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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil cinco (2005) Referencia: Expediente No. 9879 Decídense los recursos de casación interpuestos por MARIA HELENA PÁEZ DE BONILLA y la sociedad AFCOL S.A., contra la sentencia proferida el 28 de enero de 2000, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por la primera contra la sociedad recurrente y los señores JOSÉ LLOREDA CAMACHO, ALFONSO LLOREDA CAMACHO e ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA. ANTECEDENTES: 1. MARIA HELENA PÁEZ DE BONILLA promovió proceso ordinario contra AFCOL S.A., JOSÉ LLOREDA CAMACHO, ALFONSO LLOREDA CAMACHO e ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA, pretendiendo que se les

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil cinco (2005)

Referencia: Expediente No. 9879

Decídense los recursos de casación interpuestos por MARIA

HELENA PÁEZ DE BONILLA y la sociedad AFCOL S.A., contra la sentencia

proferida el 28 de enero de 2000, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial

de Bogotá D.C., Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por la primera

contra la sociedad recurrente y los señores JOSÉ LLOREDA CAMACHO,

ALFONSO LLOREDA CAMACHO e ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA.

ANTECEDENTES:

1. MARIA HELENA PÁEZ DE BONILLA promovió proceso

ordinario contra AFCOL S.A., JOSÉ LLOREDA CAMACHO, ALFONSO LLOREDA

CAMACHO e ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA, pretendiendo que se les

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declarara civil y solidariamente responsables por los daños causados el 25 de

julio de 1994, en los inmuebles y muebles existentes en el predio de su

propiedad, denominado El Uval, ubicado en la vereda La Floresta, jurisdicción

del municipio de Guasca, y para que en consecuencia se les condenara a

resarcirlos.

2. Para fundamentar fácticamente las pretensiones

formuladas, expuso:

2.1. Para el 25 de julio de 1994, la sociedad demandada

era propietaria del fundo Cerro Gordo, ubicado en la vereda Pastor Ospina del

municipio de Guasca. Sus administradores, y por tanto, los responsables

directos del manejo y conservación de sus bienes, eran, desde 1956, las

personas naturales demandadas.

2.2. En 1971 AFCOL S.A. construyó en dicho inmueble una

represa de las características que se describen, obra en la cual se almacenaban

aguas de un nacimiento localizado montaña arriba, para destinarlas al riego,

acueducto, y en general, a la explotación del predio.

2.3. Su construcción no fue autorizada por la

CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, o por autoridad

competente, y presentaba defectos tanto de carácter técnico, como en los

materiales empleados para su cimentación. Jamás se le hicieron obras de

mantenimiento.

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2.4. La demandante es dueña del predio El Uval, ubicado

en la vereda La Floresta, Municipio de Guasca, y sobre él edificó una casa,

cuyas dimensiones y conformación se especifican, inmueble que estaba

completamente equipado. Construyó además, cuatro perreras y seis

pesebreras.

2.5. En las horas de la tarde del 25 de julio de 1994, el

riesgo que se había creado con la construcción de la represa, se materializó. La

fuerza de las aguas acumuladas rompió el muro de contención en su parte

inferior, y el fluido se precipitó hacia las zonas localizadas más abajo,

formando una gigantesca avalancha de lodo, material vegetal, piedras, y otros

elementos, que se desplazó hacia el cauce de la Quebrada El Uval, lo deformó,

desestabilizó sus márgenes y depósitos de aluvión, destruyó las bocatomas de

tres acueductos que abastecían el municipio de Guasca y las veredas

contiguas, acabó con las viviendas, e inundó de lodo los predios adyacentes.

2.6. De la casa, perreras y pesebreras que tenía la

demandante en el predio El Uval, nada quedó. Las cercas fueron arrastradas,

los potreros desprovistos de su capa vegetal, la heredad quedó llena de

piedras y el acueducto que lo surtía de agua se segó. Los daños no han sido

reparados por los demandados, quienes indemnizaron a los demás

perjudicados.

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3. En su respuesta a la demanda, la sociedad AFCOL

S.A. se opuso a lo pretendido. Admitió que es dueña del predio llamado Cerro

Gordo (o Chimigua), así como la construcción del embalse descrito, pero negó

que tuviese las especificaciones atribuidas y que fuese generador de un riesgo

latente. Aclaró que por estar destinado a almacenar aguas lluvias, no se

requería autorización de la CAR para su construcción. Sobre los restantes

hechos que la edifican, dijo que no le constaban y solicitó su prueba. Propuso

la excepción que denominó "Ausencia de culpabilidad en cabeza de la

demandada" (fls. 158 al 165 c. 1).

En términos semejantes se pronunciaron los otros

demandados, quienes adujeron además la excepción titulada "Falta de

legitimación en la causa pasiva", fundada básicamente en que en su condición

de mandatarios con representación y administración de la persona jurídica

demandada, comprometen al ente social, sin asumir ninguna obligación

personal.

4. La primera instancia concluyó con sentencia

desestimatoria, revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá D.C., al decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante,

corporación que en su lugar declaró civilmente responsable a la sociedad Afcol

S.A. por los daños ocasionados en la propiedad de aquélla, condenándola a

pagarle $140.209.492.oo a título de indemnización, y absolvió a los otros

demandados por falta de legitimación en la causa.

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Contra dicha determinación ambas partes interpusieron el

recurso de casación del cual se ocupa la Corte en esta ocasión.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Definido el objeto de la pretensión, se ocupó el ad-quem de

determinar el régimen aplicable al caso, por considerarlo de cardinal

importancia para desatar la impugnación. Tras dejar sentado que la

responsabilidad por los daños ocasionados por la ruina de un edificio tiene una

reglamentación especial, advirtió que la noción de "edificio", debe tener una

significación más amplia y acorde con la realidad, "...y no bajo la concepción

que en su momento le dieron los hermanos Mazeaud, en el sentido que son

edificios las construcciones que el hombre realiza con un conjunto de

materiales que superan el nivel del suelo y que forman cuerpo con éste,

constituyendo inmuebles por naturaleza, pues actualmente existen

edificaciones subterráneas, y estaciones submarinas y espaciales que no

acompasan con dicho concepto".

Descendiendo al caso, constató que en la demanda se

expresó que "...sin autorización de autoridad competente se construyó en

1971, en predio de la sociedad demandada, 'una gigantesca represa de forma

semicircular con un diámetro aproximado de 200 metros y una capacidad

estimada de ciento cincuenta mil a doscientos mil metros cúbicos, en la que se

almacenaba agua proveniente de un nacimiento ubicado algunos metros

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montaña arriba', la que presentaba defectos 'tanto en la parte técnica como en

los materiales que se emplearon para su cimentación', y a la cual no se le

efectuó labor alguna de mantenimiento 'lo que hacía doblemente peligrosa la

construcción'", agregándose que "...el 25 de julio de 1994 'el riesgo latente

que se había creado con la construcción del embalse se materializó”, puesto

que “la fuerza de las aguas rompió el muro de contención en su parte inferior y

ellas se precipitaron hacia las zonas inferiores arrastrando a su paso lo que

encontraban...'", aserciones de las cuales infirió "...que la controversia está

planteada a la luz del régimen excepcional previsto para las actividades

peligrosas, dado el aseverado 'riesgo latente ... creado con la construcción del

embalse'".

Sobre esa base, indagó por la peligrosidad de “…la

existencia del mentado embalse”, averiguación que definió afirmativamente,

acotando que por sus propiedades, y "...por su propia naturaleza y dinamismo,

o debido a circunstancias anormales, entraña objetivamente peligros y riesgos

innegables para las cosas y personas del entorno, pues por sus características

generaba una potencialidad enorme de causar daño ante la posibilidad no

remota de la rotura de la presa de contención debido a la acumulación de

energías y fuerzas a causa del represamiento artificial de las aguas", todo lo

cual, dijo, “…conduce a que no sea de recibo la conclusión en contrario a que

sobre este particular llegó la juez |a-quo, y de contera a que tampoco los

daños queden comprendidos dentro de los provenientes de la ruina de un

edificio, dado que tienen una causa distinta, lo cual descarta la aplicación de la

normatividad referente a esta clase de daños”.

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Siguiendo esa línea de argumentación, recordó que en el

régimen de responsabilidad por actividad peligrosa se presume la culpa de

quien la ejerce, y previo examen de la visita realizada por funcionarios de la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA al predio "Cerro

Gordo", el informe presentado por geólogos de INGEOMINAS, las fotografías

aportadas, los testimonios de RICARDO NARANJO, ALBERTO MARÍA

MARULANDA POSADA, FABIO ANÍBAL AMAYA REY, LUIS FERNANDO OROZCO

ROJAS, RAFAEL ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, HERMAN HURTADO CHUJFI,

ALFREDO SOLARTE LINDO, la inspección judicial practicada sobre el predio de

la demandante, los declaraciones recepcionadas en el curso de la misma, el

informe del ingeniero EDGAR IVÁN GONZÁLEZ BUSTAMANTE, los

interrogatorios absueltos por ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA, JOSÉ Y

ALFONSO DE JESÚS LLOREDA CAMACHO, las versiones de MARIO VÍCTOR

HERRÁN MEDINA, ANTONIO ALVAREZ LLERAS CAMACHO, NEIL PARNELL

TESTER, GILBERTO GONZÁLEZ BOTÍA, el informe de la SOCIEDAD

COLOMBIANA DE INGENIEROS y la experticia practicada en el curso del

proceso, infirió que el perjuicio padecido por la actora está debidamente

acreditado, y que se produjo por "... la rotura de la presa que generó la

mentada avalancha", concluyendo que al realizar "... la sociedad demandada

una actividad peligrosa le incumbía la obligación específica de no causar daño

con su ejercicio, como así no ocurrió y acá está plenamente demostrada la

existencia de los daños los que se causaron en ejercicio de la actividad

desplegada por AFCOL S.A., propietaria exclusiva del bien donde se encontraba

el embalse para la época del insuceso según aparece del folio de matrícula

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inmobiliaria del predio 'Cerro Gordo', ella es la única llamada a responder",

obligación de la cual eximió a los otros demandados, por no haberse

demostrado la "...condición en que fueron demandados, y quienes por el

contrario, negaron la calidad en que se les citó".

