, inc. 2° Cn. Garantiza al detenido la asistencia de
defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la
administración de justicia ( policía, Fiscalia) y en los procesos judiciales.
Por su parte el art. 98. Pr.Pn. extiende la titularidad del derecho de
asistencia y defensa de un abogado tanto al imputado detenido como al
no detenido, estableciendo que ambos pueden nombrar defensor o pedir
que se les nombre un defensor público en cualquier estado de la
investigación y del juicio, incluyendo la fase de ejecución de la
sentencia.
Características esenciales de la defensa técnica en nuestra
legislación:
a) el nombramiento de defensor hecho por el imputado no estará sujeto
a formalidad alguna, pudiendo ser nombrado defensor por el
representante legal del imputado, su cónyuge, compañero de vida,
adoptante, adoptado y los parientes en el grado que establezca la ley.
Art. 96. Pr.Pn.
b) Número de defensores, el imputado podrá nombrar los defensores
que estime conveniente. Art. 99. Pr.Pn.
c) ejercicio de la defensa técnica por él, propio imputado, si este fuera
abogado. Art.98 inciso ultimo.
d) Obligatoriedad el defensor puede o no aceptar el cargo para el que ha
sido designado, pero una vez aceptado se convierte en obligatorio Art.
100. Pr. Pn., excepto si existiera una excusa atendible.
e) Defensa pública, en garantía a la inviolabilidad de la defensa en juicio,
se ha de nombrar un defensor público cuando el imputado carezca de
defensor particular.
f) Defensa común se garantiza el nombramiento de un defensor común
para varios imputados, siempre que no exista incompatibilidad. Art. 102.
Pr. Pn.
PRINCIPIOS QUE IMPIDEN LA MANIPULACIÓN ARBITRARIA DEL
PROCESO PENAL:
El Juez Natural
La independencia judicial
ne bis in idem.
EL JUEZ NATURAL: Se encuentra regulado en los arts. 15 y 172
Cn. y art 3 Pr.Pn. es una garantía constitucional de que el juez que ha
de conocer del caso sea el predeterminado por la ley, pero dicho juez
debe de estar instituido con anterioridad a la realización del hecho
punible, nuestra legislación procesal penal prohíbe la atribución de los
llamados jueces especiales, El juez legalmente predeterminado, no
puede ser otro que el juez territorial.
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: se encuentra regulada en los
arts. 172 inc. 3º Cn. y en el art. 3 del Pr.Pn. se dice que la noción de
imparcialidad aplicada a la caracterización de la tarea del juez se debe
a que este no siendo parte en el litigio debe de resolver sin interés
personal alguno, es decir sin perjuicio a los litigantes y a la materia que
juzga. Por ello su única sumisión admisible es a las normas que integran
el ordenamiento jurídico, es decir la constitución y las leyes secundarias.
Pues se menciona que la finalidad del juez es la búsqueda de la verdad y
la tutela de los derechos fundamentales. Cuando se considera que el
juez viola el principio de la imparcialidad se puede proceder a su
recusación art. 66 Pr.Pn.
NE BIS IN IDEM. Art. 11 parte final de la Cn, y 9 del Pr Pn.. Es
un principio constitucional de garantizar que nadie puede ser enjuiciado
dos veces por la misma causa. Este principio constitucional debe de
verse desde dos puntos de vista: 1º de que si alguien ya fue absuelto o
condenado por un mismo hecho, es decir si ya hubo sentencia debe de
alegarse la excepción de cosa juzgada art. 312.4. Pr. Pn. Y 2ª si se
intenta procesar a alguien que ya se está procesando por un mismo
hecho existe litispendencia, la cual dará lugar a una cuestión de
competencia, pues solo el tribunal que resulte competente continuara
conociendo del proceso.
Litispendencia concepto: según Eduardo Pallares en su obra
Diccionario de Derecho Procesal Civil Tomo I, Editorial porrua, páginas
553, y 554, es el estado del litigio que se halla pendiente de resolución
ante un tribunal, o el estado del juicio del que ya conocen los tribunales
y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoriada. La finalidad de la
litispendencia es excluir un segundo proceso y no acumularlo, si no que
se archive, para que se sustancien juntos en una misma sentencia.
Según Víctor De Santo en su obra titulada diccionario de Derecho
Procesal, Pag. 223, Litispendencia es: el juicio pendiente, es decir en
trámite, por no haber recaído sentencia firme.
