21

Click here to load reader

刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

  • Upload
    taaze-

  • View
    2.690

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則170

加重竊盜:

第 321 條(加重竊盜罪):「Ⅰ犯竊盜罪而有左列情形之一者,

處六月以上、五年以下有期徒刑,得併科新臺幣十萬元以下

罰金:一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內

而犯之者。二、毀越門扇、牆垣或其他安全設備而犯之者。

三、攜帶兇器而犯之者。四、結夥三人以上而犯之者。五、

乘火災、水災或其他災害之際而犯之者。六、在車站、埠頭、

航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而

犯之者。Ⅱ前項之未遂犯罰之。」

第 341 條(準詐欺罪):「Ⅰ意圖為自己或第三人不法之所有,

乘未滿二十歲人之知慮淺薄,或乘人精神障礙、心智缺陷而

致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形,使之將本人或第

三人之物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科十

萬元以下罰金。Ⅱ以前項方法得財產上不法之利益,或使第

三人得之者,亦同。Ⅲ前二項之未遂犯罰之。」

加重竊盜罪(刑§321)是竊盜、竊佔都適用,然而竊

盜的加重在刑法上出現兩條(刑§321、§341)其實有點

畫蛇添足,在加重強制性交罪他人屬於精神障礙的情形以

及侵入住宅的情形都訂在第 222 條,但竊盜卻拆成兩條。

最大原因是因為第 341 條被誤解成詐欺(連名稱也叫準詐

欺),然而仔細看看第 341 條內容,根本沒有出現詐欺的字

眼,且精神障礙的人的交付能算交付嗎?當然不算,那又

怎麼符合以交付為前提的詐欺?所以第 341 條應是貨真價

實的竊盜罪,只不過對象是精神障礙,刑度予以加重。

Q甲因經濟不景氣,公司裁員,致失業多時。某日,見鄰

近公園有一神智失常男子 A 手指上帶有一枚鑽戒,遂花

言巧語將其騙走……。(91 律師)

如果被害人心神喪失,當然直接用第 320 條(刑§341

被害者仍有一定意思能力,只是狀態較差,例如對方為五

歲小女孩,某甲用一根棒棒糖和小女孩換取小女孩手中的

鑽戒,就是典型刑§341),若被害者有完整意思能力,則

其為交付後當然討論第 339 條詐欺取財了。依題意,既然

然而這樣即不能

合理解釋:為何

竊 盜 不 處罰利

益,而第 341 條

處罰利益?這就

是為何許多學者

將其歸類在詐欺

罪裡面(因為詐

欺 有 處 罰 利

益),雖然就歷史

來看是第 341 條

是第 339 條漏洞

的填補,然而筆

者認為針對精神

障礙的人加重本

就無甚必要(自

由法益有加重必

要但財產法益沒

有),利益的損失

在刑法上又屬於

例外狀態(物的

損失是財產犯罪

本質,利益損失

大多以特別法居

多,商標法、著

作權法等),因此

應該將第 341 條

視作竊盜罪的輕

微加重(構成要

件加重),然後應

該刪除利益的條

款。不過就考試

而言將此條放在

竊盜系列或詐欺

系列都沒差,只

是如果放在詐欺

系列學者就必須

說其為「以交付

為前提」的例外

(因為詐欺以交

付為前提)。

Page 2: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 171

需要花言巧語,表示對方仍有一定意志,但其對財產價值

可能完全不了解,所以其交付並不屬於交付,某甲屬竊盜

罪,只是對方神智失常,故刑度較重,成立第 341 條之準

詐欺罪(此條的「官方名稱」仍然是準詐欺罪)。

在第 341 條之後,第 321 條才是考試的熱門考點,第

321 條列出了六款加重事由,皆屬構成要件加重事由(理

論上都是因為法益侵害之危險而加重,並非期待可能性或

個人因素之加重),學說亦有採區分說,認為前面兩款屬於

加重構成要件,後面四款是單純加重條件。筆者認為全部

都是加重構成要件,亦即,整體都是構成要件的一部分,

行為人在做行為時,必對竊盜以及加重要件同時有認識(整

體行為),例如在第 1 款侵入住宅的竊盜,在侵入住宅就要

認知到竊盜,因為「侵入住宅竊盜」是整體一行為,第 3

款「攜帶凶器竊盜」也是一行為,行為人對行為必須在一

開始就有概括對凶器的認知,但實務採加重條件的說法,

則只要單純符合就加重,這並不符合刑法加重的基礎,故

筆者認為加重條件說的說法並不可採,以下分述之:

第 1 款:侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其

內而犯之者。

加重的理由蠻容易的,當然是因為住居安寧之侵

害,舊法規定需「夜間」,但新法(100.1.26)已經予以

刪除,現在已非農業社會,夜間已無加重之必要性,既

然全天候都會有小偷,所以現在白天侵入住宅也是加重

竊盜罪了。

樓梯間、陽台、電梯都是住宅和建築物的一部分,

不要忘記住宅和建築物在實務上都是看整體而不是一戶

一戶地看,除非犯罪人本人住在這棟大樓,不然只要進

入建築物的任何地方就符合此款(騎樓當然不算),只是

所謂侵入一定要全身進入(33 上 1504 判例)。請參考 76

年台上字第 2972 號判例:「刑法第三百二十一條第一項

第一款之夜間侵入住宅竊盜罪,其所謂『住宅』,乃指人

類日常居住之場所而言,公寓亦屬之。至公寓樓下之『樓

梯間』,雖僅供各住戶出入通行,然就公寓之整體而言,

該樓梯間為該公寓之一部分,而與該公寓有密切不可分

如果只是量刑加

重,放在量刑標

準就好了,沒必

要 訂 在 刑 法本

文。刑法的加重

最主要只有構成

要件加重、罪責

加重、結合犯以

及加重結果犯。

Page 3: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則172

之關係,故於夜間侵入公寓樓下之樓梯間竊盜,難謂無

同時妨害居住安全之情形,自應成立刑法第三百二十一

條第一項第一款於夜間侵入住宅竊盜罪。」

Q某甲駕駛自有汽車而違規停車,汽車被拖吊至違規拖

吊保管場內。某甲心有不甘,於夜間潛入保管場內,

利用保管場櫃臺人員上廁所時,未辦理手續即迅速駕

車離去。隔日某甲又至保管場要求「領車」,保管場發

現車輛已經不在,某甲即開口要求保管場負損害賠償

責任。保管場不允,報警處理。經調查後隨即揭露,

原來失車是某甲自導自演。問:某甲行為是否構成竊

盜罪?某甲行為是否構成詐欺未遂罪?(94 司法官)