Descartó, por otro lado, las causales de exoneración

alegadas por dicha sociedad. El caso fortuito o fuerza mayor, porque el hecho

en el cual se edificó-ataque de la guerrilla-, no era insuperable, puesto que si

la demandada sabía que la guerrilla acechaba el lugar y había perpetrado

atentados con anterioridad, debió "...prever cualquier eventualidad e invocar

su propia habilidad para conjurarlo, o en caso de sentirse en imposibilidad de

hacerlo, abstenerse de desplegar la actividad peligrosa que venía

desarrollando, en consideración a las circunstancias específicas". Además,

porque la prueba que lo sustenta “…carece de fundamentos concluyentes y se

basa más en una hipótesis que en la realidad, no debiéndose perder de mira

que la misma fue aportada al recibirse el interrogatorio de parte al

representante legal de la demandada".

La culpa exclusiva de la víctima, porque si "...el propietario

del predio en el cual se encontraba la represa causante de la avalancha, podía

preveer las consecuencias de un rompimiento de la presa", esa circunstancia

frustra la configuración de tal fenómeno.

Aunque consideró errada la conclusión del |a-quo relativa a

que la actora construyó en terrenos de la Nación, por apoyarse en una

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disposición restringida a ríos y lagos, admitió que"...el hecho que la

demandante haya edificado a una distancia de 20 metros de la rivera de la

quebrada el Uval, obviamente contribuyó al acaecimiento del daño sufrido",

razón por la cual consideró viable reducir el monto de la condena a cargo de la

sociedad demandada en un 20%, negando su actualización.

LAS DEMANDAS DE CASACION

La demandante y la sociedad AFCOL S.A. interpusieron

sendos recursos de casación contra la sentencia resumida, proponiendo tres

cargos cada una. Sobre ellos resolverá la Corte en el siguiente orden: en

primer lugar, y por el alcance total de la acusación que propone, el primer

cargo aducido por la sociedad demandada. Enseguida, y por idéntica

circunstancia, los cargos segundo y tercero de dicha demanda, en forma

conjunta, además, por estar referidos al mismo aspecto de la decisión. A

continuación se abordarán los cargos de la demanda presentada por la actora,

comenzando, por razones de lógica, por el segundo, que será examinado

conjuntamente el primero, por combatir idéntica disposición del fallo, para

rematar con el examen del tercero.

DEMANDA DE AFCOL S.A.

PRIMER CARGO

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Se acusa en este cargo la sentencia del Tribunal por

quebrantar en forma directa los artículos 2356 y 2350 del Código Civil. El

primero, por aplicación indebida, y el segundo, por falta de aplicación.

Para desarrollar la acusación, comienza el recurrente

recordando que la declaración de responsabilidad de la sociedad demandada se

fundamentó en el hecho de haberse planteado la controversia "...a la luz del

régimen excepcional previsto para las actividades peligrosas", conclusión que a

su juicio es errada y surge de "...haberle aplicado a la situación de facto

narrada en la demanda introductoria del proceso una regulación legal

absolutamente impertinente, como la consagrada en el artículo 2356 del

Código Civil, en lugar de haberle aplicado la adecuada, como la contemplada

en el artículo 2350 ibídem".

En su demostración, precisa que "...la construcción de que

en este proceso se trata puede válidamente ser considerada como un

edificio”, tanto desde el punto de vista gramatical como doctrinal, y por eso

juzga "... desatinada la conclusión del ad-quem en cuanto afirma que la

construcción levantada por la sociedad demandada en terrenos de su

propiedad para almacenar las aguas lluvias no constituía un edificio y que, por

lo tanto, la controversia planteada por la demandante en este proceso no podía

ser ventilada y decidida al amparo del artículo 2350 del Código Civil, por

cuanto tal restricción interpretativa no se aviene con el concepto, aún

gramatical, que se tiene del aludido término, particularmente enfrente de los

artículos 28 y 29 del Código Civil".

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Desaprueba en consecuencia su decisión de someter la

controversia a la preceptiva del artículo 2356 del Código Civil, "...bajo el

malentendido de que se está en presencia del ejercicio de una actividad

peligrosa”, aclarando que si bien la construcción de edificios es considerada

como una actividad de esa especie, cuando el daño se produce durante su

construcción o demolición, si proviene de la ruina de la edificación ya

construida, la norma aplicable para dilucidar la responsabilidad que de allí se

desprende es el artículo 2350 del Código Civil, texto legal que, prosigue, debió

analizarse para ver si se acomodaba a los hechos de la demanda, ya que, por

principio de lógica jurídica, "...cuando la ley tipifica una conducta mediante una

norma especial que substrae parcialmente el contenido de una norma de

carácter general, es la norma especial y no la general la que debe aplicarse, y

por ello así pudiera considerarse que el funcionamiento de una represa

constituye el ejercicio de una actividad peligrosa, lo cierto es que el artículo

2350 del Código Civil consagra una responsabilidad especial para los daños

derivados de un edificio que se arruina, sin distinguir entre edificios peligrosos

y no peligrosos".

Relieva que carecería de sentido consagrar una

responsabilidad especial por la ruina de los edificios en el pluricitado artículo

2350 del Código, si el artículo 2356 del mismo cuerpo normativo estableciera

un principio general tipificador de esa misma conducta, puesto que la adopción

de normas especiales obedece al propósito del legislador de sustraer una

determinada situación “…de un postulado general que en principio pudiera

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cobijar esa misma conducta”, e insiste en que "...en el presente caso la

situación de facto relatada en la demanda ha debido regirse, como legalmente

correspondía, por la normatividad contemplada en el artículo 2350 del Código

Civil, es decir, considerando la represa como un edificio, así su funcionamiento

también fuese constitutivo de una actividad peligrosa"

Así, concluye que "...cuando el sentenciador de segundo

grado, sin desfigurar la realidad fáctica expuesta en la demanda incoatoria del

proceso", determinó que dicha situación debía regirse por la normatividad

indicada, cometió el error juris in judicando que se le atribuye, razón por la

cual se impone casar el fallo para que, obrando en sede de instancia, la Corte

confirme el fallo de primer grado, por cuanto en el caso no concurren los

elementos estructurales de la responsabilidad aquiliana, particularmente la

culpa de la sociedad demandada, que debía ser probada, ya que en el

expediente no milita ningún elemento de juicio que demuestre que omitió

hacer las reparaciones necesarias, o que faltó de otra manera al cuidado de un

buen padre de familia, "...circunstancia que hace denotar la incidencia o

trascendencia que el error del tribunal tuvo en la composición del litigio".

CONSIDERACIONES

1. Está por fuera de discusión, puesto que ningún

debate se suscita al respecto, que los daños cuya reparación persigue la

demandante fueron provocados por el torrente de agua y otros elementos que

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corrieron al romperse la presa del embalse construido por la sociedad AFCOL

S.A. en la finca de su propiedad.

El eje de la controversia que el cargo plantea, radica en la

fuente de la responsabilidad que por tal suceso cabe derivar: si proviene de la

ruina de tal obra, como plantea la censura, y regirse consiguientemente por el

artículo 2350 del Código Civil,y o surge de la actividad peligrosa allí

desarrollada, como concluyó el fallador, quedando sometida, por tanto, a las

prescripciones del artículo 2356 del mismo cuerpo normativo.

De acuerdo con lo que propone el impugnador, el juicio del

Tribunal es equivocado, porque la normatividad del artículo 2350 del Código

Civil es la que gobierna la situación de facto narrada en la demanda. Ante

todo, porque la construcción de que en este proceso se trata, válidamente

puede ser considerada como un edificio, y porque la responsabilidad por los

daños provocados por un edificio que se arruina sólo se puede establecer a la

luz de dicha preceptiva, así la acción de construir, y el funcionamiento de una

represa puedan ser considerados peligrosos.

La tesis que así se expresa, gira alrededor de la idea básica

de que el juzgador sustrajo el litigio del régimen previsto por el artículo 2350

del Código Civil, porque consideró que el embalse construido por la sociedad

demandada “…no constituía un edificio”, premisa que prima facie peca por

inexacta, ya que para él fue claro, y así lo consignó, que el referido vocablo

debía interpretarse con "...una visión más amplia y elaborada a tono con la

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realidad", y no bajo la concepción otrora asignada por la doctrina francesa,

conforme a la cual "... son edificios las construcciones que el hombre realiza

con un conjunto de materiales que superan el nivel del suelo y que forman

cuerpo con éste, constituyendo inmuebles por naturaleza", porque como

anotó,"...actualmente existen edificaciones subterráneas y estaciones

submarinas y espaciales que no acompasan con dicho concepto", luego, es

evidente que no fue la interpretación restrictiva de la citada locución lo que lo

indujo a ubicar la controversia en el campo de la responsabilidad derivada del

ejercicio de actividades peligrosas, puesto que en ningún momento invocó tal

criterio hermenéutico como fundamento de su decisión.