PRINCIPIOS QUE LIMITAN LA FACULTA DEL ESTADO PARA
RECOLECTAR INFORMACION:
a) El derecho de no declarar contra uno mismo. Art. 12 inc 2º y 3º Cn y
82.5 Pr Pn..
b) inviolabilidad del domicilio art. 19 y 20 Cn. y 195 Pr Pn. inviolabilidad
de las comunicaciones y registros privados. Art. 24 Cn., con la salvedad
de la excepción a la regla de conformidad a lo establecido en la Ley
Especial para la intervenciones telefónicas
c) prohibición de la tortura. Art. 2 y 27 inc 1º Cn.y 93 inciso Pr Pn.
EL DERECHO A NO DECLARAR CONTRA UNO MISMO: es una
potestad procesal que tiene el imputado de defenderse, porque su
declaración pude ser tomada como prueba en su contra, y no es el que
tiene que probar los hechos que se le atribuyen, si no que esa función es
exclusiva del ministerio público a través de la Fiscalía, en virtud de la
carga acusatoria de la prueba onus probandi Lo cual se plasma en el art.
5 Pr.Pn. y el art. 12 inc 2° y 3° Cn.
Lo que se pretende al darle la potestad de declarar o no al
imputado es de evitar toda clase de arbitrariedad por parte de la policía
o de la Fiscalía para la obtención de la información de cargo en ausencia
de otra actividad de investigación que comprometa otros métodos
probatorios, es decir lo que se está evitando es obtener de su persona la
confesión como elemento majestuosa de prueba de cargo. Art. 92. inc3°
y 93. Pr.Pn.
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, DE LAS COMUNICACIONES Y
REGISTROS PRIVADOS.
Domicilio Concepto: domicilio viene del latín domus-colo, que significa
habitar una casa, el concepto legal de domicilio es el de lugar
constituido especialmente para oír notificaciones, citaciones y
emplazamientos en un litigio.
INVIOLABILIDAD DE LA MORADA: se encuentra regulado en los
arts. 19 y 20 Cn. Y 192 Pr.Pn. es un principio constitucional que
garantiza que el domicilio es inviolable y solo se pude ingresar a ella por
cuatro circunstancias que a continuación se detallan:
a) Por consentimiento de la persona que la habita, que no
necesariamente debe de ser el propietario o cualquier otra persona con
derechos sobre el bien inmueble que se trate.
b) Por Mandato Judicial, lo cual comprende los casos relacionados con la
averiguación de delitos.
c) Por flagrante delito, cuando el delincuente ha sido sorprendido in
fraganti, esto, es hallada en el acto mismo de cometer el delito o
inmediatamente después. Así mismo, cuando exista un peligro
inminente de la perpetración de un delito.
d) Por el grave riesgo de las personas, lo cual comprende los casos de
incendio, u otros análogos así como los relacionados con la protección
de la salud de los habitantes y vecinos.
El art. 195 Pr. Pn. Establece los casos en que se puede proceder a
realizar un allanamiento sin orden judicial.
INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES: se encuentra
regulados en los arts. 2 inc 2° y 24 Cn. y 1 de la Ley Especial para la
Intervención de las Telecomunicaciones; comprende tanto la
correspondencia como la conversación telefónica, lo que se pretende
garantizar con este principio es el derecho a la privacidad que tiene toda
persona. La conversación telefónica es un medio de comunicación
privado, y por que su administración es un servicio público debe de
rodearse de las máximas garantías. Con ese propósito se incluye la
prohibición de interferir e intervenir las conversaciones telefónicas, con
la excepción a la regla cuando lo autorice un juez de conformidad a lo
señalado en el art 8 de la Ley Especial para la Intervención de las
Telecomunicaciones. La violación de esta prohibición por parte de los
particulares, funcionarios o empleados públicos conlleva a
responsabilidad penal la cual se encuentra regulada en los arts.184,
185,301, 302. del C.Pn.