所謂「有人」建築物是指「平時有人」,例如地下停

車場,64 年台上字第 3164 號判例:「商店於夜間被竊,

當時雖無人看守,但平時均由某甲居住在內,即難謂非

有人居住之建築物,要不得以暫時無人在內,即論以普

通竊盜。」即使櫃檯人員去上廁所,但平常他都在這裡,

所以某甲仍然符合侵入有人之建築物,當然前提是保管

場符合有門壁、足以避風雨、供人出入、定著土地的建

築物定義。不過關鍵是某甲成立犯罪嗎?甲未經同意取

走車子,破壞保管場持有建立持有,亦具備故意,也有

排斥他人的所有意圖,而某甲並沒有「把錢放了就跑」,

亦即依照題意看不出來甲欠缺不法意圖,也沒有其欠缺

不法意圖的證據,所以某甲應該也知道自己取走車子沒

正當理由,具不法所有意圖之下,某甲構成加重竊盜罪。

Q某甲躲在百貨公司,等到廣播之後仍不離去,想試試

看晚上在百貨公司一人逛街的快感,逛一逛看到一給

可愛的錢包,於是心癢難耐取走,成立何罪(假設百

貨公司晚上有警衛駐守)?

某甲拿走錢包可能構成加重竊盜罪:

刑法第 321 條第 1 項第 1 款規定,侵入有人之建築物

而犯竊盜罪需加重其刑,依題意,某甲受要求而不退

去之行為已符合侵入之要件,有警衛駐守之百貨公司

亦符合定著土地之建築物,似符合加重要件。

考試的時候可以

把構成要件加重

事 由 寫 在一開

始,這樣不但比

較快速簡潔,且

在寫完之後只要

專心寫單純竊盜

的要件即可。

Page 4: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 173

客觀上,某甲未經同意取走錢包之竊取行為,破壞店

家持有建立自己持有;主觀上某甲具故意,亦具不法

所有意圖,然關鍵在於某甲是否符合加重竊盜之故

意?

若認為此款屬構成要件加重,則侵入建築物竊盜為

整體行為,某甲需在侵入時即有竊盜故意方符合第

321 條之加重竊盜故意;反之若屬另行起意,則某

甲不具本罪故意。

若認為此款屬單純加重條件,則某甲不需於侵入住

宅時具備竊盜故意,則某甲成立本罪。

實務上多認為此款屬構成要件加重,22 年上字第 1460

號判例:「在侵入之後,始乘機起意竊盜者,尚難以侵

入竊盜論。」管見同此說,某甲於侵入之時不具竊盜

故意,屬另行起意之情況,僅能論以普通竊盜罪,與

侵入住宅數罪併罰。

第 2 款:毀越門扇、牆垣或其他安全設備而犯之者。

毀越門扇是指毀或越,毀是指毀壞,越是指跨越(像

撐竿跳飛躍的感覺),總之毀越是指門扇的機能無效化,

而要記得門=扇,門是單面的,扇是雙面的,但都是「出

入之門」,如果打破窗戶,請適用後段的「安全設備」。

此款加重的理由和第 1 款相似,都是住居安寧或平穩的

侵害。

Q甲住在分租的房間裏,見隔壁室友乙家境似頗為富

裕,於是告知其為慣竊之友人丙,可以利用乙上夜校

時,前來偷竊乙的東西。丙果然於晚上以萬能鑰匙開

門進入乙的房間,偷得手提電腦及數位相機各一部,

丙回家後發覺電腦機型已老舊,於是把電腦丟到水塘

裏,而把相機以五千元的價錢賣給甲。甲、丙二人各

構成什麼罪名?如何論處?(88 律師)

63 年台上字第 50 號判例:「被告之使用鑰匙,開啟

房門入內行竊,既未毀壞,亦非踰越,顯與毀越安全設

備竊盜之情形不侔。被告又係白天行竊,非於夜間侵入

住宅竊盜,則原判決依普通竊盜論擬,即難指為違法。」

這就是加重構成

要件的特殊考點

了,加重構成要

件的犯罪除了原

本的故意之外,

上需要對加重要

件有認知方屬合

理。

要注意此時因為

是另行起意,故

侵入住宅與竊盜

不可論以部分合

致一行為,其仍

為數行為。因此

更要注意的是,

即使修法刪除了

「夜間」要素,

不代表侵入住宅

或建築物竊盜一

定 是 加 重竊盜

喔!還是有很多

情形會分別論罪

的!此外,這個

部分的考點其實

也可以複製到第

222 條加重強制

性交,侵入住宅

後另行起意強制

性交,筆者認為

亦不可論以加重

強制性交罪。

舊法白天不構成

加重。

Page 5: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則174

用萬能鑰匙開門的確沒有毀壞門鎖,也沒有從上頭飛

越,故依實務不構成加重,然而實務卻又認為利用竹竿

等「穿越」窗戶(住居等的安全設備)而偷竊時,為毀

「越」安全設備(33 上 1504 判例,41 台非 38 判例),

但用萬能鑰匙等開鎖而入內行竊時(日間),因為門沒

毀,且只是「走過」大門,並沒有「踰越」,所以不成立

加重竊盜(25 上 4168 判例,63 台上 50 判例),有點讓

人難以鎖解。原則上應該要構成加重才對(因為使安全

設備無效化,造成住居安寧之侵害)。

別忘了,某丙還是構成第 1 款的加重,仍成立一個

加重竊盜罪,後續丟到水塘是毀損罪。

Q某甲撬開保險箱偷東西……。

所謂門扇、牆桓沒啥問題,關鍵是「其他安全設備」

何指?97 年台非字第 31 號判決:「按一般門窗固當然屬

於防閑之安全設備,但『紗窗』則不然,蓋『紗窗』之

通常功能在於防止蚊蠅或其他昆蟲侵入室內而設,須與

門窗具有不可分離之結合而成為防閑之安全設備者,始

得認係防閑之安全設備。上訴意旨並未依原確定判決指

出本件『紗窗』有此與門窗具有不可分離之結合而成為

防閑之安全設備之情形,即遽認被告『以手扯破紗窗』,

打開門鎖,進入住宅竊盜係該當於刑法第三百二十一條

第一項第二款毀越門扇、牆垣或其他安全設備之加重竊

盜罪,尚嫌無據。」故首先必須要是防盜設備,像紗窗

就不算,但更重要的是,實務向來認為要「附著於住宅、

有人建築物」的安全設備,道理很簡單,此款之加重理

由乃住居安寧與平穩,因此破壞與建築物無關的安全設

備並不成立此款加重。

因此某甲撬開保險箱,或者偷車撬開大鎖等,因為

這些防盜設備都不是附著在建築物上的,不構成加重事

由。然而有些建築物保險像是建築的一部分,例如金庫、

和門一樣大的保險庫(銀行地下室),當然撬開會構成本

款,故不可一概而論。

Q某甲意圖為自己不法之所有,基於竊盜之故意,趁某

乙中午外出用餐之際,至乙所有設有窗戶具屋頂,客

所以原則上其他

安全設備指的就

是窗戶。

有些學者認為破

壞所有防盜設備

都是加重,就是

忽略了加重本身

的特性。

Page 6: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 175

觀上可遮風避雨之鐵皮製檳榔攤(乙未居住其內),徒

手破壞該檳榔攤之窗戶後,踰越該窗戶進入檳榔攤竊

得飲料二箱及新臺幣三千二百元,試問甲之行為是否

成立刑法第 321 條第 1 項第 2 款之加重竊盜罪?(即

該款之適用是否不以「住宅或有人居住之建築物」為

前提?)