En rigor, fue porque consideró que la responsabilidad

derivada en la demanda lo fue con causa en el ejercicio de una actividad de tal

laya, y que en desarrollo de ella, y no por la ruina de la obra construida para

tal propósito por la sociedad demandada, se ocasionó el perjuicio cuya

reparación se reclama.

Así, sostuvo ante todo que el factum de la demanda situaba

la controversia “…a la luz del régimen excepcional previsto para las actividades

peligrosas, dado el aseverado 'riesgo latente ... creado con la construcción del

embalse'"; que la obra construida por dicha sociedad, “…por sus características

generaba una potencialidad enorme de causar daño ante la posibilidad no

remota de la rotura de la presa de contención debido a la acumulación de

energías y fuerzas a causa del represamiento artificial de las aguas”, y que por

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tanto los daños irrogados a los bienes de la actora no quedaban

“…comprendidos dentro de los provenientes de la ruina de un edificio dado que

tienen una causa distinta”, hecho que, dijo, "…descarta la aplicación de la

normatividad referente a esa clase de daños", coligiendo que "...realizando la

sociedad demandada una actividad peligrosa le incumbía la obligación

específica de no causar daño con su ejercicio, como así no ocurrió y acá está

plenamente demostrada la existencia de los daños los que se causaron en

ejercicio de la actividad desplegada por AFCOL S.A., propietaria exclusiva del

bien donde se encontraba el embalse para la época del insuceso según aparece

del folio de matrícula inmobiliaria del predio 'Cerro Gordo', ella es la única

llamada a responder".

De modo que si la conclusión adoptada por el Tribunal tiene

su fuente inmediata en las afirmaciones vertidas en el libelo demandatorio, en

las cuales vislumbró, como ya se anotó, que el origen del daño se enmarcó en

el ejercicio de una actividad de la naturaleza indicada, actividad cuya

peligrosidad verificó e identificó a la sazón como causa probada del perjuicio, a

su invalidación sólo podía llegarse mediante la comprobación de eventuales

errores en la constatación de tales extremos, y no en la labor jurídica por él

desplegada para subsumir los hechos probados en la hipótesis fáctica descrita

en la normatividad que juzgó aplicable para la solución del litigio, porque para

que el enfrentamiento pudiera darse en esos términos, es decir, en estricta

juridicidad, como se propone, era menester que alrededor de esos hechos no

existiese disputa, presupuesto que lejos está de darse en el caso, porque aun

cuando el recurrente quiso mostrarse de acuerdo con las conclusiones que en

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el campo fáctico sentó el fallador, particularmente con el que la demanda

registra, esa conformidad, como se verá, no existe, ya que sobre

ese factum existe entre ellos una sensible divergencia.

Por supuesto que así el censor sostenga que el ad-

quem incurrió en el error de juzgamiento por el cual se le enjuicia, “…sin

desfigurar la realidad fáctica del proceso expuesta en la demanda incoatoria

del proceso", afirmación que invita a pensar que coinciden en la percepción de

dicho libelo, su consenso a ese respecto no pasa de ser un sofisma, porque la

acusación parte de la base de que la demanda consigna una situación de hecho

distinta de la constatada por el fallador, como es que allí se sitúa el origen del

daño en la ruina del embalse construido por la sociedad demandada, de ahí

que se exponga que el error denunciado surge de "...haberle aplicado a la

situación de facto narrada en la demanda introductoria del proceso una

regulación legal absolutamente impertinente, como la consagrada en el artículo

2356 del Código Civil, en lugar de haberle aplicado la adecuada, como la

contemplada en el artículo 2350 ibídem"; que si el daño proviene de la ruina

de una edificación ya construida, la responsabilidad debe gobernarse por el

artículo 2350 del Código Civil, texto que debió analizarse para ver si se

acomodaba a los hechos de la demanda, que "...en el presente caso la

situación de facto relatada en la demanda ha debido regirse, como legalmente

correspondía, por la normatividad contemplada en el artículo 2350 del Código

Civil, es decir, considerando la represa como un edificio, así su funcionamiento

también fuese constitutivo de una actividad peligrosa", predicamentos que

contrastan, sin duda, con el criterio del juzgador a ese respecto, para quien,

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como ya se anotó, en la demanda introductoria del proceso se planteó la

controversia “…a la luz del régimen excepcional previsto para las actividades

peligrosas, dado el aseverado „riesgo latente … creado con la construcción del

embalse”, criterio que, como se dijo, sólo podía resquebrajarse demostrando

que no fue certero en su apreciación, o en la determinación de la peligrosidad

de la ameritada actividad, o de su incidencia en la producción del daño,

aspectos que tocan todos con cuestiones de hecho, circunstancia que devela el

error de técnica que acusa el cargo, que visto desde su real perspectiva, ha

debido plantearse por la vía indirecta, que es la que admite disputas de ese

contenido.

3. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

SEGUNDO CARGO

Por el error de hecho presuntamente cometido en la

valoración del informe técnico rendido por el ingeniero químico EDGAR IVÁN

GONZÁLEZ BUSTAMANTE, se denuncia la sentencia de segundo grado por ser

violatoria del artículo 2356 del Código Civil, por indebida aplicación.

Concretando la acusación, sostiene el impugnador que en el

proceso obra el informe mencionado, "...con los 'fundamentos concluyentes'”

requeridos por el sentenciador, con el cual se establece que "... los escombros

de la represa contenían pólvora y demostraban que habían sido producto de un

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ataque gerrillero", luego, dice, su conclusión referente a que "...la destrucción

de la presa por el ataque de la subversión representa apenas una mera

hipótesis", riñe con la explicación científica que el referido informe consigna, y

por lo tanto, "...el fallo recurrido desconoció flagrantemente la prueba del

hecho terrorista alegado como causa extraña”.

Protesta también porque la acción terrorista se considerara

como un hecho previsible, argumentando que la doctrina y jurisprudencia

actuales conciben la imprevisibilidad "...como lo súbito y extraño, física y

jurídicamente, al demandado, así en la práctica o en teoría haya sido

susceptible de haberse imaginado su ocurrencia con anticipación", y dentro de

ese esquema, "... que el demandado supiera o debiera saber que en esa región

existían ataques guerrilleros no es suficiente para concluir que el hecho era

previsible".

Remata afirmando que si el error denunciado no se hubiese

cometido, la causal de exoneración alegada habría sido reconocida,

absolviéndosele consiguientemente de los cargos formulados, razón por la cual

solicita a la Corte casar el fallo impugnado y en sede de instancia, confirmar la

sentencia de primer grado.

TERCER CARGO

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Acúsase la sentencia por violar el artículo 2356 del Código

Civil, como consecuencia del error de derecho cometido por el ad-quem en la

ponderación del mismo medio de prueba, con violación medio del artículo 10-3

de la ley 446 de 1998.

En concreto, se censura al fallador por negarle valor

probatorio, "...al parecer", porque el demandado lo aportó durante el

interrogatorio de parte, soslayando que por virtud de lo dispuesto por dicha

disposición, mediante la cual se adoptaron como legislación permanente los

artículos 23 y 24 del decreto 2651 de 1991, "...las partes y los testigos que

rindan declaración podrán presentar documentos relacionados con los hechos

sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente".

Luego de insistir tanto en la prueba del hecho alegado como

eximente de responsabilidad, como en su imprevisibilidad, concluye que de no

haber mediado tal yerro, el Tribunal “…habría proferido en (sic) fallo

absolutorio para la sociedad demandada, como que habría reconocido a favor

de ésta la causal de exoneración alegada y demostrada en el proceso".

Solicita en consecuencia la casación del fallo y la

confirmación de la decisión de primera instancia.

CONSIDERACIONES

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1. Se combate en los dos cargos la resolución del

Tribunal de rechazar el caso fortuito o fuerza mayor alegado por los

demandados como factor de exclusión de responsabilidad, decisión que en

concreto se sustentó en que el hecho en el cual se hizo residir el fenómeno

invocado-ataque de la guerrilla-, no era insuperable, y tampoco fue

demostrado.

Por razones de lógica, deben analizarse en primer término

los cuestionamientos atinentes a la falta de prueba del aludido hecho, pues

sólo allanado ese argumento resultaría pertinente entrar a considerar si en él

se conjugan los elementos que estructuran la causal de exoneración de

responsabilidad invocada.

2. Recuérdase al efecto que para el tribunal, la prueba

que sustentó el ataque guerrillero “…no puede ser admitida dentro del presente

escenario, por cuanto carece de fundamentos concluyentes y se basa más en

una hipótesis que en una realidad, no debiéndose perder de mira que la misma

fue aportada al recibirse el interrogatorio de parte al representante legal de la

demandada".