PROHIBICIÓN DE LA TORTURA: arts. 2 inc 1ª y 27 inc 2° Cn. Y
275 numeral 3º, y 93 inc 2º. Pr.Pn. La tortura puede ser de forma física
como de carácter psicológica. El común denominador de la utilización de
los métodos de tortura es de vulnerar la voluntad del imputado para
asumir la responsabilidad de los hechos sobre los cuales es señalado, es
una autodeterminación conminada para que confiese. Se afirma que
históricamente han sido los métodos más utilizados para obtener la
confesión del imputado, sobre todo en el proceso inquisitivo en donde la
confesión era la reina de las pruebas. Armijo Sancho, Gilbert. En su obra
Garantía Constitucionales, prueba ilícita, Pág. 215. Señala que la
utilización de la tortura como método para la obtención de la confesión
del imputado tuvo su iniciación en la inquisición, donde se ocuparon los
métodos más crueles y salvajes para el logra de dicho fin. Tenían la
nefasta idea que entre más sufriera el imputado más pronto seria salvo
de sus pecados.
En el proceso penal acusatorio que rige nuestro sistema de justicia
es prohibido todo intento de tortura, y se encuentra tipificado como
delito, art. 297 Pn.
EL RÉGIMEN DE LA ACCIÓN: La Acción penal, concepto: según José
David Campos Ventura, en su obra “ Ensayos Doctrinarios, nuevo Código
Procesal Penal, Pág. 138, dice que es aquella actividad encaminada a
requerir la decisión justa del órgano Jurisdiccional sobre una noticia de
delito, para que en el momento que corresponda se declare la existencia
o inexistencia del derecho punitivo, o en dado caso se anticipe la
solución del caso de conformidad a las reglas y alternativas previstas en
el ordenamiento jurídico.
En cambio Fenech en su obra Curso Elemental de Derecho Procesal,
(Barcelona-1945) Pág. 389, en la cual menciona que con la acción penal
no se hace valer el derecho de castigar del Estado, ni una pretensión
punitiva, sino la pretensión meramente procesal, para que mediante la
intervención y decisión del órgano jurisdiccional, se declaren las
circunstancias a que se han hecho referencia y se establezcan los
correspondientes efectos jurídicos, de tal manera que el interés quede
satisfecho, incluso cuando el tribunal absuelva al imputado.
En definitiva el ius puniendi corresponde exclusivamente al estado,
que es el único que lo puede ejercitar a través del órgano jurisdiccional,
lo que significa que los ciudadanos no disponen del derecho de penar, y
que por lo tanto, queda totalmente prohibida la auto tutela privada.
Caracteres de la acción penal:
a) Publicidad, la acción penal es pública, dado que una vez que el
estado prohíbe la tutela privada, asume la función de averiguar y
perseguir los delitos, a través de un órgano especializado para ese fin
como el Ministerio Público.
b) Oficialidad: característica que viene a significar que cometido un
delito de acción pública la Fiscalía tiene la obligación de investigarlo y
promover la acción de la justicia, sin necesidad de requerimiento alguno
de parte de los particulares afectados por la infracción penal, en tanto
que exista el interés social de que el estado ejerza el ius puniendi en
contra de quienes atenten con los derechos o valores constitucionales.
Art. 17. Pr. Pn.
c) La Obligatoriedad: se dice que todo sistema procesal se rige por el
principio de legalidad u obligatoriedad, cuando el proceso ha de incoarse
necesariamente ante la sospecha de la comisión de cualquier delito,
esto significa que la Fiscalía tan pronto tenga la noticia de un hecho
delictivo u notitia crimines, después de practicar las eventuales
indagaciones preliminares, deberá de iniciar la acción penal, y no puede
una vez iniciada dejar de cumplir todos los actos consiguientes a la
acción penal.
d) Irrevocabilidad: con este término se hace referencia a la
característica de la acción penal, consiste en que una vez que la misma
es ejercitada no puede quedar sin efecto, suspendiéndose,
interrumpiéndose o extinguiéndose, sino en los casos expresamente
señalados por la ley. No obstante como excepción, se admite la
revocatoria de la instancia particular, en los casos de los delitos que
dependen de ella. Art. 31.7 y 40. Pr.Pn.
e) Indivisibilidad: significa que la acción penal ha de ejercitarse contra
todos los copartícipes en el hecho delictivo, sin que quepa la exclusión
de algunos de ellos. En ese sentido, La instancia particular permite la
persecución de todos los participes, sin limitación alguna”. La
circunstancia de que la querella se dirija contra una sola persona, no
impide que el proceso se siga contra otros participes en el hecho
delictivo.
CLASES DE ACCIONES PENALES.
Vélez Mariconde Alfredo en su obra “Derecho procesal Penal” tomo I,
califica a las acciones penales en públicas y privadas, subdividiendo a
las públicas en acciones promovibles de oficio, y acciones promovibles a
instancia de parte.
Esto no significa, sin embargo que la acción penal; como antes lo
hemos señalado, no sea siempre pública, sino que se hace referencia a
los requisitos de procesabilidad que condicionan la apertura y
prosecución del Proceso Penal, pues en determinados ilícitos, so pena de
nulidad el ejercicio de la acción penal exige la previa instancia particular
o acción privada. Arts. 27 y 28. Pr.Pn.
En ese sentido el art. 246.3 del Pr.Pn. señal que el proceso penal será
nulo absolutamente en los casos de “ falta de acusación o falta de
capacidad de acusar en los delitos de acción privada, y la falta de
solicitud de instancia particular en los delitos perseguibles por acción
pública dependiente de instancia particular.
El art. 17 Pr. Pn señala que la acción penal se ejercitara de los
siguientes modos: 1) Acción pública; 2) Acción pública previa instancia
particular, y 3) Acción privada.
ACCIÓN PÚBLICA: es la regla general, corresponde a la Fiscalía de la
República, tratándose de delitos perseguibles de oficio. Art. 17 Pr.Pn. y
constituye indeclinable obligación legal, tan pronto como tenga
conocimiento de un hecho punible de tales características. art. 270
Pr.Pn., por otra parte constituye también obligación legal de cualquier
ciudadano la de poner en conocimiento de la Fiscalía General de la
República, de la policía o del Juez de Paz, la perpetración de cualquier
delito de acción pública, que presenciare art. 261 y 265 Pr. Pn.
La policía por iniciativa propia, por denuncia o por orden del fiscal,
procederá a investigar los delitos de acción pública. La propia naturaleza
de los ilícitos perseguibles de oficio determina que el estado, como
consecuencia del indiscutible interés público que conlleva la persecución
y castigo de estos ilícitos, por ser los que más gravemente atentan a los
valores en los que se asienta la convivencia social, no deja en manos de
los particulares la posibilidad de desencadenar los mecanismos que
ponen en marcha la maquinaria de la justicia penal.
DENUNCIA:
Definición de denuncia de acuerdo a Raúl Goldstein es: el acto de poner
en conocimiento del funcionario competente la existencia de un hecho
punible, con el fin de informar y excitar a la autoridad judicial, para que
proceda a la averiguación y comprobación del hecho delincuencial y de
su naturaleza jurídica. Por mi parte defino la denuncia como el acto por
medio del cual una persona lleva a conocimiento del Juez competente,
Fiscalía General de la República o Policía Nacional Civil, la noticia de un
hecho que constituye delito.
REQUERIMIENTO FISCAL: Henri Capitán lo define como el acto por el
cual el Ministerio Público solicita al juez la aplicación de la ley respecto
de un individuo que es objeto de un proceso criminal. Considero que el
Requerimiento Fiscal consiste en el acto por medio del Cual La Fiscalía
General de la República, al tener conocimiento de que el hecho
investigado constituye delito, y al haber recabado las pruebas
necesarias solicita al juez la iniciación del proceso penal en contra de la
persona que infringió la ley.
QUERELLA:
Definición de Querella según Víctor de Santo: acción penal que ejercita,
contra el supuesto autor de un delito, la persona que se considera
ofendida o damnificada por el mismo o sus representantes legales.
Definición según la exposición de motivos del Código Procesal Penal. El
querellante es el ofendido por un delito de acción pública que se
presenta con la solicitud formal de que se le tenga por parte, para
actuar dentro del proceso penal en forma conjunta con la Fiscalía.
Yo defino a la Querella: como el acto procesal por medio del cual el
ofendido por un delito pide al juez competente inicie el proceso penal
contra el responsable del mismo, teniéndole como parte en dicho
proceso, pudiéndose interponer ante la Fiscalía General de la República,
Policía Nacional Civil , y ante el Juez de Paz o de instrucción
Según nuestra legislación penal solo reconoce dos tipos de
Querellante: querellante individual, que es cuando actúa en protección
del interés de la victima individualmente considerada, podríamos decir,
en su carácter de persona natural.
Querellante colectivo: será querellante colectivo aquél que representa a
las personas jurídicas que según el art. 105.4 adquieren la calidad de
victimas. En este rubro, también podrán querellar como asociación
aquellas que se ven afectadas por delitos que atentan intereses difusos
que están relacionadas con su quehacer social.
La querella se encuentra regulada en el código Procesal Penal a
partir del Art. 107.
QUERELLANTE
En los delitos de acción pública, la víctima por medio de su
representante, podrá intervenir en el proceso, con todos los derechos y
facultades previstos en la Constitución de la República, en este Código y
demás leyes.
Las asociaciones legalmente constituidas podrán nombrar apoderados
especiales para que representen a la víctima en el ejercicio de sus
derechos y facultades, previa petición de ésta. Sin perjuicio del derecho
que les corresponde a los menores e incapaces.
También podrá querellar todo ciudadano o cualquier asociación de
ciudadanos legalmente constituida, cuando se trate de delitos oficiales y
delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, agentes de
autoridad y autoridad pública que impliquen una grave y directa
violación a los derechos humanos fundamentales, los que se cometan
contra el ejercicio del sufragio, o cuando se trate de delitos que afecten
intereses difusos o de la colectividad en su conjunto.
1. CONCORDANCIAS
• Cn, 2, 3, 71,194.11
• CPP, 12 (igualdad procesal), 43 (querella y acción civil), 73 (motivos
de impedimentos en relación con el querellante), 107 (legitimación), 108
(solicitud de querella), 109 (acreditación facultad para querellar de las
asociaciones), 110 (poder especial para querellar), 11 (plazo), 113
(límites), 114 (admisión o inadmisión), 115 (desistimiento), 116
(abandono), 117 (efectos desistimiento y abandono), 118, (delito de
acción privada), 267 (presentación ante la Policía), 268 (presentación
ante la FGR), 237 (presentación ante el juez de paz), 300.5 (admisión o
inadmisión en audiencia inicial), 301 (finalidad instrucción), 355 y 356
(escrito acusación del querellante), 316 (contestación a las otras partes),
361 (desarrollo audiencia preliminar), 363 (resolución audiencia
preliminar) (falta de acusación del fiscal y querellante), 364 (auto
apertura), 366 (no concurrencia a la vista pública), 380 (explicación de la
acusación en vista pública), 384 (ampliación acusación), 391
(conclusiones finales), 417 (consentimiento en procedimiento
abreviado), 380 (trámite procedimiento abreviado), 418 (legitimación
para promover el antejuicio).
• Código Penal, 22 (delito oficial), 39 (concepto de funcionario ... ), 232 a
240 (delitos relativos al mercado, la libre competencia y la protección
del consumidor), 253 y 254 (delitos relativos a la ordenación del
territorio), 255 a 263 (delitos relativos a la naturaleza y el medio
ambiente), 271 a 277 (delitos relativos a la salud pública), 290 a 302
(delitos relativos a los derechos y garantías fundamentales de la
persona), 303 (denuncia o acusación calumniosa), 340 a 342 (delitos
relativos al sistema constitucional), 262, 270, 310 a 312, 314, 315, 320 a
334, 340, 341 ... (delitos oficiales)
• LAF, 11, 64, 65 Y 66
11. COMENTARIO
A) Concepto, naturaleza y clases
La querella es el acto procesal consistente en una declaración de
voluntad, formulada ante la Policía, la Fiscalía General de la República o
el Juez de Paz, por el que el querellante, al mismo tiempo, pone en
conocimiento de aquellos la comisión de un posible hecho delictivo
(notitia criminis) y ejercita la acción penal.
La diferencia sustancial entre la denuncia y la querella radica
precisamente en el ejercicio de la acción penal, consustancial con la
querella, cuya interposición obliga al querellante a participar
activamente en el proceso, interpretándose su pasividad procesal como
tácito desistimiento de aquella (art. 116 CPP). La denuncia, por el
contrario, señala HERCE QUEMADA, "una vez presentada, no requiere
ningún otro acto del denunciante para surtir sus plenos efectos", ya que,
ejercitado el derecho o cumplido el deber (art. 261 a 265 CPP) de
denunciar, "el denunciante queda desligado por completo del proceso,
pues el hecho de que pueda ser llamado por el órgano jurisdiccional (o
por la FGR o Policial para aclarar algún extremo de su denuncia tan sólo
significa que puede actuar como testigo (tercero en el proceso),mientras
que la querella exige actividades posteriores por parte del querellante,
interpretándose su falta de gestión como abandono de aquella".
El Art. 266 CPP es la manifestación de la anterior idea en el proceso
penal salvadoreño, al disponer que "el denunciante no será parte en el
procedimiento ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto cuando
las imputaciones sean falsas... ",