高等法院研討結果:不構成加重。

理由:按檳榔攤固有門窗,並足以遮風避雨,惟其

係以鐵架支撐於地面,並非固定附著於地上,乃係臨時

性而非密切附著於土地之物,既非住宅,亦非有人居住

之建築物,而刑法第 321 條第 1 項第 2 款所謂之門扇、

牆垣或其他安全設備,應係指為保護住宅或有人居住之

建築物之安全而裝設,故該條款所謂之安全設備,是自

必與住宅或有人居住之建築物有關者,始屬之,茲檳榔

攤既非屬住宅或有人居住之建築物,則檳榔攤之窗戶,

即非該條款所謂之安全設備至明;又按刑法第 321 條第

1 項第 2 款所謂之「門扇、牆垣與其他安全設備」,均須

與住宅、有人居住之建築物有關者,始屬之。檳榔攤既

非住宅亦非有人居住之建築物,則該檳榔攤之木門,即

非該款所稱之門扇或安全設備,因此張三搗毀檳榔攤木

門,僅成立同法第 320 條第 1 項之普通竊盜罪(台灣高

等法院 96 上易 118、台灣高等法院台中分院 98 上易

499、92 上訴 1930 判決參照),刑法第 321 條第 1 項第 2

款之適用應以與「住宅或有人居住之建築物」有關之「門

扇、牆垣及其他安全設備」為限。又「罪刑法定原則」

是近代法治國家在刑法上重要之指導原則,對於何種行

為應該構成犯罪,對於犯罪又應該如何加以處罰之事項

上,嚴格要求立法者必須明文規定於法典之中,司法者

在適用法律時,亦須堅守此一原則,不得逾越條文規定

外,以達成對人權保障之目的,因而基於刑罰最後手段

性,及無罪推定之要求,刑法規範之解釋,應盡量避免

擴張,以避免國家公權力藉由擴張解釋而侵害人民權

利。故刑法第 321 條第 1 項第 2 款之適用亦應以「住宅

或有人居住之建築物」為前提做限縮解釋,以維人權之

保障。

Page 7: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則176

另由刑法第 321 條第 1 項第 2 款立法意旨觀之,本

款規定係考量行為人若毀損他人之門牆或安全設備,將

使他人其他財物,喪失原有之保護,而陷入受侵害之危

險,故須對該等情事予以加重處罰,而財產權人將其財

物置於設有門扇、牆垣或其他安全設備之建物內,除信

賴此等防護措施可防止財物遭竊外,亦同時對此等防護

措施可阻絕入侵,保障其獨立空間使用之安全性不受任

意干擾與破壞,具備一定之信賴,此等保障概念應涵蓋

於住居安寧保障之範疇內,因而似難將住居安寧之保障

從中切割。再者,倘行為人係雇用吊車將整個檳榔攤或

貨櫃屋連同其內所有財物均竊走,亦僅成立刑法第 320

條第 1 項普通竊盜罪,但如行為人僅破壞檳榔攤或貨櫃

屋之門扇或其他安全設備而進入竊盜其內財物,其行為

之犯罪內涵及情節較前者輕,反成立較重之刑法第 321

條第 1 項第 2 款之罪,顯有輕重失衡之不當(好酷的推

理!)。因而本案中之甲雖踰越乙所有檳榔攤之窗戶而進

入竊盜,然該檳榔攤並非住宅,亦非有人居住之建築物,

某甲之破壞窗戶侵入竊盜財產之行為,僅能以同法第

320 條第 1 項相繩。

這是把第 2 款法理發揮到極致的實務見解,筆者前

已述及,住居安寧的侵害乃是加重之理由,故高等法院

認為所謂門扇、牆桓、安全設備不只要附著於建築物,

還要附著於「有人」之建築物,完全把第 1 款當做第 2

款的前提(即不符合刑§321Ⅰ,刑§321Ⅰ也不符

合)。既然半夜的檳榔攤不符合有人之建築物,從而某甲

毀越其窗戶亦不構成加重竊盜罪。

第 3 款:攜帶兇器而犯之者。

Q甲、乙、丙三人因無錢購買安毒,某星期日持美工刀、

螺絲起子至某辦公大樓行竊。在行竊過程中因破壞門

鎖發出聲響,乙心生害怕,懊悔答應甲、丙前來行竊,

遂放棄財物,並勸阻甲、丙二人離開,以免被捕。但

甲、丙置之不理,乙只好獨自先行離去。甲、丙雖搜

括數間辦公室財物,但仍被逮捕。請問甲、乙、丙三

Page 8: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 177

人成立何罪?(96 監獄官)

實務對凶器採取客觀說,只需行竊時攜帶客觀上具

有對人身安全之危險性之凶器即為已足,並不以攜帶之

初有行兇之意圖為必要,亦不以主觀上有無恃以行兇或

反抗之意思為要件,如起子、鉗子。行為人主觀上的認

知不影響凶器與否的判斷,行為人現場取得亦得作為凶

器。94 年台上字第 3149 號指出:「刑法第三百二十一條

第一項第三款之攜帶兇器竊盜罪及同法第三百三十條之

攜帶兇器加重強盜罪係以行為人攜帶兇器竊盜或強盜為

其加重條件,只要於竊盜或強盜時攜帶兇器,即構成加

重竊盜或強盜罪名,因立法所規範者為攜帶兇器竊盜或

強盜即屬於加重條件,而不以取出兇器犯之為必要,亦

不以攜帶之初有持以行兇之意圖為限。」而對於凶器的

解釋,最高法院認為只要「依一般社會觀念足以對人之

生命、身體、安全構成威脅,而具有危險性之『器械』。

九十二年台非字第三十八號判決:『刑法第三百二十一條

第一項第三款攜帶兇器竊盜罪,所稱之兇器,乃依一般

社會觀念足以對人之生命、身體、安全構成威脅,而具

有危險性之『器械』而言,已見前述(關於『器械』一

語,參見社維§63Ⅰ『具有殺傷力之『器械』』;及 79

台上 5253 判例:『螺絲起子為足以殺傷人生命、身體之

『器械』』用語)。而磚塊、石頭乃自然界之物質,尚難

謂為通常之「器械」,從而持磚塊、石頭砸毀他人車窗竊

盜部分,尚難論以攜帶兇器竊盜罪。』」

會有以上的見解就是實務並沒有把凶器當做構成要

件加重,而是當做加重條件(類似量刑加重),所以只要

有攜帶,無論目的為何、主觀為何都一律加重。然而學

者多半反對這樣的看法,筆者亦認為,凶器的加重理由

在於危險性的增加,故凶器不但客觀上要有危險性,行

為人在攜帶之初亦需對凶器的使用有未必故意的認知,

現場取得凶器亦不算凶器,最多僅構成普通竊盜之量刑

事由。

故此題依照實務之客觀說(加重條件說),甲、乙、

丙攜帶美工刀、螺絲起子,客觀上乃器械,依照一般社

會通念具危險性,符合本款加重;若依學者見解,所謂

那偷菜刀不就死

定了?