Se queja el censor, en el tercer cargo, porque la pieza

probatoria en cuestión, consistente en el informe rendido por el ingeniero

químico EDGAR IVÁN GONZÁLEZ BUSTAMANTE, hubiere sido demeritada por el

sentenciador, en razón a la oportunidad de su aducción, tema a propósito del

cual es bueno recordar que efectivamente, como se sostiene, el artículo 22

Page 21: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL ... · del municipio de Guasca, y para que en consecuencia se les condenara a resarcirlos. 2. Para fundamentar fácticamente las pretensiones

numeral 3º deldecreto 2651 de 1991, estatuto vigente por la época en que fue

llevado al proceso el ameritado medio de prueba, consagró una oportunidad

adicional para la aportación de pruebas por los litigantes, al habilitarlos,

cuando rindieren declaración, para presentar documentos relacionados con los

hechos materia de ella, previsión que posteriormente recogió el artículo 10

numeral 3º de la ley 448 de 1998.

Empero, de igual manera es cardinal precisar que tal

atribución estaba circunscrita, lo mismo que en la citada ley y en el régimen

actual, a la prueba por documentos ( artículo 208 inciso 5º del Código de

Procedimiento Civil, modificado por el artículo 21 de la ley 794 de 2003), como

quiera que, textualmente rezaba el aludido precepto que "…las partes (…) que

rindan declaración podrán presentar documentos reclacionados con los hechos,

los cuales se agregarán al expediente", prerrogativa que por consecuencia no

habilitaba la incorporación de pruebas distintas, así hubieren sido vertidas en

escrito, v. gr., experticias, para cuya presentación debían entonces las partes

someterse a las oportunidades probatorias legalmente establecidas (demanda

y su contestación, libelo promotor de incidente o trámite especial y su réplica,

término fijado por el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, o en el

curso de inspección judicial), o aducirlas de consuno, en la oportunidad

prevista por el decreto 2651 en su artículo 21 numeral 1o.

En ese orden, es diáfano que la audiencia en la cual

absolvió interrogatorio de parte, no era oportunidad apta para que el

representante legal de la sociedad demandada aportara la peritación en

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cuestión, inapropiadamente calificada como documento para los fines de la

acusación, como a la postre lo advirtió el sentenciador.

Por lo mismo, es innecesario el examen del error de hecho

al cual se contrae el segundo cargo. En efecto: si el tribunal no podía apreciar

la experticia por mal incorporada (como de hecho lo admitió), lo que hizo fue

alegar inocuamente el examen de dicha prueba. Porque de allí en adelante

poco o nada importa lo que esa prueba demuestre, ya que lo cierto es que no

se puede apreciar.

3. En armonía con lo expuesto, los cargos no prosperan.

DEMANDA DE MARIA HELENA PÁEZ DE BONILLA

SEGUNDO CARGO

Al amparo de la causal primera de casación, se impugna la

sentencia de segundo grado por violar directamente los artículos 2341 y 2357

del Código Civil, el primero por interpretación errónea, y el segundo por

aplicación indebida.

En la explicación del cargo, precisa el recurrente que la

infracción de las disposiciones mencionadas se produjo por la equivocada

noción de culpa aplicada por el Tribunal al caso, "...que lo llevó a considerar

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que mi mandante había actuado negligentemente por no haber

previsto, cuando construyó su casa, una posible avalancha resultante de un

(sic) hipotética ruptura de la represa".

Precisado el concepto de culpa con apoyo en criterio de

expositor extranjero, según el cual "... hay culpa cuando no se ha empleado

aquella tensión de las facultades mentales que habían permitido prever el daño

previsible, al igual que aun habiéndose previsto el daño, no se ha impreso a la

propia energía volitiva aquella orientación que, con la finalidad de evitarlo,

habría sido necesaria", discurre sobre la imprevisibilidad del daño, anotando

que tal atributo no se puede predicar de "...cualquier calamidad por el solo

hecho de que pueda ser, abstractamente, imaginable por alguien". Dicho en

otros términos, que "...no se puede incurrir en el simplismo de reputar de

previsible todo lo que la gente humana pudiera concebir como posible, porque

bastaría la mente de un pesimista fantacioso (sic) para convertir en 'previsible'

todo evento imaginable", y por tanto, que "...no pueden reputarse como

previsibles los hechos de los que no se sabe siquiera en qué época ocurrirán,

aun cuando-abstractamente-fueran de posible acaecimiento".

Deduce en consecuencia que "...ni la Troyana Casandra,

adivina de males por excelencia, hubiera previsto o debido prever la ruptura de

la represa y menos de la magnitud de sus consecuencias cuando mi mandante

construyó su casa en las proximidades del cordial riachuelo que finalmente

cegó la malhadada avalancha", y por contera, que al reprocharle a la

actora "... el no haber previsto una avalancha y considerar tal circunstancia

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como culposa, respecto del daño sufrido, el Tribunal, por su equivocada

concepción de la imprevisibilidad y en consecuencia por el equivocado alcance

que le dio al concepto de culpa, acabó aplicando indebidamente y por ende

violando los artículos 2341 y 2357 del Código Civil como se dijo antes".

Por tal razón solicita a la Corte la casación de la sentencia

recurrida, y en sede de instancia, condenar a la parte demandada al pago de la

totalidad de los daños padecidos por la demandante.

PRIMER CARGO

Con apoyo en la primera de las causales consagradas por el

artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente le imputa a la

sentencia de segundo grado la violación indirecta, por aplicación indebida, del

artículo 2357 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho

cometidos por el fallador en la ponderación de las pruebas que singulariza.

Para sustentar la acusación manifiesta que para el ad-

quem "...el hecho de que la demandante hubiera edificado a una distancia de

20 metros de la ribera de la quebrada El Uval, obviamente contribuyó al

acaecimiento del daño sufrido", conclusión que refuta señalando que si hubiese

reparado en que de acuerdo con los informes de INGEOMINAS y la CAR,

visibles a folios 22 y ss. c. 1 y 77 y ss. c. 2, "...la ruptura de la presa produjo,

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precisamente en esa medida, un ensanchamiento extraordinario del cauce de

la quebrada, que fue precisamente lo que arrasó la casa del demandante, y

que la avalancha alcanzó, según las pruebas que se dicen faltó por apreciar,

anchuras entre 50 y aún 150 metros de ancho la conclusión forzosa hubiera

sido la de que aunque mi mandante hubiera construido a la distancia de 30

metros que el mismo informe de INGEOMINAS recomienda, la destrucción de

la edificación se hubiera igualmente producido".

Con el propósito de comprobar el error acusado, transcribe

algunos apartes de los conceptos emitidos por sus autores, para destacar

que "...la construcción de la edificación a 20 metros del lecho de la quebrada,

en nada incidió en la producción del daño, toda vez que él se hubiera

producido de todas maneras".

Solicita en consecuencia que casado el fallo impugnado y

obrando como Tribunal de instancia, la Corte condene a los demandados a

pagar la totalidad de los perjuicios causados a la actora, revocando la decisión

absolutoria pronunciada por el juez de primer grado.

CONSIDERACIONES

1. En no pocas ocasiones, la conducta culposa de quien

se presenta como víctima de un determinado suceso dañoso, tiene importantes

repercusiones en el campo indemnizatorio, bien porque por representar la

causa única y determinante de tal resultado, excluye la responsabilidad de

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quien ha sido llamado a responder por sus consecuencias nocivas, ora porque

conjuntamente con el comportamiento reprobable de éste, concurrió a tal

desenlace, atenuando consiguientemente la responsabilidad que por él le es

atribuible.

Este último evento, que es el que interesa para la solución

de los cargos, da lugar al reparto de las responsabilidades previsto en el

artículo 2357 del Código Civil, sistema cuyo fundamento estriba, de acuerdo

con los postulados que gobiernan el régimen de la responsabilidad civil, en que

nadie está obligado a resarcir el perjuicio ocasionado por otro, por manera

que, si el sujeto lesionado ha contribuido a la acusación del daño sufrido, el

agresor “…no puede ser obligado, sin quebranto de la equidad, a resarcir, al

menos íntegramente, el daño sufrido por la víctima. Si la acción o la omisión

culposa de ésta fue motivo concurrente del perjuicio que sufre, necesariamente

resulta ser el lesionado, al menos parcialmente, su propio victimario. Y si él ha

contribuido a la producción del perjuicio cuya indemnización demanda, es

indiscutible que en la parte del daño que se produjo por su propio obrar o por

su particular omisión, no debe responder quien sólo coadyuvó a su producción,

quien, realmente, no es su autor único, sino solamente su copartícipe” (G.J. T.

CLV, pág. 213).

Incumbe entonces al juez, medir la incidencia causal de la

culpa de cada uno en la producción del daño, para graduar el monto de la

indemnización que les corresponde asumir, actividad en la que goza de un

amplio margen de discrecionalidad, pero que desde luego debe orientar por las

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circunstancias propias del caso y la evidencia emergente de las pruebas

incorporadas al proceso, razón por la cual su criterio al respecto sólo puede ser

modificado cuando se demuestre que "... se sustrae a esos criterios objetivos y

por la vía de la arbitrariedad y el mero subjetivismo llega a conclusiones

contraevidentes y carentes de razonabilidad, que a simple vista se descubren

como tales" (Cas. Civ. del 21 de febrero de 2002).

2. Se impugna en el segundo cargo, el reproche que se

formuló a la demandante por haber edificado su casa a veinte metros de la

ribera de la quebrada El Uval, error de conducta que para el Tribunal

contribuyó a la causación del daño por ella experimentado y dio lugar a la

reducción de importe de la indemnización a cargo de la sociedad demandada,

crítica cuyo núcleo estriba en que el perjuicio que podría sobrevenir por una

posible avalancha provocada por la ruptura de la presa, era imprevisible, y por

ende al “…considerar tal circunstancia como culposa, respecto del daño sufrido,

el Tribunal, por su equivocada concepción de la imprevisibilidad y en

consecuencia por el equivocado alcance que le dio al concepto de

culpa”, incurrió en la infracción normativa que el cargo denuncia.