其實這個見解有

點搞笑,磚塊什

麼時候變自然界

物質了?

否則攜帶危險物

品一律加重,也

不管故意的時間

點,將會混淆量

刑與構成要件加

重之不同。畢竟

很多犯罪凶器並

未有加重,故不

可濫行擴張凶器

之解釋。而早期

實務跟現在不同,

反而相似於現在

學者的見解,如

20年上字第1183

號:「行為人如攜

帶凶器殺人後,

臨時起意行竊,

不成立本罪。」

Page 9: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則178

凶器需要在客觀上以此工具產生嚇阻被害人抗拒,並增

加行竊可能,同時主觀上行為人亦需要有以此工具來增

加行竊機會的認識。甲、乙、丙若對攜帶美工刀、螺絲

起子一事有嚇阻被害人抗拒、增加行竊的認知,方可構

成本款之加重(此題看不出來,可能是實務題)。

第 4 款:結夥三人以上而犯之者。

76 年度第七次刑事庭決議認為,結夥犯罪只算入到

場參與犯罪實施之共同正犯。故教唆犯、幫助犯、共謀

共同正犯等皆不算在內。然而在總則時我們即介紹過 28

年上字第 3242 號判例這個非常有名的實務見解,其認為

十四歲以下(無責任能力者)不成立共同正犯,若此,

精神病患應該也不可以,因此就會造成十四歲以下的人

不能算入結夥三人個數的見解。而即使十四歲以上,但

若未到場,亦非結夥三人。94 年台上字第 1949 號判決:

「原判決認定上訴人等係共犯結夥三人以上攜帶兇器之

加重強盜罪責,但刑法分則或刑法特別法中規定之結夥

二人或三人以上之犯罪,應以在場共同實施或在場參與

分擔實施犯罪之人為限,不包括同謀共同正犯在內。」

此款加重處罰之理由在於人數較多,竊盜犯行較易

實現,亦較危險。結夥係與法益侵害有關之不法要素(構

成要件加重),因此未參與結夥之共同正犯,由於亦應成

立結夥犯罪之共同正犯。故甲、乙、丙、丁戊五人竊盜,

甲、乙雖未到場,但若在場之共同正犯有三個,那五個

人都會被判結夥三人竊盜罪。

Q甲、乙二人與年僅十三歲之丙共同商議至 A 宅行竊,

並由甲、乙二人進入 A 宅行竊,丙在外把風,經竊得

珠寶一批後央請丁代為銷贓。惟丁取得贓款後卻將其

據為己有花費殆盡,不肯返還。試論甲、乙、丙、丁

四人之罪責?(96 書記官)

把風依實務見解屬在場,但把風是否造成危險性其

實甚有疑問。此題若按照實務見解,由於丙十三歲,依

28 年上字第 3242 號判例不成立共同正犯,故在場共同

正犯僅有兩人,不符合結夥三人加重;反觀學說見解,

亦即,使用後有

無危險性,亦須

考量行為人的特

殊認知、使用該

物件之後所產生

之危險能力。

另需注意,關於

凶器的爭點可以

複製到第222條。

學說對此頗有意

見,認為年齡與

共同正犯無關,

只影響到罪責。

詳 見 總 則共犯

章。

不過反過來說,

沒來現場的就一

定不會造成更高

的危險嗎?其實

實務對結夥三人

的計算是很有問

題的。

Page 10: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 179

認為丙仍為共同正犯,則在場共同正犯共三位,此題甲、

乙、丙為加重竊盜罪之共同正犯,然丙係十三歲,故不

罰。丁的部分詳贓物罪論述。

Q甲、乙、丙均為成年人,丁為十三歲之少年。甲、乙、

丙、丁共同謀議結夥竊取張三住宅財物,協議由乙、

丙、丁三人到現場行竊,分工為乙負責入屋行竊,丙

及少年丁在外把風。某日夜間凌晨二時許,乙、丙、

丁三人趁張三家中無人時,依原先計畫前往作案並竊

得財物。請問甲、乙、丙、丁的刑事責任如何?(99

警察升等)

同上題,除了甲之外,乙、丙、丁都在現場,但依

實務見解丁並非共同正犯,故不構成結夥三人:然學者

認為可構成結夥三人。然而關鍵是,若構成結夥三人,

乙亦侵入住宅,則構成幾個加重竊盜罪?69 年台上字第

3945 號判例:「刑法第三百二十一條第一項所列各款為

竊盜之加重條件,如犯竊盜罪兼具數款加重情形時,因

竊盜行為祇有一個,仍祇成立一罪,不能認為法律競合

或犯罪競合,但判決主文應將各種加重情形順序揭明,

理由並應引用各款,俾相適應。所謂有人居住之建築物,

不以行竊時有人居住其內為必要,其居住人宿於樓上,

或大樓管理員居住另室,而乘隙侵入其他鎖閉房間行竊

者,均不失為侵入有人居住之建築物行竊。」答案是仍

僅構成一個加重竊盜罪,甲、乙、丙、丁皆需為此負責

(刑§321 之共同正犯),僅丁可阻卻罪責。

第 5 款:乘火災、水災或其他災害之際而犯之者。

Q甲去餐廳吃飯,離開時正下著傾盆大雨,卻發現自己

的雨傘被偷,於是取走他人的雨傘。甲心想,如不取

他人雨傘,身上的雅曼尼名牌西裝將淋濕,並可能因

此而毀。問甲的竊取行為有無正當事由?(94 公路政

風)

此款屬於行為情狀之加重,由於在此環境下之竊盜

乃「乘人之危」,故予以加重。因此必須是災害(不特定

Page 11: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則180

多數人之生命身體或財物危險),只是下著大雨……當然

不算。此題為普通竊盜罪,但有緊急避難之問題,但由

於根本不緊急,且不具必要性(非不得已),故不成立緊

急避難。

第 6 款:在車站、埠頭、航空站或其他供水、陸、空公

眾運輸之舟、車、航空機內而犯之者。

此題亦屬環境情狀之加重,也是一種乘人之危的犯

罪。以前農業社會,有些人離家背景工作十分辛苦,在

火車站或碼頭和家人道別的時候,再加上人潮擁擠,東

西被偷真的很 OOXX……然而,這種加重理由早已不存

在,立法者不但沒有予以刪除,還在 100 年 1 月的時候

多加了「航空站」、「公眾運輸交通工具」,實在不知道立

法者在想什麼。

早些年的判決在修法之後仍然具備重要性,例如 62

年台上字第 3539 號判例:「刑法第三百二十一條第一項

第六款之加重竊盜罪,係因犯罪場所而設之加重處罰規

定,車站或埠頭為供旅客上下或聚集之地,當以車船停

靠旅客上落停留及必經之地為限,而非泛指整個車站或

埠頭地區而言。」即使修法之後仍無改變,在火車站門

口偷東西並不會構成加重竊盜,必須是人潮擁擠之地方

符合加重事由(例如月台),而 80 年台上字第 3172 號指

出:「刑法第三百二十一條第一項第六款所謂車站,係指

旅客上下停留及其必須經過之場所而言,被告在火車車

廂內,竊取其他旅客之現款,顯非在車站犯竊盜罪。」

否定了火車上的竊盜(火車不屬於車站),但由於修法之

後多了「水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機」等,

因此火車、電車、捷運、公車都將納入加重範圍(但記

得不要歸類到車站)。

Q甲平素賴竊盜維生,多次因竊盜犯罪入監服刑。民國

95 年 1 月間甲服刑期滿出獄,本想重新開始,好好做

人,但由於有刑案紀錄在身,再加上經濟不景氣,工

作一直不穩定,經濟狀況窘困,於是決定重操舊業。

甲於民國 95 年 6 月 20 日揹著大背包,內有老虎鉗、

Page 12: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 181

鐵線、T 型把手、螺絲起子、萬能鑰匙等作案工具、

來到某個大賣場的停車場,尋找目標。甲在三十分鐘

內先從 A車取走現金一千二百三十元與高速公路回數

票共八張,從 B 車中取走女用皮包,內有現金三千元,

從 C 車中取走汽車音響。一週後中午時分,甲又揹著

該大背包尋找竊盜目標,見某棟五樓公寓樓梯大門未

關,便進入五樓,按了 D 家的門鈴,確定無人在家,

於是以萬能鑰匙開鎖入內行竊,取走男主人的勞力士

金錶,筆記型電腦與女主人的珠寶首飾、LV 包包。十

天後,甲於深夜再度揹著該大背包來到某公立停車

場,甲於五分鐘內從 E 車得手皮夾一個,內有現金二

千五百元及悠遊卡一張、信用卡三張;緊接著甲又破

壞 F 車的車門正要行竊時,汽車警報突然大響,引來

附近巡邏的警察乙、丙,甲當場被逮獲。問甲之行為

應如何論處?(99 律師)

甲拿走 A 的現金與回數票八張構成一個竊盜既遂罪

(刑§320):

某甲雖攜帶各種工具,並無使用上之危險性,某甲

亦無使用其嚇阻被害人之意,故管見不採實務見

解,此題應無加重要件之成立。又大賣場之停車場

並非不可出入,故亦非侵入有人居住之建築物之情

形,此題僅討論竊盜罪如下。

客觀上,某甲未經同意取走財物,破壞一個財產監

督權,並建立持有,僅成立一個竊盜罪。

主觀上,某甲具故意,亦具不法所有意圖,違法且

有責,成立竊盜既遂罪。

甲拿走 B 之皮包、現金以及拿走 C 車之汽車音響構成

兩個竊盜既遂罪(刑§320):

此部分構成竊盜罪同前所述,關鍵在於三個竊盜罪

(對 A、B、C)在三十分鐘之內完成,且在同一地

點,時空上具密接性且犯意單一,皆為財產法益之

侵害,某甲反覆實施竊盜行為應評價為接續行為,

並不因彼此獨立性不薄弱而否定之,故某甲構成三

個竊盜罪,但依想像競合僅從一重處罰之。

故此行為雖發生在舊法,但 6 月 20 日之竊盜並無連

Page 13: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則182

續關係,故連續犯修法對此部分不生影響。

甲拿走男女主人之物構成一個竊盜既遂罪(刑§320):

某甲未經同意取走財物,雖分屬兩人,但行為人對

其攻擊之客體只有量上的差別,因此僅需論單純一

罪(住家竊盜),實務上亦認為若行為人對分屬數人

有認知,則仍僅構成一罪。

然某甲此次竊盜已與上次隔十天之久,不可論以接

續,但因為皆在 95 年 7 月 1 日修法之前,故若其具

概括之犯意,其連續之竊盜罪可論以連續犯,論以

一罪加重二分之一。從題目重操舊業之意旨,某甲

並無犯罪情緒上之脫離,可論以連續犯無疑。

甲拿走 E 之財物構成一個竊盜既遂罪(刑§320)、拿

走 F 之財物構成竊盜未遂(刑§320)。

此部分與前同,且在五分鐘之內亦符合接續之定

義,從而其屬一行為,依想像競合處理之,亦構成累犯。

小結:

某甲 6 月 20 日之竊盜為想像競合已如前述;6 月

27 日之行為構成一個竊盜既遂,與 6 月 20 日之竊盜

屬連續犯之關係,故僅論以一罪並加重二分之一,然

某甲期滿出獄五年再犯為累犯,依刑法第 47 條需加重

二分之一;而修法之後已廢除連續犯,故 7 月之竊盜

雖屬想像競合再依累犯加重二分之一,但依 95 年度第

8 次刑事庭決議,不可與修法前論以連續犯,故修法

前之竊盜連續犯與修法後之接續竊盜,數罪併罰之。

未遂:

Q甲、乙、丙三人因無錢購買安毒,某星期日持美工刀、

螺絲起子至某辦公大樓行竊。在行竊過程中因破壞門鎖

發出聲響,乙心生害怕,懊悔答應甲、丙前來行竊,遂

放棄財物,並勸阻甲、丙二人離開,以免被捕。但甲、

丙置之不理,乙只好獨自先行離去。甲、丙雖搜括數間

辦公室財物,但仍被逮捕。請問甲、乙、丙三人成立何

罪?(96 監獄官)