Con prescindencia de que la falta atribuida a la actora haya

consistido, como se anotó, en construir en cercanías de la ribera de la

quebrada El Uval, sin prever el mal que tendría que soportar por un eventual

aumento de su caudal y el consiguiente desbordamiento de las aguas, y no en

la falta de previsión del perjuicio que podría sufrir por “…la ruptura de la presa

y menos de la magnitud de sus consecuencias cuando (…) construyó su casa

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en las proximidades del cordial riachuelo que finalmente cegó la malhadada

avalancha”, como la censura subraya, lo cierto es que si el error que se le

imputa al fallador en la apreciación de la culpa de la demandante surge, en

concreto, de la errada concepción sobre la previsibilidad del daño que tendría

que soportar por su obrar, es decir, de haber considerado como previsible un

daño que no lo es, porque como se expresa, "...ni la Troyana Casandra,

adivina de males por excelencia, hubiera previsto o debido prever la ruptura de

la represa y menos de la magnitud de sus consecuencias cuando mi mandante

construyó su casa en las proximidades del cordial riachuelo que finalmente

cegó la malhadada avalancha", la hipotética equivocación que afectaría su

juicio se habría presentado en la apreciación de una cualidad del daño, que en

fin de cuentas es una cuestión de hecho, y no en la noción jurídica de la culpa,

como se plantea.

En ese orden, si la valoración reprochada importa, en

principio, una cuestión fáctica, que por su propia naturaleza queda bajo la

apreciación discrecional del sentenciador, cuyo criterio debe ser respetado, a

menos de demostrarse que incurrió en error de hecho o de derecho en la

ponderación de las pruebas que lo llevaron a inferir que la actora no se

comportó en forma diligente y prudente, la vía apropiada para denunciar la

infracción normativa a la que el cargo se contrae, no era precisamente la que

excluye toda controversia alrededor de hechos y pruebas, defecto que de por

sí, frustra el ataque.

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3. En punto a la irrelevancia del error de conducta

imputado a la víctima en la realización del daño al que se vio expuesta, que es

el planteamiento que se defiende en el cargo segundo, y en abono del cual se

sostiene que su proceder fue indiferente frente al aludido acontecimiento

porque, como lo acreditan las pruebas cuyo desconocimiento se denuncia, el

cauce de la quebrada El Uval se ensanchó extraordinariamente, en unas

dimensiones que oscilan entre 50 y 150 metros, como consecuencia de la

ruptura de la presa construida por la sociedad demandada, de modo que, así la

reclamante hubiera edificado la casa dentro del perímetro recomendado por los

técnicos de INGEOMINAS (30 treinta metros desde el cauce de la quebrada),

en todo caso habría resultado afectada, se anticipa desde ya que de los

elementos probativos en cuya pretermisión se sustenta, no surge la

circunstancia que demostraría el error cometido por el sentenciador cuando

concluyó que el comportamiento de la demandante se erigió en factor

concurrente en la realización del perjuicio que se le ocasionó.

Así, el informe de INGEOMINAS que obra a folios 22 y ss. c.

1., consigna que el 25 de julio de 1994 se presentó una avalancha o flujo de

escombro a lo largo de la quebrada El Uval, "la cual afectó varias viviendas del

Municipio de Guasca, originó agrietamientos, algunos deslizamientos y

destrucción parcial de acueductos veredales".

Explica que tal fenómeno se produjo por la "...ruptura de

una presa ubicada a unos 7 Km al suroriente del casco urbano, a una altura de

3.200 m.s.n.m., cuyo flujo se desplazó a lo largo de la quebrada El Uval que

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desemboca en el río Chipatá", y finalmente entrega sus aguas al embalse de

Tominé.

Sobre el canal de avalancha y los efectos asociados,

especifica que tras la ruptura de la presa, "...el gran caudal avanzó a lo largo

de un pequeño cauce de alta pendiente (50º aproximadamente) de cerca de

400 m de longitud (...) hasta alcanzar el cauce de la quebrada El Uval".

En este tramo, prosigue, "...debido a su alta aceleración, el

agua arrastró material suelto (till) tanto del fondo como de las patas de los

taludes naturales, y produjo un ensanche del canal original hasta unos 20.0 en

promedio, con sección transversal en forma de U.

"El flujo continuó por la quebrada El Uval, la cual en la parte

alta presenta un cauce de pendiente muy fuerte (40-50º). En este trayecto

donde la vegetación es de frailejones y matorrales (fotos 1 y 7), el flujo

produjo principalmente socavación de fondo y en menor proporción ampliación

en la sección transversal del canal. El material transportado es de

características similares al de la parte alta.

"Al alcanzar la cota 3150 aproximadamente, se presenta un

cambio de pendiente del cauce (11º) debido a las características geológicas y

geomorfológicas de la zona, por lo tanto ocurre desaceleración del flujo y

ampliación del cauce hasta 30 a 35 m de ancho. A partir de este cambio de

pendiente la vegetación corresponde básicamente a pinos hasta de 20 m de

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altura, muchos de los cuales estaban localizados en el corredor del flujo y

fueron arrasados por éste (...). En este sector la composición del flujo varía

puesto que comienza a arrastrar suelo orgánicos (sic), arcillas y númerosos

troncos.

"En los sectores de curva del cauce, se presentaron choques

fuertes de flujo contra los taludes exteriores, este efecto, indujo arrastres en el

material de pata, agrietamientos y deslizamientos (...). El deslizamiento más

importante por sus dimensiones y amenazas que representa ante un posible

represamiento de la quebrada, ocurre por la margen derecha

aproximadamente en la cota 2850. Esta masa inestable presenta una longitud

aproximada de 150 m y una profundidad estimada de 4.0 m, lo cual representa

un volumen potencial de 30.000 m3 que pueden causar represamiento en la

quebrada. El material que constituye este deslizamiento corresponde a suelos

orgánicos sobre suelos arcillosos muy plásticos, hacia el sector de la corona

existen grandes grietas (...) completamente saturadas de agua, factor que

constituye notablemente a la desestabilización de la masa. El agua que llena

dichas grietas proviene fundamentalmente del canal denominado chorro del

Indio que pasa por el sector de la corona.

"Por la margen izquierda del deslizamiento existe una

laguna de unos 15 m de diámetro cuya agua está contribuyendo a la

saturación de la masa e incluso puede presentar una falla súbita en el evento

que el deslizamiento afecte el área de la laguna (...). Es importante advertir

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que el deslizamiento descrito es de carácter retrogresivo y por lo tanto si no se

trata rápidamente continuará ampliándose hacia la parte alta.

"En la parte baja, próxima a la desembocadura de la

Quebrada al rio Chipatá, la pendiente del lecho se suaviza y el material de flujo

se abre en forma de abanico, que presenta en su ápice unos 30 m y en su

parte distal aproximadamente 70 m (...).

"El material está conformado principalmente por bloques de

20 a 50 cm de arista y númerosos troncos, dentro de una matriz de lodo

areno-limosa de baja plasticidad (...). En este sitio la avalancha comienza a

causar daños en las construcciones localizadas en proximidades del cauce de la

quebrada, tal como se aprecia en la foto 14 donde aparecen restos de una

vivienda arrasada.

"Al llegar la avalancha al cauce del rio Supatá, se reduce su

ancho a unos 50 m (...). Sobre el cauce del rio Chipatá vuelve a abrirse en

abanico de amplitud mucho mayor, donde se deposita la mayor parte del

material arrasado. Se observa allí una selección granulométrica del material

fino depositado hacia los costados y números (sic) bloques y troncos en la

parte central.

"El abanico se extiende hacia la margen izquierda de la

corriente a lo largo de la llanura de inundación del río y en su parte distal

alcanza un ancho de cerca de 250 m. En este trayecto fueron arrasados

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viviendas y un cultivo industrial de flores, (...), además se produjo un

represamiento en sector del puente El Molino con material de empalizada

principalmente, esta estructura no sufrió daños posiblemente por la protección

de los mismos troncos (...).

En la margen derecha el flujo fue controlado por un talud de

aproximadamente 4.0 m de altura, correspondiente a la terraza aluvial alta

(...). aguas debajo de la parte distal del abanico, el ancho del flujo vuleve a

reducirse y en el sector la vía Guasca-Sopó sus efectos ya son poco notorios,

con escaso contenido de troncos y de fragmentos gruesos. El material fino-

granular continuó su desplazamiento a lo largo del cauce natural del rio hasta

el embalse de Tominé".

En el informe de la visita realizada, entre otros, por

funcionarios de la CAR, al sector afectado por la avalancha generada por la

falla de la presa construida en la Hacienda Chimigua, se registra que fueron

visitados dos sectores y el sitio de la presa.

Sobre uno de los sectores visitados, que corresponde al

sitio de Puente Rojo, localizado en inmediaciones de la prenombrada hacienda,

sobre la quebrada el Uval, se constató que "...la avalancha abrió una senda de

aproximadamente 90 mts de ancho, dejando a su paso sedimentos, árboles y

piedra hasta de 3 mts de diámetro y afectando una parte del cultivo de pino

predominante en la hacienda".

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“…El otro sector visitado fue el puente que divide la vereda

Pastor Ospina y la Floresta, encontrando que en sus inmediaciones la

avalancha se llevó una casa y parte de la banca de una carretera, abriendo un

sendero aproximado de 150 mts.”

Aunque las pruebas consideradas revelen, como apunta la

censura, que el cauce de la quebrada El Uval se ensanchó extraodinariamente

por la ruptura de la presa construida por AFCOL S.A. en predio de su

propiedad, y que ese ampliación extraordinaria de su cauce alcanzó las

dimensiones que allí se registran, lo cierto es que no suministran elemento de

juicio alguno que permita determinar la extensión en la que se aumentó por el

sector donde estaba localizada la casa de la demandante, y particularmente

que superó, incluso, el perímetro técicamente recomendado para edificar, dado

que ese ensanchamiento, como se desprende de las mismas pruebas, no fue

uniforme en todos sus tramos.

En esas condiciones, no hay manera de afirmar que el

tribunal se equivocó por no ver en ellas que la construcción de la casa a 20

metros de la ribera de la quebrada ninguna incidencia tuvo en su destrucción,

porque así se hubiere levantado dentro de los márgenes recomendados por

Ingeominas (30 metros a partir del cauce de la quebrada), igualmente habría

resultado afectada, debido a la dimensión de las áreas que en últimas

resultaron inundadas, que es lo que en definitiva el cargo propone, yerro en

ausencia del cual su juicio sobre el influjo causal del proceder de la

demandante en el resultado dañino, no puede ser modificado.

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4. Los cargos, por lo tanto, no prosperan.

TERCER CARGO

Con fundamento en la causal primera de casación, se

impugna la sentencia de segundo grado por ser violatoria, en forma indirecta,

de los artículos 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de

la ley 222 de 1995, y 2344 del Código Civil, como consecuencia de los errores

de hecho cometidos por el sentenciador en la estimativa probatoria.

Concretamente se le censura por la pretermisión del

certificado de la Cámara de Comercio que obra a folio 123 c.1, los

interrogatorios absueltos por ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA, ALFONSO DE

JESÚS y JOSÉ LLOREDA CAMACHO, el dictamen rendido por la SOCIEDAD

COLOMBIANA DE INGENIEROS, y el informe presentado por INGEOMINAS.

En el desarrollo de la acusación, recuerda el impugnador

que el original artículo 200 del Código de Comercio consagraba la

responsabilidad de los administradores de las sociedades por los perjuicios que

irrogaran a terceros en el ejercicio de sus funciones, responsabilidad sobre la

cual destaca que fue refrendada por la ley 222 de 1995, normatividad que la

instituyó como solidaria e ilimitada, modificación que a su juicio era

innecesaria, puesto que la solidaridad ya estaba prevista por el artículo 2344

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del Código Civil y la indemnización, en todo caso, debe ser plena, es decir,

debe comprender la totalidad de los perjuicios sufridos por el damnificado.

Justificando su queja, observa en primer término que el

fallador no tuvo en cuenta el certificado de la Cámara de Comercio que obra a

folios 123 y ss. C. 1, documento conforme al cual JOSÉ LLOREDA CAMACHO es

apoderado general de la sociedad demandada, y ALFONSO DE JESÚS LLOREDA

CAMACHO E ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA, sus suplentes, “...es decir pasó

por alto su calidad de administradores de Afcol”.

Tras especificar a quiénes corresponde la administración de

la empresa social, y subrayar que las tres personas mencionadas admitieron

ser apoderados de la sociedad demandada, negando tener su administración,

refuta tal alegación apoyándose en criterio de expositor nacional, según el

cual “...lo que interesa para determinar el sujeto de la responsabilidad no es la

denominación del cargo que se ejerce sino la índole de las funciones de

decisión y representación que se tengan”.

Siguiendo esa línea de argumentación, relieva que de

acuerdo con el informe de INGEOMINAS y el dictamen de la SOCIEDAD

COLOMBIANA DE INGENIEROS, de los cuales transcribe algunos apartes, la

presa colapsó por "...el deficiente mantenimiento de la misma"; que en su

declaración de parte los demandados aceptaron no haberle hecho labores de

mantenimiento al embalse, y en consecuencia, sostiene que si el sentenciador

hubiera apreciado tales medios de prueba, los habría condenado

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solidariamente a la reparación del daño causado a la actora, con base en el

artículo 200 del Código de Comercio, y que si tal disposición no existiese

tendría que haber aplicado el artículo 2344 del Código Civil que consagra la

solidaridad en los casos de delito o culpa cometidos por dos o más personas.

Al no hacerlo así, dice, violó tales disposiciones por falta de

aplicación.

CONSIDERACIONES

1. El artículo 200 del Código de Comercio, en el texto

vigente por la época de ocurrencia de los hechos materia de este proceso,

consagraba la responsabilidad de los administradores de las sociedades

comerciales, por los daños que con sus actuaciones dolosas o culposas,

ocasionaran a la persona jurídica, a los asociados o a terceros, adoptando en la

materia los principios generales sobre los cuales se asienta la responsabilidad

en el derecho común.

Tal regla, común a toda forma asociativa, fue preservada

por el artículo 24 de la ley 222 de 1995, modificatorio de la referida

disposición, al estatuir que "...Los administradores responderán solidaria e

ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a

los socios o a terceros", régimen que introdujo la vinculación "in solidum" allí

referida, en el caso de administración colegiada de la empresa social, liberando

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de la responsabilidad así instituida a los administradores que no hubieren "...

tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre

y cuando no la ejecuten".

Resultaba así que, al margen de la responsabilidad que a la

persona jurídica podía corresponderle por los actos ejecutados por sus

administradores, en el marco de sus atribuciones legales o estatutarias,

también éstos podían ver comprometida su responsabilidad personal frente a la

misma sociedad, los socios o terceros, tal y como ocurre bajo el régimen

actual, cuando su obrar culpable, intencionado o no, se constituía en fuente de

lesión de un derecho del cual fueren titulares aquellos.

De acuerdo con los principios generales que gobiernan el

régimen de la responsabilidad civil, el surgimiento de la obligación

indemnizatoria a cargo de los administradores del ente social, es decir, de

quienes tuvieren a su cargo la representación y el manejo de sus bienes y

negocios, sea que desarrollaran funciones de representación de la sociedad o

solamente de gestión, estaba supeditado a que incurrieran en una acción u

omisión dolosa o culposa, y que de ese comportamiento se derivara un daño

para uno de los sujetos mencionados, es decir, que entre su conducta y el

perjuicio ocasionado existiese una relación de causalidad adecuada,

responsabilidad que debía y debe deducirse dentro del marco de la

responsabilidad civil extracontractual, cuando el sujeto damnificado con la

actuación del administrador de la empresa social es un tercero.

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Como lo precisó la Corte en su sentencia del 19 de febrero

de 1999, en el caso de un acreedor de una sociedad comercial (tercero), que

pretendió de sus administradores el resarcimiento del daño irrogado por su

conducta dolosa, el artículo 200 del Código de Comercio, tanto en su texto

primitivo, como después de la modificación introducida por el artículo 24 de

la ley 222 de 1995, "...entre otros supuestos que no necesitan ahora de

comentario especial, consagra (...) a favor de los acreedores de una sociedad

mercantil, cuando los derechos de los que son titulares resulten lesionados

como consecuencia de la actuación dolosa simplemente culposa de los

administradores y representantes de la compañía, un recurso complementario

que les permite a los primeros dirigirse en acción individual de reparación de

daños contra los segundos, sean estos personas naturales o entidades

moralmente personificadas, para obtener la indemnización de los perjuicios así

ocasionados, recurso que como es bien sabido, tiene su fundamento último en

el art. 2341 del C. Civil pues el sentido del art. 200 del C. de Com. no es otro

distinto, al hacer explícita la regla en referencia, que el otorgar a los

susodichos acreedores un medio de protección directa cuya utilización, desde

luego, no excluye la responsabilidad orgánica de naturaleza contractual que

pueda predicarse de la sociedad deudora, lo cual, valga advertirlo, no quiere

significar en manera alguna que gracias a la disposición comentada, pueda

entonces obtenerse doble indemnización para un único daño, sino que en su

caso el acreedor perjudicado dispone de dos vías posibles de reclamación

apoyadas en sus respectivos títulos, y si la sociedad en cuestión llega a verse

forzada a pagar mediando malicia, negligencia no intencionada o simple

imprudencia de sus administradores, le queda la posibilidad de resarcirse

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haciendo uso de la acción social de responsabilidad contra ellos que asimismo

instituye el art., 200 tantas veces citado".

2. El tribunal liberó a las personas naturales

demandadas de la responsabilidad que pretendió deducírseles, porque

consideró que "...no se demostró la condición en que fueron demandados",

subrayando que "...por el contrario, negaron la calidad en que se les citó".

3. En los hechos segundo y quinto de la demanda se

afirmó que "...Los administradores de la sociedad, y por tanto los responsables

directos del manejo y la conservación de sus bienes, desde el año de 1956

fueron los demandados JOSE LLOREDA CAMACHO, ALFONSO LLOREDA

CAMACHO e ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA", y que "...ni la sociedad ni sus

administradores efectuaron jamás labor alguna de mantenimiento" sobre el

embalse, aserciones que indubitablemente permiten establecer que estos

últimos fueron llamados a asumir solidariamente con AFCOL S.A., el deber de

indemnizar a la demandante los daños que experimentó con el desbordamiento

de las aguas almacenadas en el embalse construido en inmueble de propiedad

de la sociedad, por ser los administradores de la empresa social, y por haber

omitido las obras de mantenimiento que tal construcción demandaba.