於此題,甲、丙成立加重竊盜既遂罪,由於美工刀和

Page 14: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 183

螺絲起子依實務見解是凶器(筆者反對之),且又結夥三

人,關鍵在乙的部分。乙雖屬共同正犯(假設有一起破壞

門鎖),但乙卻有中止事由(獨自離去)但由於一部既遂,

全部既遂,某乙運氣很不好地也構成加重竊盜既遂之共同

正犯,基於既遂無法討論中止,則某乙不符合中止,亦不

符合準中止之規定。

在正犯通常中止、準中止都不符合就沒輒了,但共犯

在中止不成立之後還有一招:共犯脫離理論。無論脫離成

功與否,大家都知道此理論的關鍵在於著手前脫離還是著

手後脫離,著手前脫離很有可能無罪(竊盜無虛罰預備

犯);著手後脫離仍須負未遂之責任。

實務對加重竊盜著手與一般竊盜相同:「我國刑法第三

百二十一條第一項第一款所規定之侵入住宅竊盜罪,性質

上是結合犯或只是竊盜罪之加重條件,及其著手之認定時

點,學界、實務界向有不同看法。侵入住宅竊盜者,於侵

入住宅搜尋財物時,即應認為竊盜行為之著手,縱其所物

色之財物尚未移入自己支配管領之下,應認已著手於竊盜

行為之實行。本件被告意在行竊,則其於損壞鐵捲門侵入

住宅時,客觀上已經與被害客體有直接密接的關係,且對

於該法條所欲保障之居住自由以及財產安全產生直接的危

害,況在被害人住處已遊走於一、二樓,以『眼睛搜尋財

物』,甚且進入房間,即已直接啟動了侵入住宅竊盜罪的構

成要件行為,應認為已經達到著手之階段,構成刑法第三

百二十一條第二項、第一項第一款之加重竊盜未遂罪云

云……。」

總之實務見解並沒有跳脫 82 年度刑事庭決議,竊盜著

手不管是加重還是沒有加重,都停留在「物色、接近財物,

造成財物的直接危險」,從而此題某乙脫離之時甲丙尚未著

手,屬著手前之脫離,無罪。然而學者對此有反對見解,

認為加重竊盜罪的第 1 款及第 2 款,由於法益侵害較大,

故於侵入住宅及毀越門扇時即屬著手,因此只要一做第

1、2 款,就是加重竊盜未遂。因此某乙既然在破壞門鎖之

後離去,屬於著手後脫離,仍須負未遂責任。

不過 82 年度第 2 次刑事庭決議對此學說見解罵得不

這邊有一個小問

題,乙中途脫離

是否仍符合結夥

三人?依照竊盜

罪結夥三人加重

之法理,似乎有

危 險 性 即 可加

重,並不需從頭

到尾皆結夥三人

才是。

Page 15: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則184

錯:「進入他人住宅之原因甚多,諸如:為強姦女子而侵入

他人住宅、為殺人而侵入他人住宅、為竊盜而侵入他人住

宅、治安人員為依法執行搜索任務而進入他人住宅。因之,

進入他人住宅未必皆應成立犯罪,即令係無故侵入他人住

宅,亦僅成立刑法第三百零六條之妨害自由罪。刑法第三

百二十一條第一項第一款之加重竊盜罪,在未著手於竊盜

行為之前,一因侵入他人住宅除為竊盜外,尚有如前述其

他各種原因,自不能認為侵入他人住宅即係加重竊盜未

遂;二因如認侵入他人住宅即應成立加重竊盜未遂,則行

為人如侵入他人住宅尚未著手強姦或殺人,是否亦應認為

成立強姦未遂或殺人未遂?若謂竊賊於夜間侵入他人住宅

尚未著手行竊,即應成立加重竊盜未遂罪,而侵入他人住

宅尚未著手強姦或殺人行為,則僅論以無故侵入他人住宅

罪,不成立強姦未遂或殺人未遂罪,豈非雙重標準?」所

以在此即成立學說和實務的重大爭議!

部分學說:著手第一、二款即為未遂

實 務:物色、接近財物方為未遂

前述實務見解和學說皆言之成理(咳咳,這句永遠是

最真實的謊言,考試專用,批判他人亦專用,學者更愛用),

但筆者認為在竊盜之情形不可一概而論。首先判斷著手應

該以客觀為斷,然而翻牆是否為著手,要看具體案例客觀

判斷。簡言之,重點在於法益侵害的具體危險性:如果是

有人居住的一般住宅,很難說侵入住宅就是直接造成直接

危險;有防盜設備的住宅,更難說在突破防盜設備之前即

已著手。但如果是一般建築物(例如公司倉庫),那麼在翻

牆入內的時候可能已建立了直接危險(沒有防盜或人員看

守的話),難謂非著手。又或在賣場的情形,應參酌物體的

體積、重量等判斷危險的時間點:偷口香糖可能在取走之

時(但尚未闖關)早已著手,但若是偷電冰箱,準備闖關

才有可能是著手。不過,同前所述,筆者見解就是擺在書

上聊備一格而已……。

Q甲決定要盜取其辦公室內之財物,由於需要油壓剪來破

這就是客觀未遂

理論和主客觀混

合理論的差異。

客觀未遂理論對

於 犯 罪 都 是看

「外觀」,所以最

高法院會認為,

從外觀我看不出

個屁啊!從外觀

誰知道他破壞門

鎖 和 翻 牆 要幹

麻!因此實務不

認 定 翻 牆 是著

手;主客觀混合

理論就不同,因

為此理論會看犯

罪人「內心」(這

也是為什麼考試

題目我們總知道

犯罪人內心,現

在臺灣學界是此

理論當道……)

故會有部分學者

認為:靠!他那

麼 可 怕 ( 想竊

盜),都翻牆了還

不能說著手嗎?

見鬼了!快抓起

來!

理由是:修法

理 由 採 客 觀未

遂;著手是以

行為當時判斷,

誰在行為當時可

以看到犯罪人內

心?主客觀混合

理 論 根 本 是騙

笑。

Page 16: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 185

壞辦公室大門,於是甲向以修車為業之鄰居乙借用油壓

剪。在言談中,乙知道了甲借用油壓剪的原因,然而乙

對於甲如何使用油壓剪並不關心,也認為與自己無關,

就任憑甲借走油壓剪。因此,乙並沒有向任何人提起這

件事。後來甲以油壓剪破壞辦公室大門,進入後尚未取

得任何財物就因不慎觸動保全警鈴而迅速被逮捕。試問

如何論處甲、乙的行為?(99 政風、法制)

甲行竊未果構成加重竊盜未遂罪:

某甲毀越他人門扇,屬對於建築物附著之安全設備破

壞,已故符合刑法第 321 條第 2 款之加重條件。但行

竊未果,故討論加重竊盜之未遂。

某甲對破壞他人持有、建立自己持有,係明知並有意

使其發生,且對毀越門扇有認知,具加重竊盜故意無

疑,然某甲行竊未果,無既遂之成立,其是否該當未

遂,端視某甲是否著手。

若依實務見解,關鍵在於某甲是否物色、接近財物並

造成財物之直接危險(客觀未遂理論),若此,依題意

某甲並未物色財物,難謂有財物之直接危險。若依主

客觀混合理論,依某甲之犯罪計畫,其危險之行為(物

色)亦未展現,難謂已造成危險之印象。

然有反對見解認為,某甲所該當之加重條件已構成刑

法上之犯罪,審酌其法益侵害程度,應認為於破壞門

鎖之時已造成財物之危險,從而某甲已符合著手。

從題意觀之,某甲毀越大門,已較易得手且危險較為

迫切,管見從此說,某甲已符合著手。

違法且有責,某甲構成加重竊盜未遂罪。

乙出借油壓剪構成竊盜未遂之幫助犯:

乙任由甲取走並非不作為,而係屬製造風險之作為,

合先敘明。

依限制從屬性原則,某甲已構成加重竊盜未遂,則某

乙亦可論此罪之幫助犯無疑,某乙出借油壓剪的行為

屬事前的物質幫助,關鍵在於是否屬於中性之幫助行

為?