Procede entonces averiguar, si como argumenta el

impugnador, en los autos milita la prueba echada de menos por el fallador y

por contera se estructuró el yerro de apreciación probatoria que sustenta el

cargo.

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Obsérvase a ese propósito, que a folios 54 a 57 c. 1 obra el

certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, según el cual

AFCOL S.A. es una sociedad con domicilio principal en la ciudad de Panamá,

República de Panamá, que tiene constituida en Colombia una sucursal, cuyo

domicilio es Bogotá.

De acuerdo con el mismo documento, por escritura pública

No. 4054, otorgada en la Notaría Cuarta de Bogotá el 31 de julio de 1956, e

inscrita el 11 de agosto del mismo año, se protocolizó el documento por el cual

se designó a JOSÉ LLOREDA CAMACHO como apoderado general, y a ALFONSO

LLOREDA CAMACHO e ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA, como primero y

segundo suplentes, facultándolo para representar a "...la compañía poderdante

en todos los negocios y gestiones ante cualquier autoridades administrativas o

judiciales, o de cualquier otro orden pudiendo otorgar los poderes que para ello

considere necesarios o convenientes. Para representar en general a la

compañía poderdante en todos los demás negocios que le puedan interesar, en

la República de Colombia.-Para que administre los bienes de la compañía

poderdante, recaude sus productos y celebre toda clase de contratos relativos

a dicha administración.-Para que exija, cobre o perciba cualesquiera

cantidades de dinero o de otras especies, que se adeuden a la compañía

poderdante, expida recibos y haga las correspondientes cancelaciones.-Para

que pague a los acreedores de la compañía poderdante y haga con ellos los

arreglos sobre los términos de pago de sus respectivas acreencias que

considere convenientes", para ejecutar todos los demás actos que allí se

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describen, y "...en general, para que asuma la personería de la compañía

poderdante, siempre que lo estime conveniente, de manera que en ningún

caso quede sin representación dicha compañía en negocios que le interesen",

atribuciones que sin lugar a dudas le confieren la representación y la

administración de los bienes y negocios de la compañía en el país.

Acredita sin duda, el documento examinado, la calidad de

administradores de la sociedad AFCOL S.A, en la que los citados demandados

fueron convocados al proceso, condición que por lo demás no desconocieron,

como argumentó el ad-quem, pues basta ver su respuesta a la demanda para

constatar que admitieron haber recibido "... entre otras facultades derivadas

del mandato contenido en la escritura antes indicada, la de representar a la

compañía poderdante y la de administrar sus bienes", y aunque protestaron la

responsabilidad atribuida, no fue bajo ese supuesto, sino porque consideraron

que por haber obrado dentro del marco propio de las atribuciones otorgadas,

comprometieron con sus actos la responsabilidad del ente social, y no su

responsabilidad personal.

Contundente es, en consecuencia, la equivocación del

fallador a ese respecto, de la cual no puede seguirse, sin embargo, la

estructuración el error probatorio acusado, ya que, como pasa a demostrarse,

aunque el Tribunal hubiere tenido por acreditada la calidad en la que se les

convocó al litigio, la resolución sobre la cuestión que el cargo discute no podría

ser la que la censura persigue, circunstancia que revela su intrascendencia en

la decisión puesta en entredicho.

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Nótese en primer lugar que se pretende deducir

responsabilidad a todas las personas naturales convocadas al juicio, como

administradores de AFCOL S.A., sin parar mientes en que de acuerdo con el

certificado de existencia y representación atrás considerado, JOSÉ LLOREDA

CAMACHO funge como apoderado general principal de dicha sociedad en

Colombia, y ALFONSO LLOREDA CAMACHO e ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA,

en su orden, como primero y segundo suplentes, correspondiéndoles asumir

las funciones de representación y administración del ente social, en las

ausencias temporales y definitivas del apoderado principal, en forma sucesiva,

además, y no simultáneamente.

Por consiguiente, como no se demostró que por haber

faltado transitoria o definitivamente el apoderado principal, los suplentes

hubieren entrado a ejercer su función, mal podía derivárseles responsabilidad

por el incumplimiento de deberes inherentes a ella, y por contera, su

absolución se impondría de todas maneras.

Ahora, en lo que tiene que ver con JOSÉ LLOREDA

CAMACHO, apoderado general principal de AFCOL S.A. en Colombia, y con las

obras de mantenimiento cuya omisión constituye el factor de imputación de la

obligación indemnizatoria deprecada, resulta pertinente observar:

Es verdad que el acta de visita elaborada por técnicos de la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, que obra a fls. 9

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al 13 c. 1 primera parte, contempla la"...Carencia de un plan de seguimiento y

observación del embalse y la presa..." como un factor que sumado a otras

circunstancias que allí se describen, pudo originar la falla de aquélla.

También lo es que el informe de la SOCIEDAD COLOMBIANA

DE INGENIEROS que milita a fls. 431 al 445 y 462 y 463 c. 1 segunda parte,

incluye entre las posibles causas del colapso de la presa "... la erosión de la

pata de la presa que puede haber sido causada por tubificación o flujo de agua

con arrastre de materiales bajo ésta, así como por el agua que, rebosándose

por encima del muro, caería a su pata aguas abajo, arrastrando los materiales

fácilmente erosionables que conforman el suelo de cimentación", posibilidad a

la cual, dice, "... se sumaría la falta de un mantenimiento adecuado de

prevención, que hubiera podido reconocer la erosión en la pata o evitar que el

embalse se llenara en su totalidad abriendo la compuerta", pruebas que

efectivamente identifican la falta de seguimiento y mantenimiento del embalse

como una posible concausa de la falla de la presa.

Sin embargo, también obran en el proceso las declaraciones

de ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA y FABIO ANÍBAL AMAYA REY,

expertos en estructuras de esa naturaleza, quienes sobre ese específico tema,

expusieron:

El primero, quien dijo ser ingeniero consultor, socio y

gerente técnico de INGETEC S.A., consultor individual a nivel internacional en

el área de presas y túneles, al preguntársele "...en razón a su experiencia

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como consultor en el diseño y supervisión de presas", si una estructura como

la construida en el predio de la sociedad demandada necesitaba mantenimiento

periódico y de ser así cada cuánto y qué tipo de profesionales estaban

capacitados para efectuarlo, respondió que en los países desarrollados, "...mas

que mantenimiento la legislación exige es que toda estructura que almacena

agua deba ser periódicamente inspeccionada por uno o varios especialistas con

el fin de determinar si la estructura requiere de algún tipo de mantenimiento",

pero que en Colombia no existe tal regulación. Narró además que "...en el caso

específico de esta presa personalmente realicé inspecciones que podrían

asimilarse a las que mencioné anteriormente como obligatorias en otros

países. En ninguna de las ocasiones,-la última de las cuales dijo ubicó

aproximadamente en 1990-encontré ninguna evidencia que hiciera evidente la

necesidad de realizar algún mantenimiento en la presa de Chinigua (sic)".

Interrogado, en concreto, por las operaciones de mantenimiento que debían

hacerse a una presa como la edificada en dicha hacienda, contestó que de

acuerdo con lo ya manifestado "...las labores de mantenimiento solo se

justifican en razón de que se encuentren circunstancias que ameriten hacerlo",

(fls. 220 al 224 c. 1 primera parte).

El segundo, quien dijo estar vinculado a INGETEC S.A., al

exhortársele para que informara si él, o la firma para la cual trabaja "...han

participado en la asesoría y/o construcción de presas semejantes a la que se

encontraba en el predio Chimigua de propiedad de Afcol S.A.... ",expresó

que "...Si, nosotros tenemos yo diría que la experiencia más amplia del País,

en el diseño en la construcción y en la evaluación del comportamiento de este

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tipo de estructuras durante muchos años después de su terminación de

construcción", mencionando, a guisa de ejemplo, las presas de Chivor, Golillas

y la Copa. Por su experiencia en el ramo se le preguntó si es importante que

una presa sea construida y vigilada en su comportamiento por un cuerpo

especializado de profesionales, aspecto sobre el cual precisó: "...Toda presa es

una estructura única quiero decir con esto que no todas las normas o

comentarios son aplicables en todos los casos. Hay sitios de presas y presas

muy delicadas que requerirían en todo momento personal especializado hay

otras que no es indispensable esto. En este caso sabemos que la construcción

fue hecha por maestros de la zona llamemolos (sic) así gente experimentada

en construcción en general, pero me parece importante resaltar que la presa

en sí parece hacer sido bien construida (...). En cuanto al comportamiento su

control no tiene que ser hecho por una persona especializada pero sí

conocedora de la estructura, esto significa que pueda notar cada vez que la

inspecciona si hubo un cambio en cualquier aspecto en relación con lo que

observó en su inspección anterior. De hecho ninguna presa en el País está

permanentemente vigilada por especialistas y de hecho tampoco existe

ninguna legislación sobre esto". Requerido para que precisara si, de acuerdo

con la manifestado, el mantenimiento sólo se efectúa en la medida en que sea

necesario, respondió: "...No hay una norma específica que afirme esto, pero es

evidente que si no hay ninguna evidencia de mal comportamiento las entidades

y personas que tienen a su cargo el control de estas estructuras tienden a

prolongar o espaciar las visitas de control. Por ejemplo en las presas que

mencioné anteriormente pueden pasar 3 o 4 años sin que las entidades

gubernamentales congreguen a especialistas para analizar el comportamiento

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de estas estructuras". Finalmente, sobre el término que debe mediar entre una

y otra inspección, sostuvo: "...Como lo dije anteriormente la frecuencia en que

ingenieros especialistas pueden o debe (sic) inspeccionar una presa depende

de la existencia de o no de evidencias que indiquen algún cambio o devolución

(sic) en el comportamiento de la presa. Si no hay ninguna de ellas durante un

período prolongado de funcionamiento las inspecciones tienden a espaciarse y

no hay una norma definida al respecto, en este caso los propietarios de la

hacienda mejor dicho el Dr. Lloreda y los trabajadores afirmaban que una vez

al mes, no era fijo aproximadamente subía el mayordomo a verificar el estado

de el (sic) embalse para proceder a programar los riegos de la finca, estas

visitas eran las que se utilizaban para seguir el comportamiento de la

estructura".