於此題,某乙早已得知某甲之計畫,其對竊盜之發生

容任、不反對其發生,已有未必故意,雖然借用油壓

此為假設,因為

某甲之主觀計畫

題目並未直接挑

明。

其實只是為了考

試往下寫,筆者

根本不贊成。

即 使 認 定 不作

為,也有監督危

險源之保證人地

位。

Page 17: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則186

剪屬於日常生活行為,某乙亦有權信賴他人不會為犯

罪行為,但依照客觀歸責理論及實務見解,若主觀上

有故意之情形,將構成中性幫助行為之例外。

97 年台上第 3775 號判決亦指出:「再按刑法上所謂幫

助犯,係指對他人決意實行之犯罪有認識,而基於幫

助之意思,於他人犯罪實行之前或進行中資以助力,

予以實行上便利,使犯罪易於實行之人。是凡任何足

使正犯得以或易於實行犯罪之積極或消極行為,不論

其於犯罪之進行是否不可或缺,亦不問所提供之助益

是否具有關鍵性影響,均屬幫助犯罪之行為。屬實際

生活中日常活動之行為,一般固非出於助益犯罪實行

之目的,然如該日常行為之行為人已認知正犯藉以實

行犯罪之計畫卻仍為之,而提供正犯實行犯罪之助

益,仍應成立幫助犯。」

若此,某乙仍屬幫助行為,且與竊盜具重要關連,某

乙具雙重故意之下,違法有責,構成幫助犯。

減輕竊盜:

第 324 條(親屬相盜免刑與告訴乃論):「Ⅰ於直系血親、配

偶或同財共居親屬之間,犯本章之罪者,得免除其刑。Ⅱ前

項親屬或其他五親等內血親或三親等內姻親之間,犯本章之

罪者,須告訴乃論。」

第 339 條之 1(不正利用收費設備罪):「Ⅰ意圖為自己或第三

人不法之所有,以不正方法由收費設備取得他人之物者,處

一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。Ⅱ以前項方法

得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。」

第 339 條之 2(不正利用付款設備罪):「Ⅰ意圖為自己或第三

人不法之所有,以不正方法由自動付款設備取得他人之物

者,處三年以下有期徒刑、拘役或一萬元以下罰金。Ⅱ以前

項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。」

Q甲與乙為朋友,因不務正業,揮霍無度,某日正坐困愁

城時,甲乃建議乙返家將其父丙擺置於客廳之名貴古董

Page 18: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 187

偷走變賣。乙雖知該古董乃係其父之友人丁所寄放,仍

接受甲之建議,而將該古董偷走變賣後,所得款項與甲

共同花用。試問對甲、乙二人應如何論罪科刑?(92 法

制簡任)

第 324 條是一個竊盜罪的減輕條款,而且應該不需要

筆者說明,當然是一個罪責減輕之罪,其道理在於「法不

入家庭」,是一種非常政策性地減輕事由。麻煩的是,如果

學說認為竊盜保護持有和所有,那麼親屬關係要存在於持

有者還是所有者?若以「法不入家庭」論及,應要「雙方」

皆具親屬關係,但考量此為減輕事由,以及為告訴乃論之

規定,擇一成立或許較符合刑事政策。所以,只要持有人

或所有人有一人是親屬即可(從寬認定)。

若此,乙偷得某丙持有之物,雖所有者為丁,但仍構

成此罪之減輕,乙為第 324 條之親屬間竊盜罪。那麼關鍵

在甲囉,甲很明顯是教唆犯,有無感受到陷阱啊?共犯的

四大陷阱最後一個:罪責加重減輕不可論及共犯可別忘

囉!

所以依照限制從屬性原則,某乙雖具不法,但某甲不

具親屬身分,依第 31 條第 2 項規定,某甲僅能論以一般之

刑,故甲為普通竊盜罪之教唆犯!

Q某甲使用炸彈,將販賣機炸破一個洞,拿走一瓶飲

料……。某乙使用偽造的貨幣投入販賣機,拿走一杯飲

料……。

第 339 條之 1 與第 339 條之 2 乃特殊減輕的竊盜。其

一項之要件為:「以不正方法未經同意對收費設備/付款設

備取走財物,破壞持有、建立持有。」所以說穿了其要件

和竊盜幾乎長得一模一樣,只是行為多了「不正方法」,然

後對象限定要是機器而已,然後機器分兩種:收費設備和

付款設備。所以考試的邏輯就是:看到對機器竊盜就先想

到這兩條,然後收費設備用第 339 條之 1,付款設備用第

339 條之 2。

但如果就是如此,我們實在很難去理解制定這兩條犯

罪在幹麻。因為對機器還是對人反正都是竊盜啊!因此法

條還有設計:行為要符合「不正方法」才是第 339 條之 1

筆者認為不是詐

欺已如前述。

既然是竊盜的一

種,當然結果永

遠 都 是 破 壞持

有、建立持有,

行為也是未經同

意。

收費設備是收錢

的,例如公共電

話機、販賣機、

自助洗衣機、兌

幣機、投籃機、

夾娃娃機,也有

可能是收與金錢

價值相同之物,

例如捷運、台鐵

的閘門;付款設

備是會支付金錢

的,例如 ATM。

Page 19: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則188

或之 2,不然還是回去寫普通竊盜罪。不正方法的定義是:

「利用操作上之特性,違反機器設置者之意思利用機器」,

白話文說來就是要「操作機器,但又違反機器使用規則」。

那麼來看剛剛兩個案例,其實兩個案例都符合「未經同意

取走財物,破壞持有建立持有」的第 320 條竊盜罪,但由

於是對機器竊盜,所以如果符合不正方法,就會變成第 339

條之 1,若不構成,就仍然是第 320 條。

破壞持

有,建立

持有

故意不法

所有

不正方

法,未經

同意取走

某甲用炸彈將販賣機炸破一個洞,並無操作機器,乃

直接破壞,故不符合「利用操作、違反機器設置者的意思」,

故雖然是對機器竊盜,但不符合不正方法,只能回歸第 320

條;反觀某乙有操作機器,違反機器設置者的意思,符合

不正方法取得財物,破壞持有建立持有,構成第 339 條之

1。這樣是什麼意思?某甲是個笨蛋,只會使用炸彈,判的

比較重;某乙比較聰明,拿偽造的貨幣安靜地取走飲料,

判的比較輕,所以笨蛋要進監獄久一點?

所以第 339 條之 1 的減輕理由就變得十分奇怪了:如

果是因為價值輕微,那某甲和某乙都符合價值輕微,那為

何一個判五年,一個判一年(如果認為使用炸彈有危險,

有刑§187-1 啊)?本罪修法理由當時說參考日本,但是日

本當時只有草案,根本沒有通過,所以一堆學者都一股腦

地採用了「利用操作特性、違反機器設置者意思」這個德

國有名的學說,問題是根本就不符合政策上的要求,亦無

法合理說明刑度的差異!所以筆者認為,只要使用本罪;

限定必須一定要「利用操作特性、違背使用規則」的說法

毫無道理可言,某甲和某乙應該都構成第 339 條之 1 才對。

甚至因為炸彈是

凶器,故升級變

第 321 條。

Page 20: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

第三章 財產罪章 189

但是西瓜偎大邊,考試不要理會筆者,記得某甲構成

第 321 條,某乙構成第 339 條之 1,上述不正方法的特殊

定義是通說。

Q某甲意圖猥褻三歲少女,見一女童於圖書館跌倒大哭

時,藉口安慰女童並撫摸女童之胸部,女童一開始並未

反抗,但數分鐘之後想繼續玩耍,於是想掙脫某甲之懷

抱,某甲一不做二不休,更用力壓住女童並撫摸其私處

二秒,結果因為女童母親疑似呼喚女童名字,甲才急忙

跑開。無處發洩之甲男使用前幾天去 7-11 找錢得到的偽

幣跑去西門町玩投籃機。問甲何罪?

關於性犯罪請參見自由罪章的答案。

某甲玩投籃機構成不正利用收費設備罪(刑§339-1Ⅱ):

某甲雖未獲得財物,但獲得遊玩之利益,具金錢之交

換關係,且投籃機為收費設備,討論刑法第 339 條之

1 第 2 項如下。

客觀上,某甲使用偽造貨幣,有操作並使用機器,又

違反機器設置者之意思,符合不正方法,並依此得到

利益。

主觀上某甲具故意,對利益亦有不法所有意圖,違法

有責,構成本罪。

小結:

某甲之準強制猥褻與加重強制猥褻,屬犯意升高之

關係,論新犯意,僅構成刑法第 224 條之 1;又某甲收

受後方知並行使偽造貨幣,與不正利用收費設備為一行

為,然刑法第 196 條第 2 項屬特殊之減輕事由,若論以

竊盜或詐欺將造成刑法第 196 條第 2 項之減輕形同具

文,故實務上僅論以刑法第 196 條第 2 項,刑法第 339

條之 1 被刑法第 196 條第 2 項所吸收,併予說明。故某甲

應屬刑法第 224 條之 1 與刑法第 196 條第 2 項數罪併罰。

Q刑法第 339 條之 2 第 1 項規定:「意圖為自己或第三人不

法之所有,以不正方法由自動付款設備取得他人之物

者,處三年以下有期徒刑、拘役或一萬元以下罰金。」

試問何謂本條罪名中的「不正方法」?請以此為重點分

析下列事件:

記得這個不正方

法的定義適用於

第 339 條之 1 和

第 339 條之 2,但

不用在第 339 條

之 3。

關於此請參見偽

造貨幣相關之說

明。

Page 21: 刑法分則 Q(撲馬老師開講)-國考各類科適用保成

老師開講─刑法分則190

某甲向朋友某乙借款新臺幣五千元,經乙同意,乙將

所有之銀行提款卡交予某甲,並告知提款卡之密碼,

囑咐甲自行提領五千元。詎料某甲竟持該提款卡至銀

行提款機,按提款卡之密碼而提領五萬元。試問某甲

的行為是否成立刑法第 339 條之 2 第 1 項之罪?

倘若某甲是拾獲某乙遺失之皮包,發現乙之皮包內有

提款卡,且提款卡背後並載有密碼,遂持乙之提款卡

至銀行提款機提領現金。試問某甲除了侵占遺失物罪

之外,是否亦成立刑法第 339 條之 2 第 1 項之罪?(97

司事官)

要記得的就是,錢都是銀行持有的,所以都是對銀行

犯罪不是對卡的主人犯罪。某甲的確用某種方法從提款機

取出五萬元,破壞持有建立持有,由於 ATM 是付款設備,

故要討論第 339 條之 2。某甲如果偽造金融卡當然就是典

型「操作設備,違反銀行意思」,但某甲是使用真卡真密碼,

仍然構成不正方法嗎?銀行的機制就是有卡、有密碼就吐

錢,簡單來說銀行認卡不認人,故銀行需自行承擔這種交

易機制設計的風險。既然某甲持有真卡也是真正的密碼,

在 ATM 沒有壞掉的情況下,銀行根本不在意來提錢的是

誰,故某甲雖然有操作機器,但是沒違反銀行意思,不符

合「違反設置者之意思利用機器」的後半句,故不符合不

正方法,某甲不構成第 339 條之 2。

但可別忘了,不構成第 339 條之 2 還有第 320 條這個

基本犯罪擋在後面,只是第 320 條必須是未經同意取走財

物,偏偏某甲是「經過同意」取走財物,從而某甲亦不構

成第 320 條。某甲皆無罪的情況之下,實務頗不能接受,

故實務目前認為,這種無權代理的情況之下仍然構成第

339 條之 2。筆者雖然不贊成「操作機器」這個限制,但是

「違反機器設置者的意思」本來就是所有竊盜罪的要求(未

經同意),既然是經過銀行同意取走錢財,那麼第 339 條之

2 和第 320 條當然都不構成,學者見解較有道理,實務是

錯把民事問題當做刑事問題了。

題目的後半段撿走提款卡領錢的部分,學者的部分答

案仍是一樣,畢竟還是真卡真密碼,即使是不法取得的提

款卡,仍然不構成不正方法,亦不構成竊盜;反觀實務認

實務見解一致認

為(高等法院 94

年座談會),不正

方法不限於施用

詐 術 , 包 含強

暴、脅迫、竊盜、

侵佔、冒充本人

由提款機提款。

實務的邏輯有一

個謬誤:假設某

甲偷了十塊錢,

用十塊錢去自動

販賣機買飲料,

會因為這樣構成

第 339 條之 1

嗎?當然不會,

那提款卡乃不法

取得跟第 339 條

之 2 又會有什麼

關係?這邏輯不

通嘛!