Como se desprende de sus atestaciones, no existe un

catálogo específico de obras de mantenimiento que deban efectuarse sobre esa

clase de construcciones, y lo que se acostumbra es inspeccionarlas

regularmente para observar su comportamiento, sin que esté definida tampoco

la periodicidad de los controles, con el fin de acometer, de ser el caso, los

trabajos que resulten necesarios. De no detectarse señales de alarma, las

visitas tienden a espaciarse, incluso por varios años.

Ahora bien, aunque la parte demandante tachó por

sospechosos tales testimonios, los motivos por los cuales pretendió

estigmatizarlos no fueron comprobados, o carecen de virtualidad para justificar

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un reproche de tal estirpe. Así, la pretendida relación de carácter económico

que existiría entre INGETEC, entidad a la cual están vinculados los testigos, y

la familia LLoreda, por haber sido contratada para el diseño e inspección de la

presa, y de la cual se desgajaría su interés en el resultado del litigio, contrario

a lo afirmado por el objetante, no surge de sus dichos, pues Marulanda Posada

fue enfático al afirmar que la citada entidad no celebró contrato de

mantenimiento de tal obra con los propietarios de la hacienda, y lo que Amaya

Rey sostuvo fue que años atrás le entregó al Dr. Lloreda un documento con

unas consideraciones sobre el diseño de una presa, aclarando que no estuvo

en su construcción u operación, y que no sabe siquiera si esas consideraciones

fueron tenidas en cuenta al construirla.

Ahora, el encargo que la citada institución recibió de la

propietaria de la finca para determinar las causas del fenómeno ocurrido, no

demerita la fiabilidad de los testigos, porque ese hecho no implica, por sí, el

compromiso de la entidad con un resultado-técnico por lo demás-, favorable a

los intereses del solicitante, ni cierne duda alguna sobre la veracidad de su

relato en temas al margen de tal estudio, como el del mantenimiento que debe

darse a ese tipo de estructuras, menos cuando su ilustración sobre la materia

es minuciosa, razonada, y se apoya ante todo, en su conocimiento y

experiencia en el diseño y supervisión de obras de esa naturaleza.

Agrégase que también obra en el proceso el testimonio de

ANTONIO ALVAREZ LLERAS CAMACHO, quien narró que HORACIO BELTRÁN, su

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mayordomo, trabajó en la Hacienda Chimigua por varios años, y unos días

antes del rompimiento de la presa le comentó que "... desde el momento en

que se mató el mayordomo de ellos-refiriéndose a los Lloreda-en un accidente

automoviliario en esta carretera arriba de Guasca (...) la represa no ha vuelto

a tener ninguna clase de mantenimiento y el único que el que (sic) sabía

hacerle eso era el mayordomo que se mató y después lo estaba haciendo

Edgar el mayordomo que hoy es de los Bonilla pero que fue despedido por el

señor Lloreda y desde entonces al no hacerle ningún mantenimiento que

consistía en limpiarle las salidas de revose (sic) la represa se viene botando

por encima y está aflojando el piso donde está apoyado el muro de contención

y me dijo el día que suceda una catástrofe yo no quiero ni saberlo porque esa

represa es muy grande e incluso me dijo cuanto tenía más o menos de largo y

ancho" (fls. 337 a 343 c. 1 primera parte).

De modo que, de atender a sus dichos, en la presa se

realizaban ciertas obras para asegurar su adecuado funcionamiento, como la

limpieza de las salidas de rebose, actividad que desplegaron tanto el

mayordomo que antecedió a Norberto Edgar Beltrán, como éste, al producirse

el deceso de aquél, persona que si bien expuso en su declaración

que "...durante el tiempo que estuve trabajando en esa finca no se le hizo

mantenimiento, el mantenimiento es pañetes, reforzar muros nunca se le hizo

eso", se estaba refiriendo a trabajos distintos, cuya usanza o necesidad, valga

anotarlo, no ha sido demostrada, y no a la vigilancia misma del embalse y la

presa, o a la limpieza del conducto de salida de las aguas, aspectos por los

cuales ni siquiera fue interrogado.

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En tales condiciones, el reproche que se le formula al

apoderado general de la sociedad demandada carece de fundamento, pues

como quedó establecido, las presas no requieren un tipo específico de

mantenimiento, sino que deben ser inspeccionadas periódicamente para

constatar su normal funcionamiento, seguimiento que efectivamente se hizo a

la que fue construida por la sociedad demandada, ya que según lo declara el

primero de los exponentes, directa y personalmente la visitó en dos ocasiones,

la última aproximadamente en 1990, sin detectar anormalidades que

justificaran la ejecución de obra alguna, situación que por lo demás explica que

desde esa fecha y hasta su falla no hubiere sido revisada nuevamente,

actividad a la cual se suma la realización de ciertos trabajos para garantizar su

adecuada operación, como la limpieza de las salidas de rebose.

Ahora bien, aunque el ingeniero Luis FERNANDO OROZCO

ROJAS, coautor del informe preparado por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE

INGENIEROS ratificó en su declaración la conclusión en él sentada en punto a

que "... con un mantenimiento se hubiera podido detectar un ecceso (sic) de

altura de agua en el embalce (sic) y se hubiera podido abrir la compuerta con

altelación (sic) para evitar el flujo de aguas por encima y por la cara aguas

abajo por la presa todo esto hubiera podido evitar la erosión del suelo de

cimentación", de tales aserciones no cabe deducir el incumplimiento del deber

por el cual fue llamado a responder el apoderado general de la sociedad

demandada, puesto que también sostuvo que al visitar el lugar, la falla ya se

había producido y por tanto no era fácil determinar “…si había algún problema

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de mantenimiento o rebosadero que además se encontraba roto", luego no

está claro que la falta de mantenimiento hubiere sido determinante en la

ruptura de la presa. Además, al preguntársele con qué intensidad o durante

cuanto tiempo debió haberse rebosado el agua para producir la erosión a la

que se refirió, dijo que no podía precisar “…que volumen de agua se requería

para esa erosión en parte porque la capa vegetal del terreno lo proteje (sic) y

tampoco durante que tiempo porque así como pudo haber sido un fenómeno

recurrente también pudo haber ocurrido en un corto plazo de tiempo mas o

menos, horas un día", por manera que tampoco puede pregonarse que por

falta de vigilancia de la presa no se impidió el derramamiento de las aguas y la

erosión del suelo de cimentación, porque como expresó, ese fenómeno como

pudo ser recurrente, pudo producirse también en un breve lapso de tiempo,

que sólo una vigilancia permanente, no requerida en principio, de acuerdo a lo

que ha quedado visto, habría posibilitado detectar.

Dedúcese entonces que si no se demostró la omisión de

conducta atribuida al administrador del ente social, presupuesto requerido, en

principio, en el régimen general de la responsabilidad civil, en cuyos

lineamientos estaba inspirado, como atrás se anotó, el régimen de

responsabilidad de los administradores contemplado en el original artículo 200

del Código de Comercio, y tal elemento-la culpabilidad de su obrar, no puede

presumirse con apoyo en lo prescrito por el artículo 24 inciso 3o de la ley 222

de 1995, modificatorio de aquél precepto, en el cual se consagran algunas

presunciones de culpa para los administradores, como ocurre en los casos de

incumplimiento de sus funciones, fundamentalmente porque la vigencia de tal

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estatuto es posterior a la del acaecimiento de los hechos discutidos, amén de

que si quien invoca el abandono de esas funciones como fuente de

responsabilidad del administrador, debe en todo caso demostrarla, y por lo

mismo, no se trataría de una verdadera presunción de culpa, como la doctrina

lo discute hoy, la pretensión indemnizatoria deducida en su contra no podía de

ningún modo fructificar, situación de la cual adviene la intrascendencia

preconizada en relación con el error probatorio cometido por el sentenciador,

dado que, así no hubiere existido, la solución del litigio en este específico

aspecto no podría ser distinta de la que a la sazón adoptó, atendido el entorno

probatorio del litigio, cualidad sin la cual carece de poder para anonadar la

decisión atacada.

4. Por lo expuesto, el cargo no prospera.

DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de

enero de 2000, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por MARIA HELENA PÁEZ DE

BONILLA contra AFCOL S.A., JOSÉ LLOREDA CAMACHO, ALFONSO LLOREDA

CAMACHO e ISABEL LONDOÑO DE LLOREDA.

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Sin costas, por no haber prosperado ninguno de los

recursos propuestos.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

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SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA