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Derecho Privado I – Facultad de Abogacía - UES 21 –Diana Espíndola 2014
Derecho Privado I (2014)
Derecho Privado I – Facultad de Abogacía - UES 21 –Diana Espíndola 2014
Estimados compañeros de estudio:
El presente material de estudio cuenta con las lecturas que recibimos por el EPIC SAM, una guía de estudio de la profesora de la Cátedra que contiene cuestionarios y, además, he completado con la bibliografía obligatoria que, como podrán observar, sin esta resulta imposible llevar adelante el estudio de la materia y aprobarla exitosamente. Asimismo he adjuntado el código civil y todas sus modificaciones. Estos se encuentran hipervinculados para hacer más fácil la búsqueda de las mismas y su lectura.
Diana Espíndola
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Esquema conceptual de la Asignatura
Derecho Privado I – Facultad de Abogacía - UES 21 –Diana Espíndola 2014
Esquema conceptual Unidad 1
Orientación del Aprendizaje:
Esquema Conceptual de la Unidad 1
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Derecho Privado I
Unidad 1
NOCIONES INTRODUCTORIAS
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Antecedentes del Derecho Privado REVOLUCIÓN DE MAYO
Sigue vigente el derecho español. El orden de prelación era:
las Leyes de Indias, Ordenanzas Reales y Cédulas de Intendentes Pragmáticas, Cédulas y Ordenes de las Audiencias
la Nueva Recopilación Las Leyes de Toro
Las Ordenanzas reales de Castilla El Ordenamiento de Alcalá El Fuero Juzgo
El Fuero Real Las Siete Partidas
El orden nunca fue observado en América porque los códigos en su mayoría eran desconocidos, y estaban sometidos al arbitrio judicial, lo que causaba gran inseguridad jurídica.
1° INICIATIVA
1852 – Urquiza decreta la constitución de una comisión general codificadora de Derecho Civil, Comercial, Penal y Procesal. No fructifica por luchas internas, pero se transforma en precepto
constitucional. (art. 67 inc. 11 CN 1860)
1854 – Urquiza nombra a Vélez Sarsfield como redactor del Código Civil
1859- Vélez Sarsfield redacta junto a Eduardo Acevedo el Código de Comercio de Buenos Aires , que por sanción del Congreso de la Nación se convierte en el Código de Comercio de la República
Argentina en 1862
2° INICIATIVA
1863 – Se dicta la Ley 36 que confiere al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar comisiones para la preparación de los proyectos de Código Civil, Comercial, de Minería y las ordenanzas del Ejército.
1864 Mitre nombra a Vélez Sarsfield para la redacción del proyecto del Código Civil.
PRIMER LIBRO
1865 – Vélez Sarsfield remite al Poder Ejecutivo el proyecto del Primer Libro del Código Civil acompañado de un memorándum u oficio de remisión donde explica cómo ha trabajado y cuales fueron sus principales antecedentes
SEGUNDO LIBRO
1866 - Primera y Segunda Sección del Segundo Libro 1867 - Tercera Sección del Segundo Libro
TERCER LIBRO
1868
CUARTO LIBRO
1869 - Concluye la obra. El Poder Ejecutivo remite el proyecto al Congreso el que resuelve sancionarlo a libro cerrado. LEY 340: dispone la sanción del proyecto y comienza a regir como ley de la República
desde el 01/01/1871
El Derecho Público
Es la esfera de actividad que el Estado se reserva para sí mismo, en cuanto ente soberano, y para el
cumplimiento de sus fines.
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DERECHO Y PERSONAS FÍSICAS EL DERECHO PRIVADO
Noción El Derecho en sentido objetivo, como conjunto de normas jurídicas se divide en ramas para su mejor
aplicación a los hechos concretos a solucionar.
Diferenciar Derecho Público del Derecho Privado
El derecho público es la parte del ordenamiento jurí dico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los o rganos que ostentan el poder pu blico cuando estos u ltimos actu an en ejercicio de sus legí timas potestades pu blicas (jurisdiccionales, administrativas, segu n la naturaleza del o rgano que las ejerce) y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y de los o rganos de la Administracio n pu blica entre sí .
La característica del derecho público
Sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que pudiesen ejercer las partes (es decir «no» pueden ser modificados por las partes en uso legítimo de su autonomía de la voluntad, como
sí ocurre en el derecho privado).
Son mandatos «irrenunciables y obligatorios», en virtud de ser mandados en una relacio n de subordinacio n por el Estado (en ejercicio legítimo de su principio de imperio). La justificacio n es que regulan derechos que hacen al orden pu blico y deben ser acatados por toda la poblacio n.
El Derecho Privado es el ámbito de actividad reservado a la persona para el libre desenvolvimiento de su actividad en las relaciones con las demás personas y dentro de la comunidad. Atañe a las relaciones entre los particulares o entre éstos y el Estado, siempre que este último actúe en su calidad de particular .
DERECHO
CIVIL
Derecho
Romano
Derecho
Civil
El Ius Civilis es el derecho peculiar de un pueblo
determinado. Toma el nombre de cada ciudad. Cuando se usaba sin ningún aditamento se entendía que era el D.
Romano. Era formalista y estricto.
Derecho
de
Gentes
O Ius Gentium es un derecho universal. Tiene en cuenta la condición humana y representa la equidad.
Edad Media Derecho
Civil
Es lo mismo que el Derecho Romano. Toma importancia
el Corpus Iuris Civilis de Justineano. El Derecho Civil comprende tanto el Derecho Público como el Privado. Es
único y universal. Solo se le contraponía el Derecho Canónico.
Siglo XVII Con el surgimiento de las nuevas soberanías y el nacimiento del Estado Moderno, el Derecho Público del Corpus Iuris Civilis pierde
virtualidad. Solo se conserva el Derecho Privado. Aparece la contraposición Derecho Público vs. Derecho Privado; siendo éste
último igual al Derecho Civil.
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Entre las ramas del Derecho Privado en esta materia se encuentran las ramas de
Derecho Civil y Derecho Comercial.
Actualmente existe una fuerte tendencia a la unificación de ambas ramas por compartir problemáticas que caen bajo la regulación de ambas. Sin embargo, el Derecho Civil continúa siendo la rama madre que proporciona solución al resto de las ramas del Derecho Privado.
El derecho civil nunca deja de ser el tronco del Derecho Privado, nunca deja de ser el derecho general del
que se desprenden ramas que van constituyendo derechos que gozan de autonomía legislativa (ej.
derecho comercial)
Repaso de conceptos Dcho. Público, Privado, en Sentido Objetivo, Ramas del Dcho. Privado,
Dcho. Civil y Dcho. Comercial
Se ha distinguido la noción de Derecho Público es la esfera de actividad que el Estado se reserva para sí mismo, en cuanto ente soberano, y para el cumplimiento de sus fines y
1. Derecho Privado es el ámbito de actividad reservado a la persona para el libre desenvolvimiento de su actividad en las relaciones con las demás personas y dentro de la
comunidad atan e a las relaciones entre los particulares o entre e stos y el Estado, siempre que este u ltimo actu e en su calidad de particular
El Derecho en sentido objetivo, como conjunto de normas jurídicas se divide en ramas para su mejor aplicación a los hechos concretos a solucionar.
Entre las ramas del Derecho Privado en esta materia se encuentran las ramas de Derecho Civil y Derecho Comercial.
El Derecho Civil nunca deja de ser el tronco del Derecho Privado, nunca deja de ser el derecho general del que se desprenden ramas que van constituyendo derechos que gozan de autonomí a legislativa (ej. derecho comercial)
Evolución del derecho privado en el siglo XX. Causas Históricamente se reconocen dos concepciones para construir el derecho comercial:
1. Una subjetiva, que rigió durante la Edad Media. Desde esta concepcio n, que partí a del comerciante, el derecho era el de los burgueses, puesto que en esa e poca eran los principales comerciantes; se conformaba con las normas y usos surgidos en las ferias y mercados locales; nacio de los usos y costumbres de quienes comerciaban (comercio entendido principalmente como intercambio de mercaderí as con a nimo de lucro), en esa e poca los principales comerciantes eran los burgueses. Y
2. Una objetiva que rigió a partir de la Revolución Francesa hasta comienzos del siglo XX; esta segunda concepcio n, partí a del acto de comercio para determinar si una relacio n es o no comercial y determinaba que lo ma s importante es que se hace y no quie n lo hace.
3. Finalmente, aparece una tercera concepción que perdura hasta nuestros días y que considera al derecho comercial como el derecho de la empresa, se retorna a una concepción subjetiva pero sustituyendo la figura del comerciante como cimiento del derecho comercial por la noción de empresa y manteniendo la concepción objetiva cuando se estudian los actos de comercio, es decir que combina las dos anteriores.
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Según Pizarro y Vallespinos, esta evolucio n dina mica tambie n se puede proyectar al Derecho Civil genera ndose lo que se llama “comercialización del derecho civil”
Cuestiones actuales. Tendencia a la unificación legislativa.
Existen diversas posiciones doctrinarias sobre la unificación de las ramas comercial y civil:
1. La idea unificadora tiene importantes antecedentes legislativos como el Código Suizo de 1912, el
Código Polaco de 1934, el Código Civil Italiano de 1942.
antiguamente se consideraba que el Derecho Comercial era de excepción respecto del civil, de
manera que incumbía al Derecho Civil regular la generalidad de las situaciones comerciales;
en el siglo XIX se preconizó la autonomía y el particularismo del Derecho Comercial con absoluta
independencia respecto del civil;
otra posición ve que deben distinguirse las figuras reguladas por el Derecho Civil de aquellas que
el Derecho Civil no trata. Esta es una posición ecléctica.
Es indudable la expansión del Derecho Comercial pues gran número de actos antes reservados a la esfera
civil pertenecen hoy a la comercial.
El Código de Comercio que rige desde 1860 estableció que:
“en los casos que no estén especialmente regidos por este Código se aplicarán las disposiciones del
Código Civil.... “y que “el Derecho Civil, en cuanto no esté modificado por este Código, es aplicable a
las materias y negocios comerciales”.
El problema de la autonomía o la unificación de ambas ramas, por ejemplo en materia contractual, los
contratos por correspondencia están sometidos a régimen distinto en cuanto a su perfeccionamiento (art.
215 C.Com y art. 1154 C.Civ.); la seña en materia mercantil es confirmatoria (art 475 C.Com) y en
materia civil es penitencial pues faculta el arrepentimiento (art 1202 C.Civ) Art. 215 C.Com. - El consentimiento manifestado a un mandatario o emisario para un acto de comercio,
obliga a quien lo presta, aun antes de transmitirse al que mandó el mensajero . Art. 475 C.Com. - Las cantidades que con el nombre de seña o arras se suelen entregar en las ventas, se
entiende siempre que lo han sido por cuenta del precio y en signo de ratificación del contrato, sin que
pueda ninguna de las partes retractarse, perdiendo las arras. Cuando el vendedor y el comprador
convengan en que, mediante la pérdida de las arras o cantidad anticipada, les sea lícito arrepentirse y
dejar de cumplir lo contratado, deberán expresarlo así por cláusula especial del contrato.
Art.1154 CC..- La aceptación hace sólo perfecto el contrato desde que ella se hubiese mandado al
proponente.
Art.1202.- Si se hubiere dado una seña para asegurar el contrato o su cumplimiento, quien la dio puede
arrepentirse del contrato, o puede dejar de cumplirlo perdiendo la seña. Puede también arrepentirse el
que la recibió; y en tal caso debe devolver la seña con otro tanto de su valor. Si el contrato se cumpliere,
la seña debe devolverse en el estado en que se encuentre. Si ella fuere de la misma especie que lo que por el contrato debía darse, la señal se tendrá como parte de la prestación; pero no si ella fuere de
diferente especie, o si la obligación fuese de hacer o de no hacer.
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Como se dijo antes existe una tendencia a la unificación legislativa por la nueva problemática que ha ido
apareciendo en las ramas del Derecho Civil y Comercial y que abarca ambas ramas. Específicamente esta identificación se da en el ámbito patrimonial ya que la noción de patrimonio de afectación ha generado
numerosas relaciones en las que se cruzan las normas civiles y comerciales.
En este sentido Pizarro y Vallespinos mencionan tres cuestiones importantes que influyen en esta
tendencia a la unificación legislativa:
por un lado la evolución o cambios en las categorías de familia, persona y patrimonio.
Por otro lado la aparición de numerosas ramas del Derecho Privado con situaciones que antes
estaban reguladas por el Derecho Civil y que hoy poseen autonomía.
Además la actualidad demuestra que la distinción entre Derecho Público y Privado pasa a ser una
cuestión metodológica más que de disciplina dado que ambas divisiones toman entre sí
instituciones propios de la otra.
De esta manera, según Pizzarro y Vallespinos, el derecho civil se convierte en “una suerte de derecho
residual, en un derecho viejo, cuya importancia se desvanece día a día”.
Tendencias actuales, como se dijo antes, intentan unificar el derecho comercial con el civil ya que prácticamente ha desaparecido la autonomía Según los autores citados:
“Se busca, de tal modo, edificar las bases del nuevo derecho privado patrimonial, que englobe al
derecho civil patrimonial y al derecho comercial sobre parámetros más amplios, propios de un derecho común: un derecho general y no meramente residual...”
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El derecho civil
Noción
Esta definición merece un análisis detallado, a saber:
1. Es el derecho común:
Esto por todo lo expuesto anteriormente, es la rama madre de las demás ramas del derecho
privado y proporciona soluciones al resto. En el derecho privado se aplica la resolución de
problemas por analogía; por lo tanto el derecho civil los regula de manera supletoria
1. Que regula integralmente la situación de la persona dentro de la comunidad:
El Derecho Civil estudia a la persona en dos aspectos, uno temporal que comprende desde el
momento de su existencia a partir de la concepción hasta luego de su muerte con la regulación
sucesoria. El otro aspecto es el material y que se enfoca en las relaciones de las personas con
respecto a los roles que cumple en su vida en sociedad.
1. La regula en sí misma y en cuanto a lo que le es inherente:
En este aspecto el estudio se centra en los aspectos más puros de la persona y la estudia en su faz
extra patrimonial . Estudia la persona y sus derechos humanos que son los que tienen por
objeto la persona en sí misma. Entre estos derechos humanos (también denominados
personalísimos) se encuentran cinco generaciones que surgen según el momento histórico en el
que la persona se encuentra.
La persona es el supuesto indispensable de las relaciones jurídicas.
El Derecho Civil, es la rama madre del derecho privado y proporciona soluciones a aquellas
cuestiones que no las encuentran en sus propias regulaciones.
Definición de Buteler: “Es el derecho común que regula integralmente la situación de la persona,
dentro de la comunidad, ya mirada en sí misma y a través de cuanto le es inherente, ya mirada
dentro del núcleo familiar dentro del cual se integra y perfecciona, ya mirada como titular de un
patrimonio, ya proyectada más allá de la muerte a través de la transmisión hereditaria”.
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Buteler Cáceres
“Es el derecho común que regula integralmente la situación de la persona, dentro de la
comunidad, ya mirada en sí misma y a través de cuanto le es inherente,
ya mirada dentro del núcleo familiar dentro del cual se integra y perfecciona,
…ya mirada como titular de
un
patrimonio,
ya proyectada más allá de la muerte a través de la transmisión hereditaria”.
Mirada dentro del núcleo familiar dentro del cual se integra y perfecciona: en este caso se estudia a la persona en su rol dentro de la familia, se estudian principalmente los derechos potestativos
que son la Patria potestad (relación de los padres con los hijos), la Tutela (relación del tutor con sus pupilos) y la Curatela (relación del curador con su asistido incapaz). Además se estudian institutos como el matrimonio, el divorcio y sus efectos, entre otros.
Mirada como titular de un patrimonio: se estudian aquí las cuestiones relativas al patrimonio y su composición. Tanto los bienes materiales que son las cosas; como los inmateriales o
llamados también derechos patrimoniales, que son los derechos crediticios (llamados también obligaciones o derechos personales), los derechos reales y los derechos intelectuales. En este sentido tiene gran importancia la figura del contrato como manera más frecuente de relacionarse de las personas.
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Derecho Civil, ramas del Derecho Privado
Ya proyectada más allá de la muerte a través de la transmisión hereditaria: en este caso se estudia todo lo relativo a la regulación
de las sucesiones, que es el aspecto patrimonial que “sobrevive” a la persona misma para proyectarse en sus herederos
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PERSONA
DERECHO CIVIL
DERECHO OBJETIVO
Situación de la persona considerada en sí misma. Comprende :
nombre capacidad estado
domicilio
DERECHO SUCESORIO
Luego que la persona muere, su patrimonio en cuanto
constituye una universalidad jurídica de derechos, se
DERECHO DE FAMILIA
Sistema orgánico de reglas jurídicas que regulan todas las relaciones que nacen de los vínculos familiares. Fuentes:
matrimonio
filiación
filiación adoptiva
parentesco
patria potestad
tutela
curatela
DERECHO SUBJETIVO
Derechos personalísimos cuyo objeto es la persona a través de sus
partes constitutivas. Sus categorías son:
derecho a la vida
derecho a la integridad corporal
derecho al reconocimiento de la propia individualidad
derecho al l ibre desenvolvimiento de la personalidad
FAMILIA
PATRIMONIO
DERECHOS PATRIMONIALES
Derechos personales o de crédito (obligaciones)
Derechos reales (señorío jurídico sobre las cosas)
Derechos de propiedad intelectual (derechos personalísimos con contenido patrimonial
TRANSMISIÓN
HEREDITARIA
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Decimos que el Derecho Civil es el Derecho Común que regula
integralmente la s ituación de la persona dentro de la comunidad,
en virtud de que se considera que es el Dcho Civil desde donde se
desprenden las otras ramas del Derecho que regulan sobre
situaciones específicas. Por ejemplo: ante un caso de tipo laboral,
se aplica lo normado en el Derecho Laboral (que es un derecho
específico), pero en lo que respecta o hace a la “PERSONA” DEL
TRABAJADOR, deberá remitirse al Derecho Civil. Por eso es
DERECHO PRIVADO
es el ámbito de actividad reservado a la persona para el libre desenvolvimiento de su actividad en las
relaciones con las demás personas y dentro de la comunidad atañe a las relaciones entre los
particulares o entre éstos y el Estado, siempre que este último actúe en su calidad de particular.
Derecho Civil
El Derecho Civil , es la rama madre del derecho privado y proporciona
soluciones a aquellas cuestiones que no las encuentran en sus propias
regulaciones.
Definición de Buteler: “Es el derecho común que regula
integralmente la situación de la persona, dentro de la comunidad, ya
mirada en sí misma y a través de cuanto le es inherente, ya mirada
dentro del núcleo familiar dentro del cual se integra y perfecciona, ya
mirada como titular de un patrimonio, ya proyectada más allá de la
muerte a través de la transmisión hereditaria”.
La persona es el supuesto indispensable de las relaciones jurídicas.
Derecho Comercial
Es el derecho común:
Es la rama madre de las demás ramas del
derecho privado y proporciona soluciones
al resto. En el derecho privado se aplica la
resolución de problemas por analogía; por
lo tanto el derecho civil los regula de
Que regula integralmente la situación de
la persona dentro de la comunidad:
el Derecho Civil estudia a la persona en
dos aspectos, uno temporal Y otro
temporal que comprende desde el momento de su existencia a
partir de la concepción hasta luego de su muerte con la
regulación sucesoria.
el material que se enfoca en las relaciones de las personas con
respecto a los roles que cumple en su vida en sociedad.
La regula en sí misma y en cuanto a lo que
le es inherente:
en este aspecto el estudio se centra en los
aspectos más puros de la persona y la
estudia en su faz extra patrimonial. Estudia
la persona y sus derechos humanos que son
los que tienen por objeto la persona en sí
misma. Entre estos derechos humanos
(también denominados personalísimos) se
encuentran cinco generaciones que surgen
los derechos sociales (derivados de la igualdad),
los derechos colectivos (también llamados difusos) que
derivan de la solidaridad,
el derecho a ser diferente, que deriva del reconocimiento a
la autonomía y los objetores de conciencia
el derecho a la identidad biológica, esta última deriva de la nueva
era que nos encontramos viviendo y en la que el descubrimiento
del genoma humano implica una necesidad de protección especial
en aras de la intimidad y dignidad de la persona.
los derechos civiles y políticos (derivados de la l ibertad),
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Además se reconocen cinco categorías de derechos humanos:
derecho a la vida,
derecho a la integridad corporal,
derecho a la integridad moral,
al reconocimiento de la propia individualidad, y
al libre desenvolvimiento de la personalidad... cada categoría surge respecto de las
generaciones anteriormente mencionadas.
Elementos del derecho Privado
ELEMENTOS DEL DERECHO PRIVADO
(regula las relaciones de un modo integral)
OBJETIVO
Pensando en el derecho como un objeto. Es el conjunto de normas.
SUBJETIVO
Es una facultad o poder hacer u obrar con miras a la satisfacción de un
interés que debe estar jurídicamente protegido Como conjunto de normas jurídicas se divide en ramas para su
mejor aplicación a los hechos concretos a solucionar.
SENTIDO ESTRICTO
SENTIDO AMPLIO
Conjunto de normas jurídicas, leyes, ordenamientos que
regulan las relaciones de loa individuos entre sí, con el
Estado, de éste con aquellos y de los estados entre sí
Personas
Físicas
Relación Jurídica
Hecho
Jurídico
Patrimonio
Objeto Causa Sujeto
Derechos Subjetivos
Extra
patrimoniales
Patrimoniales
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El código civil.
Reseña histórica
El autor.
El método
Fuentes
Código: cuerpo orgánico y sistemático de proposiciones jurídicas que atañen a una determinada rama
del derecho y estructurado según un método. En sentido lato, se refiere a las leyes agrupadas en un
solo cuerpo.
El Derecho Romano en su mayor grado de evolución y desarrollo fue el CORPUS IURIS
CIVILIS que constaba de las Institutas (enseñanza del derecho), el Digesto o Pandectas, el Código
y las Novellas. Otros códigos de la antigüedad son el Código de Eurico, las Siete Partidas, las
leyes de Toro.
En 1784 se dictó el Código de los Estados Prusianos . Savigny era contrario a la codificación porque entendía que los códigos desconocen el desenvolvimiento
histórico del derecho. Thibaut sostenía que las ventajas de la codificación era que ofrecía seguridad y continuidad jurídicas.
El primer código civil moderno fue el Código Civil Francés que presidió todo el movimiento de
la codificación.
El Código Civil Alemán de 1900 es una obra maestra de técnica jurídica.
Dentro de los códigos americanos señalamos el de Bolivia, el de Chile, el de la República Oriental del Uruguay y el de Perú.
El proyecto de unificación legislativa civil y comercial recoge elaboraciones de la doctrina y aportes de congresos, jornadas, y soluciones brindadas por el derecho comparado.
Refunde en un solo cuerpo los ordenamientos civil y comercial, manteniendo el Código Civil
como ley general al que se incorpora la materia comercial partiendo del concepto de empresa,
tendiendo a la comercialización del Derecho Civil más que a una civilización del Derecho
Comercial.
El Código Civil Argentino fue elaborado por Dalmasio Vélez Sarsfield, quien tuvo a su cargo la
redacción de tan ambicioso proyecto.
Vale la pena aquí transcribir una síntesis que realiza Julio César Rivera al respecto:
Antecedentes biográficos: Vélez Sarsfield vio la luz el 18 de febrero de 1800 en Amboy, valle de
Calamuchita, provincia de Córdoba. Fue el decimosexto hijo de Dalmasio Vélez Baigorri y Rosa
Sarsfield Palacios, segunda esposa de éste, habiéndose producido su nacimiento después de la
muerte de su progenitor. Después de la instrucción básica, en 1818 se inscribe en el primer curso de leyes y en 1820 egresa
como bachiller.
Luego hace su pasantía en el estudio de Dámaso Gigena.
En 1823 ya viaja a Buenos Aires, y en 1824 contrae matrimonio con Paula Piñero.
Su carrera política: Ya en 1824 comienza su vida política, pues es designado diputado por la
provincia de San Luis al Congreso reunido en Buenos Aires en diciembre de ese año.
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Pero su real carrera política se desarrolla con posterioridad a Caseros.
Así, Vélez es diputado a la Legislatura de Buenos Aires en 1852, ministro de Gobierno del Estado de Buenos Aires bajo los gobernadores Alsina y Obligado,
ministro de Hacienda durante la presidencia de Mitre (1863) y
ministro del Interior durante la presidencia de Sarmiento (1868 a 1871).
Durante estos mismos años trabajó con Acevedo en el Código de Comercio y redactó solo el
Código Civil. Se advierte pues la notable actividad y la enorme influencia que tuvo en ese
período tan importante de la historia nacional. Es decir que Vélez Sarsfield fue mucho más
que un jurista. Fue un hombre público, que dedicó gran parte de su vida a los asuntos de
Estado. Ello se manifiesta, a nuestro juicio, en la grandeza de su Código, donde más allá de la
extensión desmesurada o de los errores metodológicos, debe destacarse que las ideas que lo
inspiraban lo convirtieron en lo que con justicia se llamó "Código de la libertad" y en el
motor del desarrollo de la Nación.
Su formación jurídica: Después de la caída del gobierno de Rivadavia, Vélez Sarsfield abrió
estudio jurídico en Buenos Aires, ejerció la cátedra universitaria y sobre todo profundizó sus estudios. Prueba de ello es que pocos años después,
en 1834, publica las Instituciones de Derecho Real de España del jurista guatemalteco José
María Álvarez, a las que prologa, rectifica errores de cita, le hace comentarios y le añade como
apéndice cinco estudios propios. En el mismo 1834 publica también el Prontuario de Práctica Forense del salteño Manuel
Antonio de Castro. Como en la obra anterior, Vélez corrige citas y agrega otras nuevas.
Ambas fueron material de estudio durante largos años.
En 1854 publicó Derecho Público Eclesiástico, y de la misma época es El Gobierno de la
Iglesia del Estado Oriental, así como un memorial titulado Discusión de los títulos de Chile
en las tierras del Estrecho de Magallanes.
Estos son trabajos que tenían una finalidad esencialmente política, y estaban destinados a
sostener argumentaciones en disputas internacionales.
Muchos otros trabajos jurídicos produjo Vélez antes de su intervención en la codificación. Así, publicó en la Revista de Legislación y Jurisprudencia , entre otros "Posesión de
herencia", "Nulidades absolutas y relativas", "Si los pleitos acaban o no por la
descontinuación de tres años", etcétera.”
EL MÉTODO DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO:
Vélez Sarsfield para realizar el Co digo Civil se inspiro mayormente en el Esboço de Freitas.
Adoptó el siguiente método:
Un código es una unidad sistemática, por ello es necesario analizar brevemente el
método seguido por nuestro Vélez Sarsfield.
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1. El Código está dividido en dos títulos preliminares y cuatro libros.
El método del Código Civil de Argentina constituyó un avance respecto a los códigos vigentes hasta ese
momento.
Además, tiene las siguientes ventajas:
a) la reunión en un título de hechos y actos jurídicos.
b) la reunión de los derechos reales en un solo libro.
c) el matrimonio se trata en el derecho de familia y no entre los contratos.
d) separación del libro de sucesiones, sin mezclarlo con el contrato de donación.
Por otra parte, el Código Civil argentino posee notas: Es decir, que muchos artículos llevan al pie, leyes o párrafos de tratadistas fundamentando la solución adoptada e implican un valioso aporte desde el punto de vista doctrinario, aunque carecen de fuerza
legal, nos ayudan a interpretar.
Por último, es importante tener en cuenta a las leyes de fe de erratas, las cuales consisten en ser
correcciones.
Esquema conceptual del método del CC:
El Código comienza con dos títulos preliminares:
(los cuadros que contienen el “Título I y el Título II, poseen hipervínculos para direccionar hacia la
información completa del Código civil)
Luego continúa con cuatro libros:
Código Civil
* Se divide en dos (2) TÍTULOS
1° título preliminar
(Art 1 al Art 22)
DE LAS LEYES EN GENERAL
obligatoriedad de la ley, publicidad, irretroactividad de la ley civil, normas
fundamentales de derecho internacional privado (conflicto de leyes en el espacio)
art 17: de la costumbre como fuente de derecho
art 18: nulidad de los actos prohibidos por la ley.
art 20: inexcusabilidad de la ignorancia de la ley.
2° título preliminar
(art 23 al Art 29)
DE LOS MODOS DE CONTAR LOS INTERVALOS DEL
DERECHO:
art 24: día (de medianoche a medianoche)
arts. 25, 26 y 27: computo de los plazos de
meses y de años
Título I Título II
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SECCION PRIMERA - DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS POR MUERTE DE LAS
PERSONAS A QUIENES CORRESPONDIAN
Título I De las sucesiones arts. 3279 a 3310
Título II De la aceptación y repudiación de la herencia arts. 3311 a 3356
Título III
De la aceptación de la herencia con beneficio de
inventario arts. 3357 a 3409
Título IV De los derechos y obligaciones del heredero arts. 3410 a 3432
TítuloV
De la separación de los patrimonios del difunto y del
heredero arts. 3433 a 3448
TítuloVI De la división de la herencia arts. 3449 a 3538
Título VII De las sucesiones vacantes arts. 3539 a 3544
Título VIII De las sucesiones intestadas arts. 3545 a 3564
Título IX Del orden en las sucesiones intestadas arts. 3565 a 3590
Título X De la porción legítima de los herederos forzosos arts. 3591 a 3605
Título XI De la sucesión testamentaria arts. 3606 a 3621
Título XII De las formas de los testamentos arts. 3622 a 3695
Título XIII De los testigos en los testamentos arts. 3696 a 3709
Título XIV De la institución y sustitución de heredero arts. 3710 a 3732
Título XV De la capacidad para recibir por testamento arts. 3733 a 3743
Título XVI De la desheredación arts. 3744 a 3750
Libro I
•El Libro I se denomina "De las personas", (art 30 al art 494) y trata de las personas en general en la primera sección, y "De los derechos personales en las relaciones de familia" en la segunda.
Libro II
•El Libro II se denomina "De los derechos personales en las relaciones civiles"(art 495 al art 2310), y allí se regulan las obligaciones, los hechos y actos jurídicos y los contratos.
Libro III•El Libro III trata de los derechos reales (art 2311 al art 3261)
Libro IV
•El Libro IV se denomina "De los derechos reales y personales. Disposiciones comunes", (art 3262 al art 4043) y comprende las sucesiones, los privilegios y la prescripción.
1. TITULO PRELIMINAR DE LA TRANSMISION DE
LOS DERECHOS EN GENERAL
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Título XVII De los legados arts. 3751 a 3809
Título XVIII Del derecho de acrecer arts. 3810 a 3823
Título XIX De la revocación de los testamentos y legados arts. 3824 a 3843
Título XX De los albaceas arts. 3844 a 3874
TITULO I
De la prescripción de las cosas y de las acciones en general
Art. 3.947. Los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción
es un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo.
Art. 3.948. La prescripción para adquirir, es un derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble,
adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley.
Art. 3.949. La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se
refiere.
Art. 3.950. Todos los que pueden adquirir pueden prescribir.
SECCION SEGUNDA - CONCURRENCIA DE LOS DERECHOS REALES Y PERSONALES
CONTRA LOS BIENES DEL DEUDOR COMUN
Título I De la preferencia de los créditos arts. 3875 a 3938
Título II Del derecho de retención arts. 3939 a 3946
SECCION TERCERA - DE LA ADQUISICION Y PERDIDA DE LOS DERECHOS REALES Y
PERSONALES POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO
Título I De la prescripción de las cosas y de las acciones en general arts. 3947 a 4019
Título II De la prescripción de las acciones en particular arts. 4020 a 4043
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Art. 3.951. El Estado general o Provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad
privada; y pueden igualmente oponer la prescripción.
Art. 3.952. Pueden prescribirse todas las cosas cuyo dominio o posesión puede ser objeto de una
adquisición.
Art. 3.953. Los derechos que no pueden reclamarse sino en calidad de heredero o donatario de bienes futuros, como también aquellos cuyo ejercicio está subordinado a una opción que no puede tener lugar sino
después de la muerte de la persona que los ha conferido, no son prescriptibles, sino desde la apertura de la sucesión sobre la cual deben ejercerse.
Art. 3.954. La prescripción de la acción hereditaria de los herederos instituidos, o de los herederos presuntivos del ausente, no principia para estos últimos, sino desde el día en que se les hubiese dado la
posesión definitiva de los bienes del ausente, y para los herederos, desde que la sucesión se abrió.
Art. 3.955. La acción de reivindicación que compete al heredero legítimo, contra los terceros adquirentes de inmuebles comprendidos en una donación, sujeta a reducción por comprender parte de la legítima del
heredero, no es prescriptible sino desde la muerte del donante.
Art. 3.956. La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la
fecha del título de la obligación.
Art. 3.957. La prescripción de la acción de garantía o saneamiento de los créditos condicionales y de los que son a término cierto, no principia sino desde el día de la evicción, del cumplimiento de la condición, o del
vencimiento del término.
Art. 3.958. En las obligaciones con intereses o renta, la prescripción del capital comienza desde el último
pago, de los intereses o de la renta.
Art. 3.959. La prescripción de cosas poseídas por fuerza, o por violencia, no comienza sino desde el día en
que se hubiere purgado el vicio de la posesión.
Art. 3.960. El tiempo para prescribir la obligación de dar cuenta, no principia a correr sino desde el d ía en que los obligados cesaron en sus respectivos cargos. El de la prescripción contra el resultado líquido de la
cuenta, corre desde el día que hubo conformidad de parte, o ejecutoria judicial.
Art. 3.961. La prescripción de las acciones reales a favor de un tercero, tenedor de la cosa, comienza a
correr desde el día de la adquisición de la posesión o de la cuasiposesión que le sirve de base, aunque la
persona contra la cual corriese, se encontrase, por razón de una condición aún no cumplida o por un término aun no vencido, en la imposibilidad del ejercicio efectivo de sus derechos.
Art. 3.962. La prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 3.963. Los acreedores y todos los interesados en hacer valer la prescripción, pueden oponerla a pesar
de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietarios.
Art. 3.964. El juez no puede suplir de oficio la prescripción.
Art. 3.965. Todo el que puede enajenar, puede remitir la prescripción ya ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo.
CAPITULO I
De la suspensión de la prescripción
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Art. 3.966. La prescripción corre contra los incapaces que tuvieren representantes legales. Si carecieren de representación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 3.980.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 3.967. La prescripción de la acción del menor, llegado a la mayor edad contra su tutor, por los hechos
de la tutela, corre, en caso de muerte, contra sus herederos menores.
Art. 3.968. La prescripción de las acciones de nulidad contra los actos jurídicos, comenzada contra un
mayor, corre igualmente contra sus herederos menores, salvo el recurso de éstos contra el tutor negligente.
Art. 3.969. La prescripción no corre entre cónyuges, aunque estén separados de bienes, y aunque estén
divorciados por autoridad competente.
(Artículo sustituido por art. 34 de la Ley Nº 26.618 B.O. 22/7/2010).
Art. 3.970. La prescripción es igualmente suspendida durante el matrimonio, cuando la acción de uno de los
cónyuges hubiere de recaer contra el otro, sea por un recurso de garantía, o sea porque lo expusiere a pleitos, o a satisfacer daños e intereses.
(Artículo sustituido por art. 35 de la Ley Nº 26.618 B.O. 22/7/2010).
Art. 3.971. Fuera de los casos de los artículos anteriores, la prescripción corre contra la mujer casada, no
sólo en cuanto a los bienes cuya administración se ha reservado, sino también respecto a los bienes que
han pasado a la administración de su marido.
Art. 3.972. La prescripción no corre contra el heredero que ha aceptado la herencia con beneficio de
inventario, respecto de sus créditos contra la sucesión.
Art. 3.973. La prescripción de las acciones de los tutores y curadores contra los menores y las personas que
están bajo curatela, como también las acciones de éstos contra los tutores y curadores, no corren durante la tutela o curatela.
Art. 3.974. El heredero beneficiario no puede invocar a su favor la prescripción que se hubiese cumplido en
perjuicio de la sucesión que administra.
Art. 3.975. Si son varios los herederos beneficiarios, deudores a la sucesión, la prescripción corre respecto a
la parte de los créditos de los coherederos que no la han interrumpido, a no ser que el derecho fuere indivisible.
Art. 3.976. La prescripción no se suspende durante la indivisión de la herencia, a beneficio de un heredero
puro y simple, respecto de sus derechos contra la sucesión.
Art. 3.977. La prescripción corre contra una sucesión vacante y a favor de ella, aunque no esté provista de
curador.
Art. 3.978. La prescripción corre a favor y en contra de la sucesión, durante el tiempo concedido para hacer
inventario y para deliberar sobre su aceptación.
Art. 3.979. La prescripción corre a favor y en contra de los bienes de los fallidos.
Art. 3.980. Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente
el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o
propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses.
Si el acreedor no hubiere deducido la demanda interruptiva de la prescripción por maniobras dolosa s del
deudor, tendientes a postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo.
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(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 3.981. El beneficio de la suspensión de la prescripción no puede ser invocado sino por las personas, o contra las personas, en perjuicio o a beneficio de las cuales ella está establecida, y no por sus cointeresados
o contra sus cointeresados.
Art. 3.982. La disposición del artículo anterior no comprende las obligaciones o cosas reales indivisibles.
Art. 3.982 bis. Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los responsables del
hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desistimiento
de la querella.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 3.983. El efecto de la suspensión es inutilizar para la prescripción, el tiempo por el cual ella ha durado; pero aprovecha para la prescripción no sólo el tiempo posterior a la cesación de la suspensión, sino también
el tiempo anterior en que ella se produjo.
CAPITULO II
De la interrupción de la prescripción
Art. 3.984. La prescripción se interrumpe cuando se priva al poseedor durante un año, del goce de la cosa por el antiguo propietario, o por un tercero, aunque la nueva posesión sea ilegítima, injusta o violenta.
Art. 3.985. Aunque la posesión de un nuevo ocupante hubiese durado mas de un año, si ella misma ha sido interrumpida por una demanda, antes de expirar el año, o por el reconocimiento del derecho del
demandante, la nueva posesión no causa la interrupción de la prescripción.
Art. 3.986. La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea
interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad
legal para presentarse en juicio.
La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada
en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Ley N° 17.940 B.O. 4/11/1968, se sustituyen las palabras "también se
interrumpe" por "se suspende", y las palabras "interrupción" por "suspensión".)
Art. 3.987. La interrupción de la prescripción, causada por la demanda, se tendrá por no sucedida, si el
demandante desiste de ella, o si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según las disposiciones del Código de procedimientos, o si el demandado es absuelto de finitivamente.
Art. 3.988. El compromiso hecho en escritura pública, sujetando la cuestión de la posesión o propiedad a
juicio de árbitros, interrumpe la prescripción.
Art. 3.989. La prescripción es interrumpida por el reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el
poseedor hace del derecho de aquel contra quien prescribía.
Art. 3.990. La interrupción de la prescripción aprovecha al propietario, aunque no sea por hecho suyo, sino
por el de un tercero, que el poseedor ha sido privado de la posesión por más de una año.
Art. 3.991. La interrupción de la prescripción, causada por demanda judicial, no aprovecha sino al que la ha entablado, y a los que de él tengan su derecho.
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Art. 3.992. La interrupción de la prescripción hecha por uno de los copropietarios o coacreedores, cuando no hay privación de la posesión, no aprovecha a los otros; y recíprocamente, la interrupción que se ha
causado contra uno sólo de los coposeedores o codeudores, no puede oponerse a los otros.
Art. 3.993. La demanda entablada contra uno de los coherederos, no interrumpe la prescripción respecto de
los otros, aun cuando se trate de una deuda hipotecaria, si la demanda no se ha dirigido contra el tenedor
del inmueble hipotecado.
Art. 3.994. La interrupción de la prescripción emanada de uno de los acreedores solidarios, aprovecha a los
coacreedores; y recíprocamente, la que se ha causado contra uno de los deudores solidarios puede oponerse a los otros.
Art. 3.995. La demanda entablada por uno de los herederos de uno de los acreedores solidarios, no interrumpe la prescripción a beneficio de sus coherederos; y no la interrumpe a beneficio de los otros
acreedores, sino por la parte que el heredero demandante tenía en el crédito; y recíprocamente, la
demanda interpuesta contra uno de los herederos del codeudor solidario, no interrumpe la prescripción respecto a sus coherederos; y no la interrumpe respecto a los otros deudores, sino en la parte que el
heredero demandado tenía en la deuda solidaria.
Art. 3.996. Siendo indivisible la obligación, o el objeto de la prescripción, la interrupción de ésta, hecha por
uno solo de los interesados, aprovecha y puede oponerse a los otros.
Art. 3.997. La demanda interpuesta contra el deudor principal, o el reconocimiento de su obligación, interrumpe la prescripción contra el fiador; pero la demanda interpuesta contra el fiador, o su
reconocimiento de la deuda, no interrumpe la prescripción de la obligación principal.
Art. 3.998. Interrumpida la prescripción, queda como no sucedida la posesión que le ha precedido; y la
prescripción no puede adquirirse sino en virtud de una nueva posesión.
CAPITULO III
De la prescripción para adquirir
Art. 3.999. El que adquiere un inmueble con buena fe y justo título prescribe la propiedad por la posesión continua de diez años.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 4.000. (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de
julio de 1968.)
Art. 4.001. (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de
julio de 1968.)
Art. 4.002. (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de
julio de 1968.)
Art. 4.003. Se presume que el poseedor actual, que presente en apoyo de su posesión un título traslativo de propiedad, ha poseído desde la fecha del título, si no se probare lo contrario.
Art. 4.004. El sucesor universal del poseedor del inmueble, aunque sea de mala fe, puede prescribir por diez años cuando su autor era de buena fe; y recíprocamente, no es admitida la prescripción en el caso
contrario, a pesar de su buena fe personal.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 4.005. El sucesor particular de buena fe puede prescribir, aunque la posesión de su autor hubiese sido de mala fe.
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Cuando el sucesor particular es de mala fe. La buena fe de su autor no lo autoriza para prescribir. Puede unir su posesión a la de su autor, si las dos posesiones son legales.
Art. 4.006. La buena fe requerida para la prescripción, es la creencia sin duda alguna del poseedor, de ser el exclusivo señor de la cosa. Las disposiciones contenidas en el Título "De la posesión", sobre la posesión
de buena fe, son aplicables a este Capítulo.
Art. 4.007. La ignorancia del poseedor, fundada sobre un error de hecho, es excusable; pero no lo es la fundada en un error de derecho.
Art. 4.008. Se presume siempre la buena fe, y basta que haya existido en el momento de la adquisición.
Art. 4.009. El vicio de forma en el título de adquisición, hace suponer mala fe en el poseedor.
Art. 4.010. El justo título para la prescripción, es todo título que tiene por objeto transmitir un derecho de propiedad, estando revestido de las solemnidades exigidas para su validez, sin consideración a la condición
de la persona de quien emana.
Art. 4.011. El título debe ser verdadero y aplicado en realidad al inmueble poseído. El título putativo no es suficiente, cualesquiera que sean los fundamentos del poseedor para creer que tenía un título suficiente.
Art. 4.012. El título nulo por defecto de forma, no puede servir de base para la prescripción.
Art. 4.013. Aunque la nulidad del título sea meramente relativa al que adquiere la cosa, no puede prescribir
contra terceros ni contra aquellos mismos de quienes emana el título.
Art. 4.014. El título subordinado a una condición suspensiva, no es eficaz para la prescripción, sino desde el cumplimiento de la condición. El título sometido a una condición resolutiva, es útil desde su origen para la
prescripción.
Art. 4.015. Prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión
continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción se necesita título.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 4.016. Al que poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta de
título ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 4.016 bis. El que durante tres años ha poseído con buena fe una cosa mueble robada o perdida, adquiere el dominio por prescripción. Si se trata de cosas muebles cuya transferencia exija inscripción en
registros creados o a crearse, el plazo para adquirir su dominio es de dos años en el mismo supuesto de tratarse de cosas robadas o perdidas. En ambos casos la posesión debe ser de buena fe y continua.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
CAPITULO IV
De la prescripción liberatoria
Art. 4.017. Por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor
libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso justo título, ni buena fe.
Art. 4.018. El acreedor no puede deferir el juramento al deudor ni a sus herederos, sobre si sabe o no que
la deuda no ha sido pagada.
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Art. 4.019. Todas las acciones son prescriptibles con excepción de las siguientes:
1° La acción de reivindicación de la propiedad de una cosa que está fuera de comercio.
2° La acción relativa a la reclamación de estado, ejercida por el hijo mismo.
3° La acción de división, mientras dura la indivisión * de los comuneros.
4° La acción negatoria que tenga por objeto una servidumbre, que no ha sido adquirida por prescripción.
5° La acción de separación de patrimonios, mientras que los muebles de la sucesión se encuentran en poder del heredero.
6° La acción del propietario de un fundo encerrado por las propiedades vecinas, para pedir el paso por ellas a la vía pública.
TITULO II
De la prescripción de las acciones en particular
Art. 4.020. La acción para pedir la partición de la herencia contra el coheredero que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio, se prescribe a los veinte años.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 4.021. La acción del deudor para pedir la restitución de la prenda dada en seguridad del crédito
después de hecho el pago, se prescribe a los veinte años si la cosa ha permanecido en poder del acreedor o de sus herederos.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 4.022. La prescripción operada en relación a la obligación establecida por e l artículo 2.726, puede ser
invocada para eximirse de abonar la medianería en el supuesto del artículo 2736, hasta la altura del muro de cerramiento forzoso.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 4.023. Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial.
Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad, trátese de actos nulos o anulables, si no estuviere
previsto un plazo menor.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Ley N° 17.940 B.O. 4/11/1968, se sustituyen las palabras "sea absoluta o relativa" por "trátese de actos nulos o anulables".)
Art. 4.024. Después de haber quedado sin efecto la prenotación prevista en el artículo 30 de la Ley N°
14.394, la acción del cónyuge y descendientes del presunto fallecido para hacer valer sus derechos, prescribe a los diez años. Esta prescripción rige también para los herederos instituidos en testamento del
cual no se tenía conocimiento.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
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Art. 4.025. La acción del menor, sus herederos y representantes para dirigirse contra el tutor por razón de la administración de la tutela; y recíprocamente, la del tutor contra el menor o sus herederos, se
prescriben por diez años, contados desde el día de la mayor edad o desde el día de la muerte del menor.
Esta prescripción no es interrumpida por la convención que, acabada la tutela antes de la rendición de
cuentas, hubiese hecho el menor con el tutor.
Art. 4.026. La acción del usufructuario para entrar en el goce del usufructo, se prescribe por diez años por el propietario de la cosa, sin necesidad de título y buena fe.
Art. 4.027. Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos:
1° De pensiones alimenticias;
2° Del importe de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana;
3° De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos.
Art. 4.028. Se prescribe por cuatro años, la acción de los herederos para pedir la reducción de la porción
asignada a uno de los partícipes, cuando éste, por partición hecha por los padres, hubiese recibido un excedente de la cantidad de que la ley permite disponer al ascendiente.
Art. 4.029. (Artículo derogado por art. 18 de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985.)
Art. 4.030. La acción de nulidad de los actos jurídicos, por violencia, intimidación, dolo, error, o fals a
causa, se prescribe por dos años, desde que la violencia o intimidación hubiese cesado, y desde que el
error, el dolo, o falsa causa fuese conocida.
Prescribe a los dos años la acción para dejar sin efecto entre las partes un acto simulado, sea la simula ción
absoluta o relativa. El plazo se computará desde que el aparente titular del derecho hubiere intentado desconocer la simulación. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a
partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 4.031. Se prescribe también por dos años, la acción de nulidad de las obligaciones contraídas por
mujeres casadas sin la autorización competente; la de los menores de edad y los que están bajo curatela.
El tiempo de la prescripción comienza a correr, en las primeras, desde el día de la disolución del matrimonio, y en los segundos, desde el día en que llegaron a la mayor edad o salieron de la curatela.
Art. 4.032. Se prescribe por dos años la obligación de pagar:
1° A los jueces árbitros o conjueces, abogados, procuradores, y toda clase de empleados en la
administración de justicia, sus honorarios o derechos.
El tiempo para la prescripción corre desde que feneció el pleito, por sentencia o transacción, o desde la cesación de los poderes del procurador, o desde que el abogado cesó en su ministerio.
En cuanto al pleito no terminado y proseguido por el mismo abogado, el plazo será de cinco años, desde que se devengaron los honorarios o derechos, si no hay convenio entre las partes sobre el tiempo del
pago;
2° A los escribanos, los derechos de las escrituras, o instrumentos que autorizaren, corriendo el tiempo de
la prescripción desde el día de su otorgamiento;
3° A los agentes de negocios, sus honorarios o salarios, corriendo el tiempo desde que los devengaron;
4° A los médicos y cirujanos, boticarios y demás que ejercen la profesión de curar, sus visitas, operaciones
y medicamentos. El tiempo corre desde los actos que crearon la deuda.
Art. 4.033. La acción de los acreedores para pedir la revocación de los actos celebrados por el deudor, en
perjuicio o fraude de sus derechos, se prescribe por un año, contado desde el día en que el acto tuvo lugar,
o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho.
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Art. 4.034. La acción de injuria hecha al difunto, para pedir la revocación de un legado o donación, se prescribe por un año, contado desde el día en que la injuria se hizo, o desde que llegó al conocimiento de
los herederos.
Art. 4.035. Se prescribe por un año la obligación de pagar:
1° A los posaderos y fonderos, la comida, habitación, etcétera, que dieron;
2° A los dueños de colegios o casas de pensión, el precio de la pensión de sus discípulos, y a los otros maestros el del aprendizaje;
3° A los maestros de ciencias y artes, el estipendio que se les paga mensualmente;
4° A los mercaderes, tenderos, o almaceneros, el precio de los efectos que venden a otros que no lo son, o
que aun siéndolo, no hacen el mismo tráfico;
5° A los criados de servicio que se ajusten por año, o menos tiempo, a los jornaleros y oficiales mecánicos,
el precio de sus salarios, trabajo o hechuras.
Art. 4.036. En todos los casos de los tres artículos anteriores, corre la prescripción, aunque se hayan continuado los servicios, y sólo dejará de correr, cuando haya habido ajuste de cuenta aprobada por
escrito, vale o escritura pública, o hubiese mediado demanda judicial que no haya sido extinguida.
Art. 4.037. Prescríbese por dos años, la acción por responsabilidad civil extracontractual.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 4.038. Se prescribe también por un año, la obligación de responder al turbado o despojado en la
posesión, sobre su manutención o reintegro.
Art. 4.039. Se prescribe por seis meses, la acción de los propietarios ribereños para reivindicar los árboles
y porciones de terrenos, arrancados por la corriente de los ríos.
Art. 4.040. Se prescribe también por seis meses, la acción del comprador para rescindir el contrato, o pedir
indemnización de la carga o servidumbre no aparente que sufra la cosa comprada y de que no se hizo
mención en el contrato.
Art. 4.041. Se prescribe por tres meses, la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato de compra y
venta; y la acción para que se baje del precio el menor valor por el vicio redhibitorio.
Art. 4.042. (Artículo derogado por art. 18 de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985.)
Art. 4.043. (Artículo derogado por art. 18 de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985.)
TITULO COMPLEMENTARIO
De la aplicación de las leyes civiles
Art. 4.044. (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de
julio de 1968.)
2. TITULO COMPLEMENTARIO (art 4044 al 4051) DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES CIVILES
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Art. 4.045. (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 4.046. La capacidad civil de las personas es regida por las nuevas leyes, aunque ab roguen o modifiquen las cualidades establecidas por las leyes anteriores; pero sólo para los actos y efectos
posteriores, sin que la nueva ley pueda invalidar o alterar lo que se hubiese hecho en virtud de la
capacidad que tenían las personas por las leyes anteriores, ni los efectos producidos bajo el imperio de la antigua ley.
Art. 4.047. Las leyes nuevas sobre el poder y facultades de los maridos se aplican aun a los casados antes de su publicación.
Art. 4.048. Las garantías que las leyes anteriores a la publicación del Código, han dado a las mujeres casadas, en seguridad de sus dotes o de otra clase de bienes entregados a sus maridos, a los menores o
incapaces sobre los bienes de sus tutores y curadores, a los hijos sobre los de sus padres, y los
gravámenes impuestos a los administradores de fondos del Estado, son regidos por las nuevas leyes, con excepción de las prendas o hipotecas expresas que se hubiesen constituido, las cuales serán regidas por
las leyes del tiempo en que se constituyeron.
Art. 4.049. Las acciones rescisorias por causa de lesión, que nazcan de contratos anteriores a la
publicación del Código Civil, son regidas por las leyes del tiempo en que los contratos se celebraron.
Art. 4.050. (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 24.779 B.O. 1/4/1997.)
Art. 4.051. Las prescripciones comenzadas antes de regir el nuevo Código están sujetas a las leyes
anteriores; pero si por esas leyes se requiriese mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedarán sin embargo cumplidas, desde que haya pasado el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el
día en que rija el nuevo Código.
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CÓDIGO CIVIL (HIPERVINCULADO)
CODIGO CIVIL DE LA NACION
INDICE TEMATICO
TEXTO ACTUALIZADO
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm
Sanción Ley 340
TITULOS PRELIMINARES
Título I De las leyes arts. 1 a 22
Título II Del modo de contar los intervalos del derecho arts. 23 a 29
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
SECCION PSECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título I De las personas jurídicas arts. 30 a 50
Título II De las personas de existencia visible arts. 51 a 62
Título III De las personas por nacer arts. 63 a 69
Título IV De la existencia de las personas antes del nacimiento arts. 70 a 78
Título V De las pruebas del nacimiento de las personas arts. 79 a 88
Título VI Del domicilio arts. 89 a 102
Título VII Del fin de la existencia de las personas arts. 103 a 109
Título VIII De las personas ausentes con presunción de fallecimiento arts. 110 a 125
Título IX De los menores arts. 126 a 139
Título X
De los dementes e inhabilitados arts. 140 a 152ter
Título XI
De los sordomudos arts. 153 a 158
SECCION SEGUNDA - DE LOS DERECHOS EN LAS RELACIONES DE FAMILIA
Título I Del matrimonio arts. 159 a 239
Título II De la filiación arts. 240 a 263
Título III De la patria potestad arts. 264 a 310
Título IV De adopción arts. 311 a 340
Título V
De los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos arts. 341 a 344
Título VI
Del parentesco, sus grados; y de los derechos y obligaciones de los
parientes arts. 345 a 376bis
Título VII De la tutela arts. 377 a 397
Título VIII De los que no pueden ser tutores art. 398
Título IX Del discernimiento de la tutela arts. 399 a 408
Título X De la administración de la tutela arts. 409 a 454
Título XI De los modos de acabarse la tutela arts. 455 a 457
Título XII De las cuentas de la tutela arts. 458 a 467
Título XIII De la curatela arts. 468 a 490
Título XIV Del Ministerio Público de Menores arts. 491 a 494
LIBRO II - DE LOS DERECHOS PERSONALES EN LAS RELACIONES CIVILES
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SECCION PRIMERA - PARTE PRIMERA: DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL
Título I De la naturaleza y origen de las obligaciones arts. 495 a 514
Título II De las obligaciones naturales arts. 515 a 518
Título III
De los daños e intereses en las obligaciones que no tienen por
objeto sumas de dinero arts. 519 a 522
Título IV De las obligaciones principales y de las obligaciones accesorias arts. 523 a 526
Título V De las obligaciones condicionales arts. 527 a 565
Título VI De las obligaciones a plazo arts. 566 a 573
De las obligaciones con relación a su objeto
Título VII De las obligaciones de dar arts. 574 a 624
Título VIII De las obligaciones de hacer o de no hacer arts. 625 a 634
Título IX De las obligaciones alternativas arts. 635 a 642
Título X De las obligaciones facultativas arts. 643 a 651
Título XI De las obligaciones con cláusula penal arts. 652 a 666bis
Título XII De las obligaciones divisibles e indivisibles arts. 667 a 689
De las obligaciones con relación a las personas
Título XIII De las obligaciones simplemente mancomunadas arts. 690 a 698
Título XIV
De las obligaciones solidarias arts. 699 a 717
Título XV Del reconocimiento de las obligaciones arts. 718 a 723
SECCION PRIMERA - PARTE SEGUNDA: EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
Título XVI Del pago arts. 724 a 800
Título XVII De la novación arts. 801 a 817
Título XVIII De la compensación arts. 818 a 831
Título XIX De las transacciones arts. 832 a 861
Título XX De la confusión arts. 862 a 867
Título XXI De la renuncia de los derechos del acreedor arts. 868 a 875
Título XXII De la remisión de deuda arts. 876 a 887
Título XXIII De la imposibilidad del pago arts. 888 a 895
SECCION SEGUNDA - DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS QUE PRODUCEN LA ADQUISICION,
MODIFICACION, TRANSFERENCIA O EXTINCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Título I
De los hechos arts. 896 a 943
Título II
De los actos jurídicos arts. 944 a 978
Título III
De los instrumentos públicos arts. 979 a 996
Título IV De las escrituras públicas arts. 997 a 1011
Título V
De los intrumentos privados arts. 1012 a 1036
Título VI
De la nulidad de los actos jurídicos arts.1037 a 1058bis
Título VII
De la confirmación de los actos nulos o anulables arts. 1059 a 1065
Título VIII
De los actos ilícitos arts. 1066 a 1106
Título IX
De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son
delitos arts. 1107 a 1136
SECCION TERCERA - DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS
Título I
De los contratos en general arts. 1137 a 1216
Título II
De la sociedad conyugal arts. 1217 a 1322
Título III
Del contrato de compra y venta arts. 1323 a 1433
Título IV
De la cesión de crédito arts. 1434 a 1484
Título V
De la permutación arts. 1485 a 1492
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Título VI
De la locación arts. 1493 a
1647bis
Título VII
De la sociedad arts. 1648 a
1788bis
Título VIII
De las donaciones arts. 1789 a 1868
Título IX
Del mandato arts. 1869 a 1985
Título X
De la fianza arts. 1986 a 2050
Título XI
De los contratos aleatorios. Del juego, la apuesta y suerte arts. 2051 a 2069
Título XII
Del contrato oneroso de renta vitalicia arts. 2070 a 2088
Título XIII
De la evicción arts. 2089 a 2163
Título XIV
De los vicios redhibitorios arts. 2164 a 2181
Título XV
Del depósito arts. 2182 a 2239
Título XVI
Del mutuo o empréstito de consumo arts. 2240 a 2254
Título XVII
Del comodato arts. 2255 a 2287
Título XVIII
De la gestión de negocios ajenos arts. 2288 a 2310
LIBRO III - DE LOS DERECHOS REALES
Título I De las cosas consideradas en sí mismas, o en relación a los derechos arts. 2311 a 2350
Título II De la posesión y de la tradición para adquirirla arts. 2351 a 2467
Título III De las acciones posesorias arts. 2468 a 2501
Título IV De los derechos reales arts. 2502 a 2505
Título V Del dominio de las cosas y de los modos de adquirirlo arts 2506 a 2610
Título VI De las restricciones y límites del dominio arts. 2611 a 2660
Título VII Del dominio imperfecto arts. 2661 a 2672
Título
VIII
Del condominio arts. 2673 a 2755
Título IX De las acciones reales arts. 2756 a 2806
Título X
Del usufructo arts. 2807 a 2947
Título XI Del uso y habitación arts. 2948 a 2969
Título XII De las servidumbres arts. 2970 a 3067
Título
XIII
De las servidumbres en particular arts. 3068 a 3107
Título XIV De la hipoteca arts. 3108 a 3203
Título XV De la prenda arts. 3204 a 3238
Título XVI De la anticresis arts. 3239 a 3261
LIBRO IV - DE LOS DERECHO REALES Y PERSONALES
Título Preliminar
De la transmisión de los derechos en general arts. 3262 a 3278
SECCION PRIMERA - DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS POR MUERTE DE LAS
PERSONAS A QUIENES CORRESPONDIAN
Título I De las sucesiones arts. 3279 a 3310
Título II De la aceptación y repudiación de la herencia arts. 3311 a 3356
Título III De la aceptación de la herencia con beneficio de inventario arts. 3357 a 3409
Título IV De los derechos y obligaciones del heredero arts. 3410 a 3432
TítuloV
De la separación de los patrimonios del difunto y del
heredero arts. 3433 a 3448
TítuloVI De la división de la herencia arts. 3449 a 3538
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Título VII De las sucesiones vacantes arts. 3539 a 3544
Título VIII De las sucesiones intestadas arts. 3545 a 3564
Título IX Del orden en las sucesiones intestadas arts. 3565 a 3590
Título X De la porción legítima de los herederos forzosos arts. 3591 a 3605
Título XI De la sucesión testamentaria arts. 3606 a 3621
Título XII De las formas de los testamentos arts. 3622 a 3695
Título XIII De los testigos en los testamentos arts. 3696 a 3709
Título XIV De la institución y sustitución de heredero arts. 3710 a 3732
Título XV De la capacidad para recibir por testamento arts. 3733 a 3743
Título XVI De la desheredación arts. 3744 a 3750
Título XVII De los legados arts. 3751 a 3809
Título XVIII Del derecho de acrecer arts. 3810 a 3823
Título XIX De la revocación de los testamentos y legados arts. 3824 a 3843
Título XX De los albaceas arts. 3844 a 3874
SECCION SEGUNDA - CONCURRENCIA DE LOS DERECHOS REALES Y PERSONALES CONTRA
LOS BIENES DEL DEUDOR COMUN
Título I
De la preferencia de los créditos arts. 3875 a 3938
Título II Del derecho de retención arts. 3939 a 3946
SECCION TERCERA - DE LA ADQUISICION Y PERDIDA DE LOS DERECHOS REALES Y
PERSONALES POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO
Título I De la prescripción de las cosas y de las acciones en general arts. 3947 a 4019
Título II De la prescripción de las acciones en particular arts. 4020 a 4043
Título Complementario
De la aplicación de las leyes civiles arts. 4044 a 4051
Julio César Rivera formula una crítica al método sosteniendo:
“Debe señalarse que el método de Vélez, que siguió en ello mucho a Freitas, es muy superior al del
Código francés, donde las materias están dispuestas de manera ciertamente arbitraria. Pero, a pesar de
ello, se le criticó a Vélez la errónea ubicación del t ítulo de los hechos y actos jurídicos, metido entre las
obligaciones y los contratos, cuando en realidad tiene una aplicación general a todo el ordenamiento como él mismo lo dice en la nota puesta al comienzo de la Sección. También ha sido materia de críti ca la
ubicación del capítulo de las cosas, con el que comienza el Libro III, siendo que ellas no son sólo el
objeto de los derechos reales, sino también de otras situaciones o relaciones jurídicas .Puede concluirse
señalando que los códigos del siglo XX, particularmente a partir del alemán, han incorporado una Parte
General, y ello se reflejó en los proyectos de reforma de Bibiloni, de la Comisión de 1936 y de 1954.”
Entre las fuentes del Código Civil se puede mencionar
al Derecho Romano,
el Derecho vigente,
el Código Napoleón y sus exégetas, Freitas, y
el Derecho canónico entre otras
FUENTES DEL
CODIGO CIVIL
ARGENTINO
EL ESBOCO DE FREITAS (Proyecto de Código Civil para el Imperio
del Brasil, no fue terminado por la muerte del autor)
CODIGOS Y PROYECTOS DE COGIGOS:
• Código Civil Francés
• Proyecto de García Goyena para España
• Código Civil de Chile
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DERECHO CIENTÍFICO (Conceptos de doctrina de Aubry y Rau,
Demolombé, Troplong, Marcadé)
LEYES ESPAÑOLAS
ANTECEDENTES DE DERECHO PATRIO Y USOS Y
COSTUMBRES
DERECHO ROMANO
Dalmasio Vélez Sarsfield reunía un inmenso caudal de cultura jurídica y excepcional experiencia en el
foro, conocimientos adquiridos a través de la función pública (parlamentario, ministro, jurisconsulto).
Trabajo solo en la elaboración del proyecto del Código Civil, siendo sus colaboradores (su hija Aurelia,
Victorino de la Plaza y Edgar Díaz de Vivar) solo copistas.
1871 – 1° edicio n del Co digo Civil, la que sirvio de base a la sancio n legislativa
1872 – Edición Nueva York que contiene una lista de erratas
1882 – Se sanciona la ley de Fe de Erratas
1883 - Se declara oficial y auténtica la Edición Pampa.
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METODO
Para el jurista romano Gayo el método del Derecho se dividía en
derecho de las personas derecho de las cosas
derecho de las acciones Según Freitas este método se refiere al ius y no a los iura, siendo de carácter general.
El método del Código Francés se basa en la clasificación tripartita de Gayo:
de las personas
de los bienes de los modos de adquirir la propiedad
FREITAS
Derechos absolutos (Derechos reales) se da erga omnes
Derechos relativos (Derechos personales) solo se da respecto de un sujeto pasivo individualmente determinado de antemano.
Art 497 CC A todo derecho personal corresponde una obligación personal. No hay obligación que corresponda a derechos personales.
Nota de Ortolan
Derecho personal es aquel en que una persona es individualmente sujeto pasivo del derecho de dar, hacer o no hacer.
Derecho real es aquel que da la facultad de sacar de una cosa un beneficio mayor o menor.
Demolombé
Derechos reales
Sujeto activo (persona) cosa (objeto)
Derechos personales
Persona titular del derecho (sujeto activo – acreedor)
Cosa o hecho (prestación) Persona que se obliga (sujeto pasivo – deudor)
Derechos Relativos:
El sujeto activo (acreedor) exige el
cumplimiento de la prestación de dar, hacer o no hacer (proyecto de conducta valorado en
dinero a la que se obliga el deudor para
satisfacer un interés del acreedor) al sujeto pasivo (deudor). Es una relación mediata a
través de un acto jurídico (pagar es cumplir con la prestación a la que el deudor se obliga)
Derechos absolutos:
El sujeto activo posee una relación inmediata y directa con la cosa.
Es erga omnes (el sujeto pasivo es indeterminado)
Deber de abstención en los derechos
personales:
respecto a un sujeto individualmente determinado
transitorio
personal positivo o negativo
esencialmente constitutivo
Deber de abstención en los derechos reales:
es negativo
general e indeterminado permanente e inextinguible recíproco
no es esencialmente constitutivo
Nota al art 4023 in fine En este Código no reconocemos acciones mixtas de reales y
personales.
PROYECTOS DE REFORMA DEL CODIGO CIVIL 1926
Anteproyecto
Por decreto del presidente Alvear se designa una comisión para efectuar la revisión y reforma general del Código Civil. La comisión encomendó a Juan Bibiloni la
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Bibiloni preparación de un anteproyecto, quien concluye el trabajo en 6 años.
1936
Proyecto de Reformas
La Comisión revisa y analiza el anteproyecto Bibiloni y produce su propio trabajo. Ambos trabajos jurídicos no fueron objeto de estudio legislativo.
1954
Anteproyecto Llambías
Se encarga una nueva revisión del Código Civil a una comisión integrada entre otros por Joaquín Llambías.
1968
Ley 17711
Se sanciona y promulga la ley 17711 que entró en vigor el 01/07/1968. Reformó unos 300 artículos.
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EL CÓDIGO DE COMERCIO ARGENTINO (hipervinculado) Ley 2637 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
05-oct-1889
CODIGO DE COMERCIO
SU APROBACION
Publicada en el Boletín Oficial del ---- Número: ---- Página:
Resumen: APRUEBASE EL CODIGO DE COMERCIO
Observaciones:
PUBLICADO EN R.N. TOMO II, PAGINA 795
Texto actualizado de la norma
Esta norma no modifica ni complementa a ninguna norma.
Fuente: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=109500
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Ley 2637 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA 05-oct-1889
CODIGO DE COMERCIO
SU APROBACION
CODIGO DE COMERCIO INDICE TEMATICO
LIBRO I - DE LAS PERSONAS DEL COMERCIO
Sanción Ley N° 2637
Título I De los comerciantes arts. 1 a 32
Título II De las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio arts. 33 a 74
Título III De la bolsas y mercados de comercio (derogado por la Ley N° 17.811) arts.75 a 86
Título IV De los agentes auxiliares del comercio arts. 87 a 206
LIBRO II - DE LOS CONTRATOS DEL COMERCIO
Título I De los contratos y de las obligaciones comerciales en general arts. 207 a 220
Título II Del mandato y de la comisiones o consignaciones arts. 221 a 281
Título III De las compañías o sociedades (derogado por la Ley N° 19.550) arts. 282 a 449
Título IV De la compra-venta mercantil arts. 450 a 477
Título V De las fianzas y cartas de crédito arts. 478 a 491
Título VI De los seguros (derogado por la Ley N° 17.418) arts. 492 a 557
Título VII Del préstamo y de los réditos o intereses arts. 558 a 571
Título VIII Del depósito arts. 572 a 549
Título IX De la prenda arts. 580 a 588
Título X
Del contrato y las letras de cambio (derogado por Decreto-Ley N°
5965/63) arts. 589 a 738
Título XI
arts. 739 a 770
Título XII De la cuenta corriente arts. 771 a 797
Título XIII De los cheques arts. 798 a 843
Título XIV De la prescripción liberatoria arts. 844 a 855
LIBRO III - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE RESULTAN DE LA NAVEGACION
Título I De los buques (derogado por Ley N° 20.094) arts. 856 a 874
Título II De los dueños de buques, de los partícipes y de los armadores arts. 875 a 903
Título III De los capitanes| arts. 904 a 969
Título IV De los pilotos y contramaestres (derogado por Ley N° 17.371) arts. 970 a 976
Título V De los sobrecargos (derogado por Ley N° 17.371) arts 977 a 983
Título VI
De la contrata y de los sueldos de los oficiales y gente de mar; sus
derechos y obligaciones arts. 984 a 1017
Título VII De los fletamentos (derogado por Ley N° 20.094) arts. 1018 a 1019
Título VIII
De los contratos a la gruesa, o préstamos a riesgo maritimo (derogado
por Ley N° 20.094) arts. 1020 a 1154
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Título IX De los seguros marítimos (derogado por Ley N° 20.094) arts. 1155 a 1250
Título X
De los seguros contra los riesgos del transporte por tierra o
por los ríos o aguas interiores (derogado por Ley N° 17.418) arts. 1251 a 1260
Título XI De los choques y abordajes (derogado por Ley N° 20.094) arts. 1261 a 1273
Título XII De las arribadas forzosas (derogado por Ley N° 20.094) arts. 1274 a 1282
Título XIII De los naufragios (derogado por Ley N° 20.094) arts. 1283 a 1311
Título XIV De las averías (derogado por Ley N° 20.094) arts. 1312 a 1350
Título XV De la hipoteca naval (derogado por Ley N° 20.094) arts. 1351 a 1367
Título XVI De los privilegios marítimos (derogado por Ley N° 20.094) arts. 1368 a 1378
LIBRO IV - DE LAS QUIEBRAS
Título I Disposiciones generales (derogado por Ley N° 24.522) arts. 1379 a 1387
Título II De la declaración de quiebra (derogado por Ley N° 24.522) arts. 1388 a 1401
Título III
De los efectos jurídicos de la declaració de quiebra (derogado por Ley
N° 24.522) arts. 1402 a 1418
Título IV Del nombramiento de síndicos (derogado por Ley N° 24.522) arts. 1419 a 1429
TítuloV
De las medidas consiguientes a la declaración de quiebra (derogado por
Ley N° 24.522) arts. 1430 a 1442
TítuloVI
De la presentación de créditos, de su verificación y preferencia
(derogado por Ley N° 24.522) arts. 1443 a 1462
Título VII Del concordato (derogado por Ley N° 24.522) arts. 1463 a 1491
Título VIII
De la clausura de los procedimientos de la quiebra (derogado por Ley
N° 24.522) arts. 1492 a 1493
Título IX
De las diferentes clases de créditos y de su graduación (derogado por
Ley N° 24.522) arts.1494 a 1502
Título X De la reivindicación (derogado por Ley N° 24.522) arts. 1503 a 1518
Título XI De la liquidación y distribución (derogado por Ley N° 24.522) Arts. 1519 a 1539
Título XII
De las medidas relativas al fallido en caso de culpa o fraude (derogado
por Ley N° 24.522) Arts. 1540 a 1554
Título XIII
De la solución de la quiebra por la adjudicación de los bienes de la
masa a los acreedores (derogado por Ley N° 24.522) Arts. 1555 a 1566
Título XIV
De los honorarios de síndico y demás empleados de la
quiebra (derogado por Ley N° 24.522) Arts. 1567 a 1571
Título XV De la rehabilitación (derogado por Ley N° 24.522) Arts. 1572 a 1583
Título XVI De las moratorias (derogado por Ley N° 24.522) Arts. 1584 a 1604
Título XVII Disposiciones especiales a las sociedades (derogado por Ley N° 24.522) Arts. 1605 a 1611
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LIBRO I - DE LAS PERSONAS DEL COMERCIO
TITULO I
Ver Antecedentes Normativos
De los comerciantes
CAPITULO I
De los comerciantes en general y de los actos de comercio
Art. 1°. La ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello profesión habitual.
Art. 2°. Se llama en general comerciante, toda persona que hace profesión de la compra o venta
de mercaderías. En particular se llama comerciante, el que compra y hace fabricar mercaderías para vender por mayor o menor.
Son también comerciantes los libreros, merceros y tenderos de toda clase que venden mercancías que no han fabricado.
Art. 3°. Son comerciantes por menor los que, habitualmente, en las cosas que se miden, venden
por metros o litros; en las que se pesan, por menos de 10 (diez) kilogramos, y en las que se cuentan por bultos sueltos.
Art. 4°. Son comerciantes así los negociantes que se emplean en especulaciones en el extranjero, como los que limitan su tráfico al interior del Estado, ya se empleen en un solo o en diversos
ramos del comercio al mismo tiempo.
Art. 5°. Todos los que tienen la calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos a la
jurisdicción, reglamentos y legislación comercial.
Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario.
Art. 6°. Los que verifican accidentalmente algún acto de comercio no son considerados comerciantes. Sin embargo, quedan sujetos, en cuanto a las controversias que ocurran sobre
dichas operaciones, a las leyes y jurisdicción del comercio.
Art. 7°. Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la ley mercantil, excepto a las disposiciones relativas a las personas de los
comerciantes, y salvo que de la disposición de dicha ley resulte que no se refiere sino al contratante para quien tiene el acto carácter comercial.
Art. 8°. La ley declara actos de comercio en general:
1° Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de
mayor o menor valor;
2° La transmisión a que se refiere el inciso anterior;
3° Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate;
4° Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel
endosable o al portador;
5° Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra;
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6° Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto;
7° Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo
relativo al comercio marítimo;
8° Las operaciones de los factores tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en
cuanto concierne al comercio del negociante de quien dependen;
9° Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes;
10. Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial;
11. Los demás actos especialmente legislados en este Código.
CAPITULO II
De la capacidad legal para ejercer el comercio
Art. 9°. Es hábil para ejercer el comercio toda persona que, según las leyes comunes, tiene la libre
administración de sus bienes.
Los que según estas mismas leyes no se obligan por sus pactos o contratos, son igualmente incapaces para celebrar actos de comercio, salvas las modificaciones de los artículos siguientes.
Art. 10. (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 26.579 B.O. 22/12/2009)
Art. 11. (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 26.579 B.O. 22/12/2009)
Art. 12. (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 26.579 B.O. 22/12/2009)
Art. 13. El matrimonio de la mujer comerciante no altera sus derechos y obligaciones relativamente al comercio. Se presume autorizada por el marido, mientras éste no manifestare lo
contrario por circular dirigida a las personas con quienes ella tuviere relaciones comerciales, inscripta en el Registro de Comercio respectivo y publicada en los periódicos del lugar.
Art. 14. La mujer casada, mayor de edad, puede ejercer el comercio, teniendo autorización de su marido, mayor de edad, dada en escritura pública debidamente registrada o estando
legítimamente separada de bienes.
En el primer caso, están obligados a las resultas del tráfico todos los bienes de la sociedad conyugal, y en el segundo, lo estarán solamente los bienes propios de la mujer, los gananciales
que le correspondan y los que adquiere posteriormente.
Art. 15. La autorización puede ser tácita, cuando la mujer ejerce el comercio a vista y paciencia
del marido, sin que éste se oponga por declaración debidamente registrada y publicada.
Art. 16. La mujer no puede ser autorizada por los Jueces para ejecutar actos de comercio contra la voluntad de su marido.
Art. 17. Concedida la autorización para comerciar, puede la mujer obligarse por todos los actos relativos a su giro, sin que le sea necesaria autorización especial.
Art. 18. La autorización del marido para ejercer actos de comercio sólo comprende los que sean de ese género.
Se presume que la mujer autorizada para comerciar, lo está para presentarse en juicio, por los
hechos o contratos relativos a su comercio. En caso de oposición inmotivada del marido, pueden los jueces conceder la autorización.
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Art. 19. Tanto el menor como la mujer casada comerciantes, pueden hipotecar los bienes inmuebles de su pertenencia, para seguridad de las obligaciones que contraigan como
comerciantes.
Al acreedor incumbe la prueba de que la convención tuvo lugar respecto a un acto de comercio.
Art. 20. La mujer casada, aunque haya sido autorizada por su marido para comerciar, no puede
gravar, ni hipotecar los bienes inmuebles propios del marido, ni los que pertenezcan en común a ambos cónyuges, a no ser que en la escritura de autorización se le diera expresamente esa
facultad.
Art. 21. La revocación de la autorización concedida por el marido a la mujer, en los términos del
artículo 18, sólo puede tener efecto si es hecha en escritura pública que sea debidamente registrada y publicada.
Sólo surtirá efecto en cuanto a tercero, después que fuera inscripta en el Registro de come rcio y
publicada por edictos, y en los periódicos, si los hubiese.
Art. 22. Están prohibidos de ejercer el comercio por incompatibilidad de estado:
1° Las corporaciones eclesiásticas;
2° Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical.
3° Las magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con
título permanente.
Art. 23. En la prohibición del artículo precedente, no se comprende la facultad de dar dinero a
interés, con tal que las personas en él mencionadas no hagan del ejercicio de esa facultad profesión habitual de comercio, ni tampoco la de ser accionistas en cualquier compañía mercantil,
desde que no tomen parte en la gerencia administrativa.
Art. 24. Están prohibidos por incapacidad legal:
1° Los que se hallan en estado de interdicción;
2° Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación, salvo las limitaciones del Art. 1575.
CAPITULO III
De la matrícula de los comerciantes
Art. 25. Para gozar de la protección que este Código acuerda al comercio y a la persona de los
comerciantes, deben éstos matricularse en el Tribunal de Comercio de su domicilio. Si no hubiere
allí Tribunal de Comercio, la matrícula se verificará en el juzgado de paz respectivo.
Art. 26. Todos los comerciantes inscriptos en la matrícula gozan de las siguientes ventajas:
1° La fe que merezcan sus libros con arreglo al artículo 63;
2° Derecho para solicitar el concordato;
3° Moratoria mercantil;
4° (Inciso derogado por art. 207 de la Ley N° 11.719 B.O.30/09/1933.)
5° (Inciso derogado por art. 207 de la Ley N° 11.719 B.O.30/09/1933.)
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Para que la inscripción surta los efectos legales, debe ser hecha al empezar el giro o cuando no tuviere necesidad el comerciante de invocar los privilegios mencionados.
Art. 27. La matrícula del comerciante debe hacerse en el Registro de comercio, presentando el suplicante petición que contenga:
1° Su nombre, estado y nacionalidad, y siendo sociedad, los nombres de los socios y la firma
social adoptada;
2° La designación de la calidad del tráfico o negocio;
3° El lugar o domicilio del establecimiento o escritorio;
4° El nombre del gerente, factor o empleado que ponga a la cabeza del establecimiento.
Art. 28. Los menores, los hijos de familia y las mujeres casadas, deberán agregar, los títulos de su capacidad civil.
Art. 29. La inscripción en el Registro será ordenada por el Tribunal de Comercio o juzgado de paz,
en su caso, siempre que no haya motivo para dudar que el peticionante goza del crédito y probidad que deben caracterizar a un comerciante de su clase. (Párrafo sustituido por art. 1° de
la Ley N° 12.958 B.O. 25/03/1947.)
Los jueces de paz remitirán mensualmente una lista de los matriculados al Tribunal de Comercio
respectivo, quien la hará agregar al Registro.
Art. 30. El Tribunal de Comercio negará la matrícula si hallare que el suplicante no tiene capacidad legal para ejercer el comercio, quedando a salvo al que se considere agraviado, el recurso para
ante el Tribunal superior.
Si la denegación se hubiera hecho por el juez de paz, el recurso será para ante el Tribunal de
Comercio.
Art. 31. Toda alteración que los comerciantes hicieran en las circunstancias especificadas en el
artículo 27, será de nuevo llevada al conocimiento del Tribunal, con las mismas solemnidades y
resultados.
Art. 32. El que se inscribe en la matrícula se supone que reviste la calidad de comerciante, para
todos los efectos legales, desde el día de la inscripción.
Antecedentes Normativos
— Artículo 11, inciso 1 sustituido por art. 17 de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985. Vigencia: a
partir de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial;
— Artículo 12 sustituido por art. 17 de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985. Vigencia: a partir de los
90 días de su publicación en el Boletín Oficial.
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Como se sabe se ha modificado el Código Civil y comercial de la Nación que entra en vigencia a partir de enero de 2016. A continuación un cuadro comparativo con las modificaciones efectuadas.
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El derecho comercial – Concepto - Caracteres La sustancia del derecho comercial es el intercambio de bienes y servicios. Algunos juristas
“comercialistas”, sostienen que desde los albores de la humanidad, el hombre, al interactuar con otros
para el intercambio de cosas, o el intercambio de bienes o servicios; razón por la cual ha de prevalecer
el acto comercial, el derecho comercial, el mercantilismo.
No hay una definición exactamente. En realidad, si se tiene en claro las normas del Derecho Civil, se
puede distinguir aquellas que son de tipo comercial.
El Derecho Comercial. Normativamente se basa en el Código de Comercio, en las leyes modificatorias
y en las disposiciones complementarias; siendo de aplicación supletoria el Código Civil, como rama del
Derecho Privado que regula la actividad comercial carece de definición propia como se sostuvo
anteriormente, sus nociones se apoyan en dos aspectos:
1. uno subjetivo que es el que estudia el comerciante como persona física que realiza actos de
comercio; EL COMERCIANTE LLEVA ADELANTE ACTOS DE COMERCIO (Legislación
francesa) y
2. otro objetivo que es el que estudia los actos de comercio en general. Se refiere a los actos de
comercio, a aquellas situaciones fácticas reales de la vida cotidiana, en donde el legislador ha determinado que encontramos presentes los elementos fundamentales del acto comercial.
EN NUESTRO PAIS RIGE EL DERECHO COMERCIAL DE TIPO OBJETIVO.
Dentro de estos actos de comercio se encuentra la noción de empresa (que puede ser unipersonal o
una sociedad comercial) y su importancia radica en que actualmente se está perfilando el Derecho
Empresario como rama autónoma, con sus características propias y regulaciones particulares.
Actualmente varios autores ya hablan del análisis económico del derecho, como reflejo de la
realidad empresaria y los contratos de colaboración empresaria.
El Derecho Mercantil tiene una serie de caracteres que persisten histo ricamente desde su mismo origen hasta la actualidad:
Consuetudinario: toda su evolución se hizo sobre la base de usos y costumbres comerciales, generados por la inadecuación de las reglas civiles para regular las nuevas situaciones que el comercio plantea.
Progresivo: el derecho comercial aparece como un derecho progresivo, dúctil, evolutivo, destinado a regular una actividad cambiante, evoluciona continuamente.
Universal: el derecho comercial es un derecho supranacional que se desarrolla en función de los intereses
de una actividad que no reconoce fronteras. Fragmentario: atiende situaciones espaciales y no constituye en sí mismo un sistema completo, no se
basta a sí mismo, sino que requiere del basamento que constituye el derecho civil. Dúctil: las instituciones del derecho comercial se alternan con mucha mayor facilidad y con menos
consecuencias, lo que hace que éstas sean susceptibles de modificaciones a la luz de las conveniencias.
Sustantivo: el nacimiento y la evolución de este derecho se hicieron sobre la base de la jurisdicción mercantil y los tribunales consulares que hicieron aplicación sistemática de la costumbre.
Expansivo: va cubriendo áreas que fueron del derecho civil, como el derecho de los contratos y las obligaciones.
El trueque es la forma más antigua del comercio. La aparición de la moneda sirvió al nacimiento de otras formas negociables.
El origen temporal del Derecho Mercantil para unos se remonta al Código de Hammurabi y para otros a la
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época posterior a la caída de Roma. El Derecho Comercial como estructura orgánica, como rama diferenciada del Derecho Civil tiene su génesis
en el Medioevo. Aparecieron con gran fuerza corporaciones mercantiles que establecieron sus propios usos y costumbres, en lugar de las normas del derecho común civil. La importancia del Derecho Corporativo se patentiza
en el origen de diversas instituciones del moderno Derecho Comercial (el registro de comercio, la letra de cambio, etc.).
El Derecho Corporativo era personal a quienes ejercían una determinada actividad, era el derecho de los comerciantes. La objetivización de la materia comercial determinó que los tribunales específicos de los
comerciantes no ofrecieran las necesarias garantías a quienes, sin serlo, realizaban actos de comercio; de allí que la jurisdicción de esos tribunales profesionales se revirtiera a los tribunales ordinarios, sin perjuicio de que éstos aplicaran las disposiciones estatutarias corporativas.
Con respecto a la codificación, hay antecedentes a disposiciones relativas a ciertas ramas del comercio.
De los códigos modernos, los cuerpos legislados a partir del siglo XIX, podemos mencionar:
1807 – Código de Comercio Francés
1829 – Código de Comercio Español
1833 – Código de Comercio Portugués
1838 - Código de Comercio Holandés
En Argentina, en la época virreinal fueron aplicados las Leyes de Indias , el Consulado del Mar y las Ordenanzas de Burgos. Luego de la Revolución de Mayo siguieron aplicándose.
En 1821 Rivadavia propuso la creación de la Bolsa de Comercio, que fue inaugurada al año siguiente.
En 1859 Eduardo Acevedo y Dalmasio Vélez Sarsfield redactaron el Código Comercial para Buenos
Aires, que adoptaron después otras provincias y finalmente el Congreso Nacional lo declara Código de
Comercio de la República Argentina en 1862.
El Código de Comercio francés dio lugar a la elaboración de la Teoría de los actos objetivos de
comercio, determinantes de la calidad de comerciante y de la competencia de los tribunales de comercio.
El Código de Comercio alemán adoptó un sistema de base subjetiva que implica hacer girar el sistema
sobre la persona antes que sobre los actos.
Wieland: el derecho comercial como derecho de la empresa (acto de comercio es un acto en masa en una
organización que los posibilite)
Heck: derecho de los actos en masa; basó su postura diciendo que la diferencia entre el Derecho Civil y el
Comercial está dada porque los actos de comercio son realizados en masa.
Derecho económico: la planificación económica cumple un papel preponderante a la par que se regulan
instituciones diseñadas a promover y facilitar el comercio, como Bolsas y Mercados, o a regular la promoción industrial.
FUENTES: la norma jurídica mercantil proviene de una manifestación de voluntad social provocada por la
necesidad o conveniencia de imponer determinada conducta. Las fuentes formales del derecho comercial son dos
la ley
la costumbre
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Generalmente se reconoce a la Costumbre como la primera y exclusiva fuente histórica del Derecho Comercial.
Para que la costumbre pueda ser considerada fuente formal del derecho comercial debe reunir los siguientes caracteres:
uniforme
frecuente
general
constante
cumplida con convicción
Las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del
comercio, y para interpretar los actos o convenciones mercantiles. Su aplicación tiene una doble eficacia:
interpretativa
integradora de la voluntad de las partes
LIBRO II
DE LOS
CONTRATOS
DEL COMERCIO
Título I De los contratos y
de las
obligaciones
comerciales en
general
CAPITULO UNICO
De los contratos y
obligaciones en general
Art. 217.
Las palabras de los contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que les da el
uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo
LIBRO II
DE LOS
CONTRATOS
DEL COMERCIO
Título I De los contratos y
de las
obligaciones
comerciales en
general
CAPITULO UNICO
De los contratos y
obligaciones en general
Art. 218.
Siendo necesario interpretar la cláusula de un contrato, servirán para la interpretación
las bases siguientes: (ver al pié del cuadro)
Art 218 C.Com: Siendo necesario interpretar la cláusula de un contrato, servirán para la interpretación las bases siguientes:
1° habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la intención común de las partes
que el sentido literal de los términos; 2° las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de los términos claros y Precisos empleados en otra parte del mismo escrito, cuidando de darles, no tanto el significado
Que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponda por el contexto general; 3° las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales resultaría la validez, y del otro la
nulidad del acto, deben entenderse en el primero. Si ambos dieran igualmente validez al acto, Debe tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza de los contratos, y a las reglas de la Equidad.
6° el uso y práctica generalmente observados en el comercio, en casos de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato prevalecerá sobre
Cualquier inteligencia en contrario que se pretenda dar a las palabras.
7° En los casos dudosos, que no puedan resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas
deben interpretarse siempre en favor del deudor, o sea en el sentido de liberación.
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El derecho subjetivo Concepto .Teorías (Savigny, Ihering, Kelsen, Buteler)
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LA RELACIÓN JURÍDICA Y EL DERECHO SUBJETIVO.
Siempre que hay derecho subjetivo hay una relación jurídica, que es aquella que se entabla entre 2 o más
personas y que se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico, considerada como cauce idóneo para la
realización de una función merecedora de la tutela jurídica.
Las relaciones jurídicas se diferencian claramente de las relaciones sociales.
Lo importante de una relación jurídica es el protagonismo que alcanza un derecho subjetivo (poder jurídico) y
un deber jurídico u obligación. Hay relación jurídica cuando existe una persona titular de un derecho
subjetivo y un sujeto pasivo que es el que asume el deber jurídico u obligación.
Ejemplo de relación jurídica: Deudor (sujeto pasivo) y acreedor (quien tiene los derechos subjetivos).
El derecho subjetivo según es la situación de poder concreto concedido a una persona como miembro
activo de la comunidad jurídica, y a cuya arbitria (se deje a su voluntad) se confía su ejercicio y defensa.
Distinción entre el derecho subjetivo y las potestades.
Las potestades son poderes jurídicos que el ordenamiento jurídico atribuye a favor de las personas pero no para la defensa de sus propios intereses, sino para satisfacer los intereses ajenos o de terceros.
El derecho subjetivo son poderes jurídicos que el ordenamiento jurídico atribuye a un titular de derecho
subjetivo para gestionar sus propios intereses.
Facultades: hace referencia al contenido del derecho subjetivo, y son las posibilidades de acción o actuación que se le concede a una persona.
Acciones: aquellas medidas de protección para asegurar el ejercicio del titular del derecho subjetivo.
ESTRUCTURA (sujeto- objeto- contenido)
SUJETO: aquellas personas tanto físicas como jurídicas titulares de los derechos subjetivos.
OBJETO: tanto la conducta o comportamiento de las personas, como los bienes económicos, ya sean
corporales o incorporales, que sean susceptibles de satisfacer las necesidades. CONTENIDO:
o Punto de vista activo: conjunto de facultades atribuidas respecto al objeto de ese derecho (material o inmaterial).
o Punto de vista pasivo: deber que tienen todos los sujetos de respetar el ejercicio de ese derecho. CLASES DE DERECHO SUBJETIVO:
PÚBLICOS: no hay derechos subjetivos públicos salvo el derecho al voto o el derecho al sufragio activo y
pasivo (derecho a elegir y a ser elegido los representantes legales).
PRIVADOS:
o De la personalidad: derecho al honor, derecho de imagen…)
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o Patrimoniales tienen un contenido económico, sirven para satisfacer los intereses económicos de los sujetos (derecho de propiedad, derecho real de usufructo, derechos de crédito).
o Derechos familiares: son aquellos que se predican con motivo de la posición que ocupa un sujeto en un entorno familiar. En muchas ocasiones no son derechos subjetivos, sino auténticas potestades.
EN FUNCIÓN DE SU EFICACIA: o Relativos: aquellas que se dirigen de manera singular frente a la persona obligada (sujeto pasivo). Ejemplo: derecho de cre dito. o Absolutos: aquellos que no se imponen a una persona en concreto, sino a la generalidad (cualquier sujeto). Principio “Erga Omnes” (frente a todos). Ejemplo: derecho de propiedad. DERECHOS POTESTATIVOS. Son aquellos en virtud de los cuales su titular queda facultado para influir en situaciones jurí dicas ya pre-existentes, modifica ndolas o extinguie ndolas. No proporcionan un sen orí o sobre una cosa o un objeto. Ejemplo: la posibilidad que se concede a determinados sujetos de imponer la eficacia y validez de un contrato.
NACIMIENTO. Se hace referencia al origen de ese derecho subjetivo, a su causa, así el derecho de propiedad de una pieza de caza nace cuando se captura al animal. Hay que distinguirlo de la adquisición, que es la atribución del
derecho subjetivo a una persona que se convierte en titular de dicho derecho.
Adquisición originaria: aquella que no se basa en un derecho anterior. Es una adquisición “EX NOVO”.- Adquisición derivativa: aquella que se basa en un derecho anterior. Existe una transmisión del derecho subjetivo. Esa transmisión puede ser:
o A título particular: aquel que adquiere un derecho o un bien singularmente.
o A título universal: el único supuesto que se produce con la herencia, el hecho “mortis causa”.
MODIFICACIÓN. Son todas aquellas alteraciones que sin producir la extinción del derecho, experimenta el mismo, desde que nace hasta que se extingue. Puede ser:
- Subjetiva: afectan al titular del derecho subjetivo. Ejemplo: un cambio de titular.
- Objetiva: cuando afecta al objeto del derecho subjetivo.
EXTINCIÓN. Por muerte del titular, si el derecho es personalísimo (como por ejemplo derecho al honor) por el plazo de
vida que tiene el derecho subjetivo (usufructo) con motivo de la destrucción total del objeto sobre el que recae el derecho subjetivo.
PÉRDIDA.
Aquella separación del titular respecto al derecho que le pertenecía.
RENUNCIA.
Dejación o abandono voluntario de un derecho por su titular. Se desprende de ese derecho sin transmitirlo
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a nadie. Son solamente renunciables los derechos disponibles y que siempre que esa renuncia no sea contrario o perjudique a terceros o al orden público.
EJERCICIO DEL DERECHO SUBJETIVO. Ejercer un derecho es usar ese derecho. Pueden ser ejercidos por el propio titular o por otro sujeto (por ejemplo arrendatario). El ejercicio puede ser:
- Facultativo: el que corresponde a los derechos subjetivos patrimoniales por voluntad del titular.
- Obligatorio: el que corresponde a los derechos subjetivos familiares, en el que el sujeto no es libre.
LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SUBEJTIVOS. Todo ejercicio tiene una clase de limitaciones: - Extrínsecos o externos: los que surgen por la concurrencia de otros derechos. Esta colisión de derechos
se resuelve a través de una serie de criterios:
o Prevalece el derecho más antiguo sobre el más moderno. “PRIOR TEMPORE POTIOR IURE”.
Ejemplos: una doble venta, un mismo vendedor vende 2 veces la misma cosa, se le otorgaría la compra al primero que compró el objeto. Artículo 1.473.
o Otras se resuelven a quien primero protege ese derecho. Ejemplo: una misma persona tiene varios
acreedores, cobrará el primer acreedor que reclame su deuda.
o Ante la duda existe el principio de “PAR CONDITIO CREDITORUM”, cuando hay distintos
acreedores que estén en igualdad de condiciones en el crédito.
- Intrínsecos o internos: todos los derechos deberán ser acordes con la buena fe y no se ejerciten de modo abusivo. Principio de “NEMINEN LAEDIT QUI SUO IURE UTITUR”, el ejercicio del derecho de un titular no perjudicará a nadie.
a) La buena fe. Presunción de la buena fe. Artículo 7.1.: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.”.
El principio general de buena fe es la creencia de que el sujeto ejercita el derecho adecuadamente. Es un principio del derecho que marca un estándar jurídico conforme con un modelo de conducta social.
Manifestaciones: prohibición de ir contra los actos propios, el retraso desleal, etc.
b) El abuso del derecho subjetivo y su ejercicio antisocial. El ejercicio de un derecho no puede causar daño a nadie. Es la prohibición de los actos que se realizan no para reportar una ventaja al titular, sino para causar un perjuicio a otro. Es el ejercicio antisocial de ese
derecho.
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DOCTRINAS MIXTAS
ENTONCES:
Los derechos subjetivos son los contenidos de las relaciones jurídicas.
El derecho subjetivo es el derecho-facultad; el derecho, poder o atribución de que goza la persona para
obrar (facultas agendi) Las facultades, prerrogativas y atribuciones que le incumben a una persona en su
carácter de propietario de una cosa.
Para definirlos existieron distintas teorías y actualmente la mayoría de los autores, entre ellos Buteler Cáceres definen al derecho subjetivo como “la facultad de obrar y de exigir con miras a la
satisfacción de un interés honesto y justo, digno de la tutela jurídica”.
De dicha definición resulta la característica esencial de este derecho y que es la de ser un poder o
facultad, es la herramienta que proporciona el ordenamiento jurídico (Derecho objetivo) para que las
personas puedan defenderse y relacionarse, gráficamente son como “espadas” que poseen las personas
para hacer valer su posición ante una situación determinada. La diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo es que el primero se confunde e identifica
con la ley misma, es el derecho-ley o norma agendi.
Rivera, Julio César. Op.cit. Citar: Lexis Nº 9202/005180 Citar: Lexis Nº 9202/005180 .Rivera Julio César. Op,.Cit. “a) El Derecho Romano: Lafaille dice que son cinco las fuentes, de las cuales la primera es el Derecho Romano, y no sólo el legislado sino el de los tratadistas que Vélez conocía bien. Así, nuestro codificador cita de manera continua en sus notas a Vinnio, Heinecio, Cujas. Y también fue un estudioso de los romanistas de la época, como Maynz, Mackeldey, Molitor,
CÓDIGO CIVIL Art.1071.- El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de
una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio
abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al
reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres.
DOCTRINAS MIXTAS: Numerosos autores posteriores han descubierto que en realidad los elementos de la voluntad
y del interés no se contraponen ni se excluyen sino que por el contrario se complementan. Por eso, con algunos
matices, se sostiene generalmente que el derecho subjetivo es el poder atribuido a la voluntad para la
satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. Este concepto es generalmente aceptado en la doctrina
nacional como representativo de la idea del derecho subjetivo.
NUESTRO PAÍS HA RECEPTADO LA TEORIA MIXTA. EN EL ART 14 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ESTABLECE
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir
del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de
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Ortolan y sobre todo Savigny, a cuya influencia general sobre el Derecho a través de su escuela histó rica ya nos hemos referido. Por otro lado Vélez fue un eximio conocedor de las Partidas, y de allí también que el Derecho Romano sea
fuente indirecta, como lo es también a través del Código Napoleón. b) El Derecho vigente: En segundo lugar, el Derecho vigente, comprendiendo el Derecho hispánico, el indiano y el patrio.
Muchas veces Vélez no ha hecho citas del Derecho vigente, y de los usos y costumbres del país, porque lo consideraba conocido por aquellos a quienes el Código Civil se dirigía. Pero en particular ha sido muy importante su conocimiento de las Partidas, como lo han demostrado los trabajos de Allende.
c) El Código Napoleón y sus exégetas: En tercer término, el Código Napoleón y sus comentaristas. Entre ellos Vélez cita reiteradamente al alemán Zachariae, sus continuadores alsacianos Aubry y Rau, Troplong, Toullier, Demolombe, Duranton, Marcadé, Merlin, Mourlon, el belga Laurent. Y también Pothier, considerado como uno de los precursores del Código Napoleón, conocedor de las "costumbres", aparece también citado con frecuencia, particularmente en obligaciones y contratos. Además de los grandes tratados, Vélez conoció también trabajos monográficos que cita, como el de Chardon para los vicios de simulación, fraude y dolo; Martou y Mourlon para los privilegios; y otros trabajos de Proudhon, Chabot, Coin Deslisle y Vazeille. Por lo demás, muchos códigos de la época, algunos de ellos casi copia del Código Napoleón, han sido fuentes por él trabajadas. Así, los códigos sardo, toscano, de Parma, de las Dos Sicilias, el de Holanda, el Código de Luisiana, el Código de Vaud, el del Estado de Nueva York y hasta el italiano de 1865. Vélez también trabajó con códigos de los Estados alemanes, como los de Sajonia, Baviera y Wurtenberg .
d) Freitas: la cuarta fuente en que abrevó Vélez fue Freitas, cuya calidad científica es innegable. Lafaille apunta que Freitas fue un espíritu particularmente equilibrado en materia jurídica y de ideas muy progresistas. Por lo demás, fue un gran conocedor de la obra de Savigny. Su método fue seguido por Vélez en gran medida .
e) Otras fuentes: Un quinto grupo está constituido por otros códigos, como el de Baviera, el chileno de Bello, el Proyecto de Código Civil para España de García Goyena, el Proyecto de Acevedo para la República Oriental del Uruguay, el Código austríaco de 1811; y algunas obras doctrinarias menos citadas como las de Story, Gregorio López, etcétera.
f) El Derecho canónico: El Derecho canónico también tuvo influencia particularmente en materia de Derecho de familia
y matrimonio. Vélez adoptó el matrimonio canónico como único válido, y probablemente éste haya sido el más grande error del Código, pues imposibilitaba la celebración del matrimonio a los no católicos. Ello motivó que pocos años
después se sancionara la Ley de Matrimonio Civil, 2393”
Citar: Lexis Nº 9202/005180 .Rivera Julio César. Op,.Cit
“DOCTRINA DE LA VOLUNTAD:
Una doctrina atribuida originariamente a Savigny, pero que ha sido desarrollada por Winscheid sostiene que el derecho subjetivo es un poder atribuido por el ordenamiento jurídico a una voluntad. Esto tendría dos significados: por un lado representa el tener derecho a un cierto comportamiento, acto u omisión por parte de todas las personas o de una persona determinada frente al titular. Dice Winscheid que la ley dicta una norma de conducta que pone a disposición de aquél en cuyo favor se ha dictado tal norma, dejando al beneficiario la facultad de hacer uso o no de ella. Si, por ejemplo, alguien me fotografía, yo tengo derecho a exigir que esa fotografía no se publique o a solicitar indemnización en caso de que ya lo haya sido. De este modo es la voluntad del beneficiario la que resulta determinante para la puesta en ejecución de las reglas que prohíben la captación y la difusión de la imagen de las personas. En otro sentido, la voluntad juega el rol de ser decisiva para la creación de ciertos derechos o para su supresión o modificación; así, el propietario tiene el derecho de vender o de alquilar, y el acreedor tiene el derecho de ceder su crédito. De este modo la voluntad es la que produce los efectos previstos en las normas jurídicas que regulan la transmisión de la propiedad o de la cesión de créditos..
DOCTRINA DEL INTERÉS: Ihering
ha criticado la doctrina de la voluntad y ha desarrollado la idea de que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Señala este autor que los elementos que constituyen los principios del Derecho son dos: uno sustancial, en el que reside el fin práctico del derecho y que es la utilidad, la ventaja, la ganancia asegurada por el derecho; el otro formal, que se refiere a ese fin únicamente como medio, a saber la protección del Derecho, que es la acción judicial. El interés es lo que constituye el principio del derecho, al que se une la acción judicial que es la cubierta protectora del derecho.
DOCTRINAS MIXTAS:
Numerosos autores posteriores han descubierto que en realidad los elementos de la voluntad y del interés no se contraponen ni se excluyen sino que por el contrario se complementan. Por eso, con algunos matices,
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se sostiene generalmente que el derecho subjetivo es el poder atribuido a la voluntad para la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. Este concepto es generalmente aceptado en la doctrina nacional como representativo de la idea del derecho subjetivo. (NUESTRO PAÍS HA RECEPTADO LA TEORIA MIXTA. EN EL ART 14 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ESTABLECE:
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
DOCTRINAS NEGATORIAS
a) Origen: Las doctrinas negatorias que nacieron al amparo del ambiente positivista y sociologizante del siglo XIX, buscaron el derecho no en la voluntad, sino en un orden objetivo, sea el que fuere: sociedad, Estado, organización económica o solidaridad.
b) Tesis de Duguit : La primera de las doctrinas negatorias de la existencia de los derechos subjetivos fue elaborada por un jurista francés llamado León Duguit, a quien se ha calificado de corifeo del positivismo sociológico. Para este autor no existen derechos sino solamente deberes emanados del ordenamiento jurídico .Así, no hay derechos del hombre que puedan existir antes que el derecho objetivo, ni hay derechos posteriores al derecho objetivo, es decir que nazcan de él. De este modo concluye en que no puede reconocerse la existencia de un derecho a la vida o de un derecho a la propiedad, sino que el sujeto, la persona humana que goza de la vida o de la propiedad, están colocados en una situación objetiva y general creada por el derecho objetivo. En consecuencia, no hay derechos, sino situaciones que pueden ser activas o pasivas y si esa situación es violada, se abrirá paso a una acción en beneficio de la persona interesada o de cualquier otra designada por el derecho objetivo. Un autor (Dabin) señala que en realidad si bien la concepción de Duguit responde a su afirmación de que es imposible definir la esencia del derecho subjetivo por una razón metafísica, no hace sino sustituir una expresión, derecho subjetivo, por otra que es la de situación activa o pasiva que también puede ser objetiva o subjetiva.
c) Doctrina de Velsen: La segunda doctrina negatoria ha sido la desarrollada por el profesor Hans Velsen, quien pretende excluir del mundo jurídico todo lo que no sea puramente normo lógico. De allí que todo lo que sea teología, moral, política, sociología, economía, es -en la doctrina de Velsen- meta jurídica, extraño al Derecho. En realidad la idea de Velsen es que el Estado y el orden jurídico son una sola y misma realidad: El Estado no es más que un sistema de normas y sólo hay norma jurídica en el Estado y por el Estado. Desde tal perspectiva se comprende, dice Dabin, que no puede haber lugar para un derecho subjetivo concebido como prerrogativa del individuo, bien fuera del Estado, bien en relación con el Estado. En consecuencia, para Velsen el derecho objetivo no crea sino deberes; y cuando excepcionalmente el Estado reconoce al sujeto alguna prerrogativa, tampoco deja de encontrar su origen en el derecho positivo.
d) Opinión de Larenz: En una primera etapa de su producción jurídica, el gran profesor alemán Larenz sostuvo que el derecho subjetivo había dejado de ser un concepto central del Derecho, siendo sustituido por la noción de situación jurídica, que es la posición del miembro de la comunidad en el orden de vida de esta última, o lo que es igual, en el orden jurídico. Esta tesis, desarrollada por Larenz en 1934 era en realidad una herramienta del nacionalsocialismo alemán de la época” 10 Buteler Cáceres, José A. Op. Cit. Pág.52
Elementos y clasificación del derecho subjetivo .La clasificación de los derechos subjetivos se distinguen en:
Los derechos subjetivos poseen tres elementos como consecuencia de que reflejan las relaciones
jurídicas:
sujeto, son las personas que poseen estos derechos,
objeto es aquello sobre lo que recae cada uno de los derechos y
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causa, eficiente es el motivo generador de cada uno de ello
En esta materia se estudiará cada uno de estos elementos mencionados por lo que se deja su
profundización para más adelante.
A estos derechos también se los menciona de la siguiente forma.
IURA IN PERSONA IPSA Y IURA IN PERSONA ALIENA
1) los derechos subjetivos extra patrimoniales, también decimos que son los que importan directa o inmediatamente a la persona
Personas
Físicas
Sujeto
Derechos Subjetivos
Extra
patrimoniales
Patrimoniales
Relación Jurídica
Hecho
Jurídico
Patrimonio
Objeto Causa
Derechos
Potestativos
Derechos
Humanos o
Personalísimos
Patria Potestad
Tutela Derechos
Reales
Derechos
Intelectuales:
D. de autor
Derechos Crediticios,
obligaciones o dchos.
personales
los denominados
“iura in persona ipsa” o derechos
sobre la propia persona, que son los
derechos humanos o también
los denominados
“iura in persona aliena” o derechos
sobre la persona ajena, que son los
denominados “derechos potestativos”, que
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2) los derechos subjetivos patrimoniales o que importan directa o inmediatamente al patrimonio
Una forma práctica de entender sería preguntándonos ¿Con respecto a este “derecho” puedo
disponer de él; puedo venderlo; puedo negociarlo; puedo alquilarlo o renunciarlo?
SI PUEDO, ENTONCES TENGO UN DERECHO SUBJETIVO PATRIMONIAL
SI ANTE LA PREGUNTA, LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ENTONCES ES
EXTRAPATRIMONIAL
DERECHOS SUBJETIVOS DE CARCATER PÚBLICO Y DE CARÁCTER PRIVADO
Así mismo dependiendo de la órbita en norma a los cuales hacen referencia, se los clasifica en:
De carácter público: los administrados respecto de la administración. De carácter privado: aquellos subjetivos en donde se es actor o se es deudor frente a otros
particulares.
Derechos personales o derechos
crediticios u obligaciones y que
implican la facultad de un sujeto
acreedor de exigir de otro
(deudor) el cumplimiento de una
conducta o prestación debida.
Derechos intelectuales que
importan la protección del
ingenio humano. Entre estos
se encuentran los derechos de
autor, las marcas y las
patentes.
Derechos reales que
importan la relación
de las personas con
las cosas
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Son “relativos” dependiendo de contra quién se ejerce esos derechos subjetivos.
Derechos relativos: aquellos derechos subjetivos en donde el sujeto pasivo está perfectamente
determinado. Por Ej. si yo le presto dinero a una persona “x”, esta persona (sujeto pasivo) tiene
una deuda conmigo y yo tengo el derecho subjetivo de exigir el cobro de esa deuda. en este caso
soy un SUJETO ACTIVO.
Cuando el sujeto pasivo no está determinado,
Se ejerce contra el resto de la comunidad , por ej. Derechos reales como dueño propietario de
una casa. Tengo el derecho a que no sea usurpada, o que nadie arroje basura en ella, o le
tiren un tarro de pintura y manchen las paredes, entre otros. En este caso el resto de la
comunidad es sujeto pasivo
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La relatividad de los derechos
El abuso del derecho en el Derecho Civil y en el Derecho Comercial
Se sostiene que la existencia de los derechos subjetivos en su ejercicio pueden desviarse de los fines
tenidos en cuenta por el legislador al establecerlos y tornar injustas sus consecuencias.
Puede accederse al contenido completo posicionándose en el cuadro del Título VIII
TITULO VIII
De los actos ilícitos
Art. 1.071. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede
constituir como ilícito ningún acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que
aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Este artículo se refiere al abuso del derecho como causa generadora de responsabilidad civil, tal es su
importancia. (Se entiende la responsabilidad civil como la obligación de reparar el daño injustamente
causado).
Se protege el “ejercicio regular”, pero ¿Qué implica este ejercicio?, al hablar de regularidad en realidad
lo que el legislador tuvo en mira es la finalidad teleológica de la norma y pone límites al ejercicio de los
derechos haciendo hincapié en que deben ser ejercidos según lo que se quiso proteger en el momento de
crear ese derecho.
Por ejemplo: la Patria Potestad se define como “el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres respecto de sus hijos”.
Entre los derechos está la potestad disciplinaria que tienen los padres, pero esto no implica que pueda
ser ejercida abusivamente, es decir, “disciplinar” admite límites normales y no admite maltratos físicos
ni psíquicos con los hijos.
TEORIA
DEL
ABUSO
Hay quienes sostienen el ejercicio absoluto de los derechos y reputan al mismo un sacrificio de los sujetos del derecho para mantener la seguridad jurídica
Hay quienes sostienen que esta teoría debe ser eliminada, ya que entienden que
donde comienza el abuso el derecho termina.
Título VIII De los actos ilícitos
CÓDIGO CIVIL
SECCION SEGUNDA - DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS QUE PRODUCEN LA ADQUISICION,
MODIFICACION, TRANSFERENCIA O EXTINCION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
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Este pensamiento es coherente con la definición estudiada de derecho subjetivo, “la facultad de obrar y
de exigir con miras a la satisfacción de un interés honesto y justo, digno de la tutela jurídica ”;
Ese “digno de tutela” se refiere a la protección mencionada
Borda sostiene que queda configurado el abuso del derecho cuando quien lo ejecuta lo hace:
• con intención de dañar
• con ausencia de interés
• eligiendo de entre las distintas maneras, aquella que resulta más dañosa al deudor
• ocasionando al deudor un perjuicio anormal y excesivo
• actuando de manera no razonable, repugnante a la lealtad y confianza recíproca
La ley 17711 de Reforma del Código Civil, reforma el antiguo artículo 1071, y en su reelaboración dice:
“el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir
como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que
contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la
buena fe, la moral y las buenas costumbres”.
En la primera cláusula se habla del ejercicio regular de un derecho propio. Regular quiere decir normal,
sujeto a reglas o con arreglo a derecho. En el segundo apartado dice la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos; con esta afirmación se declara en general como acto ilegítimo, contrario a derecho todo lo que sea un ejercicio irregular de
derecho. El efecto propio de la existencia de un ejercicio abusivo del derecho desde un punto de vista procesal
consiste en el rechazo de la demanda. Al derecho comercial argentino son aplicables en forma subsidiaria las disposiciones del Código Civil, por lo tanto la doctrina del abuso del derecho es aplicable a la materia comercial. Se dice que media una
conducta abusiva cuando se modifica el estatuto social de modo de impedir a los socios minoritarios la participación en el gobierno social; o cuando se aumenta el capital de la sociedad con la única finalidad de
perjudicar a los socios minoritarios. El abuso de la posición dominante: la posición dominante es la que ejerce una empresa cuando tiene posibilidad de comportamiento independiente, que lo pone en condiciones de actuar sin tener en cuenta a los
competidores, los compradores o los proveedores.
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Las personas en general
En este punto comienza el análisis del primer elemento de la relación jurídica que es la persona .,
como titular de los derechos subjetivos que son el contenido de dicha relación.
El estudio comenzará por el concepto de persona para luego continuar con sus atributos
Dice Buteler Cáceres: la personalidad jurídica es la investidura jurídica de que goza el sujeto, esto es la aptitud, la disposición potencial para tener derechos, para adquirirlos, para ser sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas.
Algunas concepciones:
Persona, hombre y sujeto del derecho: Nociones y distinciones.
La noción de persona es muy importante para nuestro sistema jurí dico ya que posee una cantidad de connotaciones necesarias para comprender su proteccio n.
Profundizando este concepto se lo puede desarmar en las siguientes expresiones:
1. “todo ente”:
esto se refiere al sustrato o esencia de la persona, ente implica la noción de existencia o ser, solo
de esa manera se puede clasificar a la persona como física o de existencia visible o jurídica o de
existencia ideal.
1. “susceptible”:
se refiere a la noción de “capacidad de derecho” como aptitud para adquirir derechos (y sus
correlativas obligaciones obviamente). Lo importante es que esta capacidad forma parte de la
definición misma de persona, es decir, ninguna persona puede carecer de esa aptitud, se tiene esa
capacidad desde la concepción (en el caso de las personas físicas) o desde su constitución (en el
caso de las personas jurídicas)
Por ello se puede deducir que la palabra “persona” hace referencia a la personalidad jurídica, que es
gráficamente como la “capa” o protección envolvente y que forma una especie de barrera para cualquier
hecho que vaya en contra de los derechos que se posee. Por ejemplo, un bebé que aún no ha nacido, por lo menos tiene el derecho a la vida,
entre otros tantos.
PERSONA
LOGICISMO KELSIANO
Carece de contenido ontológico. Es un concepto unificador de un complejo normativo
PENSAMIENTO TRADICIONAL
Reconoce contenido ontológico. La persona es un ente (idea de sustancia, de ser)
PERSONA ES TODO LOS ENTES SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR DERECHOS Y CONTRAER
OBIGACIONES (ART. 30 DEL C.C.)
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En cambio “hombre” hace referencia al sustrato o soporte biológico de las personas de existencia visible, y que para estar protegido necesita de esa “personalidad jurídica”
Por u ltimo, la expresio n “sujeto de derecho” se refiere a las personas cuando esta n interactuando en interferencia intersubjetiva,
Por ejemplo cuando le están dando vida a un contrato (cuando se compra una gaseosa en un kiosco se
está interactuando en un contrato de compraventa). Gráficamente es la persona “en movimiento”.
* (1)
EN LENGUAJE JURÍDICO SUJETO DE LAS RELACIONES JURÍDICAS
EL ART 30 CC dice: “Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones” *(1)
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
*(1) SECCION PSECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título I De las personas jurídicas arts. 30 a 50
Para acceder al título completo puedes posicionarte sobre la celda que dice Título I y accederás
al Código Civil, Libro I “de las personas” y a los artículos que se encuentran en dicho título.
EN LENGUAJE
COMÚN
ES INDIVIDUO
HUMANO
EN LENGUAJE
FILOSÓFICO
Es un INDIVIDUO
CON ALMA
EN LENGUAJE
TEOLÓGICO
Es PADRE, HIJO Y
ESPÍRITU AÑOS
EN LENGUAJE JURÍDICO
* (1)
EL CC EN ART. 30 DICE:
SON PERSONAS TODOS LOS ENTES
SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR
CONCEPCIÓN
DE
PERSONA
Título I
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Art. 31.– Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.”
“Art. 32.– Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.”
“Art. 52.– Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que en este Código no están expresamente declarados incapaces.”
Existencia
ideal
LIBRO PRIMERO - SECCION PSECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título I De las personas jurídicas arts. 30 a 50
Título II De las personas de existencia visible arts. 51 a 62
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A continuación, lo que dice nuestro Código civil respecto de las personas:
*(1)
TITULO I
De las personas jurídicas
Art. 30. Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones .
Art. 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina.
Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.
Art. 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de
existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.
Art. 33. Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.
Tienen carácter público:
1°. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.
2°. Las entidades autárquicas.
3°. La Iglesia Católica.
Tienen carácter privado:
1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio
propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.
2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 34. Son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus Provincias o Municipios,
los establecimientos, corporaciones, o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior.
Art. 35. Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que
sus leyes o estatutos les hubiesen constituido.
Art. 36. Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los
mandatarios.
Art. 37. Si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos
estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del
mandato.
Art. 38. Será derecho implícito de las asociaciones con carácter de personas jurídicas, admitir nuevos
miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo, con tal que no excedan el número determinado en sus estatutos.
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Art. 39. Las corporaciones, asociaciones, etcétera, serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus
miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella.
Art. 40. Los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica,
son reglados por el contrato, por el objeto de la asociación, o por las disposiciones de sus estatutos.
Art. 41. Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de personas
jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las
propiedades ajenas, herencias o legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales.
Art. 42. Las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución en
sus bienes.
Art. 43. Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en
ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el Título: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos
que no son delitos".
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 44. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen su domicilio en el lugar en que se hallaren, o donde funcionen sus direcciones o administraciones principales, no siendo el caso de competencia especial.
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CAPITULO I
Del principio de la existencia de las personas jurídicas
Art. 45. Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etcétera., con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el Gobierno, con
aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa.
Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en
caso de ilegitimidad o arbitrariedad. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711B.O. 26/4/1968.
Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma , podrá el
Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad. En este caso los órganos de Gobierno de la fundación podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo
anterior. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de
julio de 1968.)
Art. 46. Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como
simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de
autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la
asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 47. En los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuese posterior a su fundación, quedará legitimada su existencia como persona jurídica, con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó
la fundación.
CAPITULO II
Del fin de la existencia de las personas jurídicas
Art. 48. Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para
funcionar:
1° Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad compete nte;
2° Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o
incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los
intereses públicos;
3° Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.
La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos
previstos en el artículo 45. El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 49. No termina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de sus miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el fin de su institución. Corresponde al
Gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, declarar disuelta la corporación, o determinar el modo
cómo debe hacerse su renovación.
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Art. 50. Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los
bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que disponga el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la corporación
CLASIFICACION DE LAS PERSONAS ART. 31 cc
Los “TITULOS” ESTÁN CON HIPERVÍNCULO, para facilitar el acceso o consulta de forma
más rápida.
*(2) Art. 51. Todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de
cualidades o accidentes, son personas de existencia visible.
Título II De las personas de existencia visible arts. 51 a 62
*(3)Art. 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son
personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.
Título I De las personas jurídicas arts. 30 a 50
*(4) CAPITULO I Del principio de la existencia de las personas jurídicas- Art. 45. Comienza la
existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etcétera., con el carácter de personas
jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el Gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa.
Título I De las personas jurídicas arts. 30 a 50
CLASIFICACION DE LAS PERSONAS
Art.31 CC: Título I De las personas jurídicas arts. 30 a 50
las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones que este Co digo regla
en los casos, por el modo y en la forma que e l determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les
PERSONAS DE
EXISTENCIA VISIBLE
PERSONAS DE
EXISTENCIA IDEAL
*(2) Art 51 CC: Todos los
entes que presentasen
signos característicos de
humanidad, sin distinción
de cualidades o
accidentes, son personas
de existencia teoría
romanista del
“monstrum” o
“prodigium”)
visible. (descarta la
teoría romanista del
“monstrum” o
“prodigium”)
*(5) Art 70 CC: desde la concepción en el seno
materno comienza la existencia de las
personas; ya antes de
su nacimiento pueden adquirir algunos
derechos como si ya
hubiesen nacido. Esos derechos quedan
irrevocablemente
adquiridos si los
concebidos en el seno
materno nacieren con
vida, aunque fuera por
unos instantes después
de estar separados de su
madre
*(4) Art 45 CC:
comienza la
existencia de las
corporaciones,
asociaciones,
establecimientos,
etc., con el carácter
de personas
jurídicas, desde el
día en que fuesen
autorizadas por la
ley o por el gobierno,
con aprobación de
sus estatutos y
confirmación de los
prelados en la parte
*(3) Art 32 CC (por
exclusión): todos
los entes
susceptibles de
adquirir derechos o
contraer
obligaciones, que
no son personas de
existencia visible
son personas de
existencia ideal o
personas jurídicas.
Hipervínculo
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*(5) Art. 70. Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de
su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan
irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.
Título IV
De la existencia de las personas antes del
nacimiento arts. 70 a 78
*(2) TITULO II
De las personas de existencia visible
*(2)
Art. 51. Todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin
distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible .
Art. 52. Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se
reputan tales todos los que en este código no están expresamente declarados incapaces.
Art. 53. Les son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política.
Art. 54. Tienen incapacidad absoluta:
1° Las personas por nacer;
2° Los menores impúberes;
3° Los dementes;
4° Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito;
5° (Inciso derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 55. Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 56. Los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley.
Art. 57. Son representantes de los incapaces:
1° De las personas por nacer, sus padres, y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les
nombre;
2° De los menores no emancipados, sus padres o tutores;
3° De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 58. Este código protege a los incapaces, pero sólo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que en él se determina, y sin que se les conceda el beneficio de
restitución, ni ningún otro beneficio o privilegio.
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Art. 59. A más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de
jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar
sin su participación.
Art. 60. (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 61. Cuando los intereses de los incapaces, en cualquier acto judicial o extrajudicial, estuvieren en oposición con los de sus representantes, dejarán éstos de intervenir en tales actos, haciéndolo en lugar de
ellos, curadores especiales para el caso de que se tratare.
Art. 62. La representación de los incapaces es extensiva a todos los actos de la vida civil, que no fueren
exceptuados en este Código.
TITULO IV
De la existencia de las personas antes del nacimiento
Art. 70. Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan
irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.
Art. 71. Naciendo con vida no habrá distinción entre el nacimiento espontáneo y el que se obtuviese por operación quirúrgica.
Art. 72. Tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran
después de nacer o por nacer antes de tiempo.
Art. 73. Repútase como cierto el nacimiento con vida, cuando las personas que asistieren al parto hubieren
oído la respiración o la voz de los nacidos, o hubieren observado otros signos de vida.
Art. 74. Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como
si no hubiesen existido.
Art. 75. En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario.
Art. 76. La época de la concepción de los que naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de tiempo comprendido entre el máximum y el mínimum de la duración del embarazo.
Art. 77. El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en contrario.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985.)
Art. 78. No tendrá jamás lugar el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras diligencias como depósito y guarda de la mujer embarazada, ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar, ni a
requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido, ni a requerimiento de éste o de partes interesadas.
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Los atributos de la persona Concepto. Naturaleza La persona para ser concebida como tal posee “atributos”, que son las cualidades esenciales de la
persona, le es inherente y son concebidas “a priori” de la persona; es decir que comienzan con su
existencia.
No son derechos ni deberes, son eso: cualidades inherentes a la calidad de la persona; no se adquieren
luego, son contemporáneos a la persona y su existencia y la acompañan toda su vida protegiéndola e
identificándola.
Atributos son para la persona física: nombre, capacidad, estado y domicilio.
Atributos de la persona jurídica son nombre, capacidad, domicilio y patrimonio.
La diferencia entre los atributos de uno y otro tipo de persona se refiere precisamente a esa clase de
persona que puede prescindir de alguno o no.
El estado es privativo de las personas físicas, ya que solo de ellas se puede predicar un rol en la sociedad:
estado civil, por ejemplo: soltero
en la familia (estado en la familia, por ejemplo: estado de hijo).
En cambio con el patrimonio ocurre algo diferente, la noción clásica de patrimonio ya se encuentra
superada y actualmente prevalece la noción finalista de patrimonio. En consecuencia, y parafraseando a
Buteler, solo respecto de las personas jurídicas se pude sostener que el patrimonio es un atributo de las
personas, solo esa categoría de personas dependen de su patrimonio para existir, necesitan tener bienes;
eso no pasa con las personas físicas que aún sin bienes siguen siendo personas para el Derecho.
Esta conclusión de Buteler se basa en que la noción de persona depende de los atributos que posea, sino tuviera atributos no sería persona.
Un ejemplo de ello se ve en la historia, en la época de la esclavitud o en la Alemania nazi, en la que las
personas eran consideradas cosas u objetos de experimentos, en estos lamentables ejemplos se puede deducir que las personas no tenían atributos (o al menos no la capacidad de derecho)
Según Alterini, los atributos de la persona son las calidades que son inherentes al sujeto de derecho. Se
consideran atributos de la personalidad a ciertas cualidades de que está dotada la persona, que resultan inseparables de ella y que la definen en su individualidad.
Llambías menciona el patrimonio que excluimos de la persona de existencia visible como atributo, aunque si
corresponde en el caso de la persona de existencia ideal.
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ATRIBUTOS Y CARACTERES DE LOS ATRIBUTOS
CARACTERES DE LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD
SON NECESARIOS:
Toda persona los
tiene.
SON ÚNICOS:
No admite pluralidad
de un mismo atributo
SON INALIENABLES:
No se pueden enajenar
SON IMPRESINDIBLES:
No se pierden por inacción
ATRIBUTOS DE LA PERSONA
DE EXISTENCIA VISIBLE
NOMBRE CAPACIDAD ESTADO DOMICILIO
NOMBRE CAPACIDAD PATRIMONIO (Art 33 2° parte inc. 1: las
asociaciones y las fundaciones que
tengan por principal objeto el bien
común, posean patrimonio propio,
sean capaces por sus estatutos, no
subsistan exclusivamente de
asignaciones del Estado y obtengan
autorización para funcionar)
DE EXISTENCIA IDEAL
TITULO I De las personas jurídicas
Art. 33. Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.
2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para
funcionar.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio
de 1968.)
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DEL NOMBRE Y APELLIDO
ATRIBUTOS PERSONA FISICA
GOGNOME: APELLIDO que lo
individualiza en sociedad.
Se adquiere por pertenecer a un grupo
familiar
Modificada por Ley 26.618 ( 2010),
PRO NOMBRE: o NOMBRE DE PILA O
APELATIVO que lo individualiza en su
familia
Se adquiere por inscripción partida de
nacimiento. LIMITACIONES ART.3º *(7)
Buteler: Ley 18.248 art. 1º “toda
persona natural tiene el derecho y
el deber de usar el nombre y
apellido que le corresponde de
acuerdo a las disposiciones de la
presente ley” *(6)
Elementos
NOMBRE:
Identifica, individualiza a la
persona del resto. Modo
obligatorio de de
LEY 18.248.ARTÍCULO 2.- El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección
corresponde a los padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a
quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin. En defecto de todo ello pueden hacerlo los
guardadores, el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el Registro, se
anotará con él siempre que se ajuste a lo prescripto en el artículo 3º.
El apellido posee un régimen diferente, éste se adquiere por pertenecer a un grupo familiar, al respecto
la ley 18.248 también regula su adquisición, esta ley fue modificada en el año 2010 por la Ley 26618
Ley 18.248. “ARTÍCULO 8.- Será optativo para la mujer casada, añadir a su apellido el del marido, precedido por
la preposición "de".
ARTÍCULO 9.- Decretada la separación personal, será optativo para la mujer llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido del marido podrán prohibir a la mujer separada e l
uso del apellido marital. Si la mujer hubiere optado por usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal
derecho, salvo acuerdo en contrario, o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese
conocida por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
ARTÍCULO 10.- La viuda está autorizada para requerir ante el Registro del Estado Civil la supresión del
apellido marital.
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*(6) REGISTRO DE ESTADO CIVIL
Nuevas normas para la inscripción de nombres de las personas naturales LEY N° 18.248
Buenos Aires, 10 de junio de 1969
Ver Antecedentes Normativos
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1° – Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que
le corresponde de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
*(7). Artículo 3° – El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la
salvedad de que no podrán inscribirse:
1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que
expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone.
2) Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se tratare de los
nombres de los padres del inscrito, si fuesen de fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los
hijos de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas que
tengan residencia transitoria en el territorio de la República.
3) Los apellidos como nombre.
4) Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos.
5) Más de tres nombres.
Las resoluciones denegatorias del Registro del Estado Civil serán recurribles ante el Tribunal de
Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de notificadas.
Artículo 3° bis – Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes
autóctonas y latinoamericanas, que no contraríen lo dispuesto por el artículo 3, inciso quinto,
parte final.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 23.162 B.O. 30/10/1984.)
*(8) Artículo 4° – Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer
apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o
agregarse el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años. Los
hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A
pedido de éstos podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregarse el del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué apellido llevará el
adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera
el primer apellido, o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos.
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(Artículo sustituido por art. 37 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010)
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DEL ESTADO y DE LA CAPACIDAD
ESTADO:
El estado es un atributo propio de las personas físicas y hace referencia a
la posición o rol que ocupa una persona en la sociedad,
por ejemplo estado civil, o en una familia, por ejemplo estado de padre, de
hijo, etc.
Se relaciona con los otros atributos porque por ejemplo en el matrimonio
(estado: casado) los esposos tienen limitaciones entre sí para ciertos
contratos; o por ejemplo los padres no pueden contratar con sus hijos
sometidos a Patria Potestad. Además si se logra el reconocimiento de un
hijo extramatrimonial por el padre, este reconocimiento cambia el estado
del hijo reconocido y del padre que reconoce.
Los efectos de este atributo son importantes a la hora de los reclamos
patrimoniales o de deberes correspondientes al estado que se posea, para lo cual
la ley establece una serie de normas que lo protegen, por ejemplo a las personas
les reconoce dos acciones:
De reclamación de estado: que son acciones que persiguen un
reconocimiento (por ejemplo las acciones de filiación)
De impugnación de estado: que son acciones que persiguen un
desconocimiento de un estado ostentado hasta entonces (por ejemplo la que le
corresponde al padre con respecto al hijo nacido en matrimonio y que no es suyo)
CAPACIDAD:
La capacidad es uno de los atributos más importantes de la persona. Este
atributo forma parte del concepto mismo de persona, la capacidad de
derecho siempre está presente, y siempre relativa.. Todo nuestro sistema se
basa en las capacidades, por lo tanto es conveniente prestar especial atención
en este tema
Capacidad de derecho:
La capacidad de derecho también se llama ―capacidad de goce‖ y se
refiere al ―grado de aptitud de las personas físicas y jurídicas para ser titulares
de derechos y obligaciones‖. Esta capacidad es relativa, es decir: no se posee
de manera total ni falta de manera total. Se encuentra regulada en el Código
Civil y, como se dice en la definición, la poseen tanto las personas jurídicas
como las físicas.
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CAPACIDAD DE HECHO Y DE DERECHO
A continuación se detalla los artículos referidos a las prohibiciones de contratar
(PADRES, TUTORES, CURADORES, CONYUGES)
Incapacidad de derecho.
En realidad son incompatibilidades o prohibiciones que la ley prevé en casos concretos para evitar un daño
al interés público.
En estos casos las personas en determinadas situaciones no pueden contratar con determinadas personas
ni respecto de determinados bienes.
Obviamente, al igual que la capacidad de derecho, estas incapacidades alcanzan a las personas físicas y
jurídicas. Estas incapacidades también son relativas, no pueden ser absolutas porque sino la
persona carecería totalmente de derechos. No se encuentran sistematizadas sino que están
Capacidad de hecho:
Esta capacidad no es atributo de la persona, se la denomina también capacidad de ejercicio o de obrar, y
se define como la ―aptitud o grado de aptitud de las personas físicas para ejercer los derechos de los
que se es titular o para ejercer por sí los actos de la vida civil ―. Es decir que en este caso sí se
pudieron adquirir ciertos derechos por la capacidad de derecho, pero por alguna situación en especial no
se los puede ejercer sino es a través de un representante.
Esta capacidad puede ser absoluta o relativa o faltar de manera absoluta o relativa, precisamente porque
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La siguiente tabla se encuentra vinculada en columna relacionada al TÍTULO, a fin de facilitar el
rápido acceso al contenido de los artículos del Código Civil
LIBRO
TÍTULO SECCIÓN ARTÍCULO
PRIMERO
DE LAS PERSONAS
Título III
De la patria
potestad
SEGUNDA DE LOS DERECHOS EN
LAS RELACIONES DE FAMILIA
279 Los padres no pueden hacer contrato alguno con los hijos que están bajo su patria potestad
PRIMERO DE LAS
PERSONAS
Título X
Del discernimiento de la
tutela
SEGUNDA DE LOS DERECHOS EN LAS RELACIONES DE FAMILIA
De la administración de la tutela
450 Son prohibidos absolutamente al tutor, aunque el juez indebidamente lo autorice, los actos siguientes:(VER DETALLE AL PIE)
PRIMERO
DE LAS PERSONAS
Título
XIII
De la curatela
SEGUNDA DE LOS DERECHOS EN
LAS RELACIONES DE
FAMILIA
CAPITULO I
Curatela a los incapaces
mayores de edad
475 Los declarados incapaces son considerados como los menores de edad, en cuanto a su persona
y bienes. Las leyes sobre la tutela de los menores se
aplicarán a la curaduría de los incapaces.
SEGUNDO DE LOS
DERECHOS PERSONALES
EN LAS RELACIONES
CIVILES
Título III
Del contrato
de compra y
venta
TERCERA DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS
CAPITULO III
De los que pueden
comprar y vender
1358 El contrato de venta no puede tener lugar entre cónyuges, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos.
(Artículo sustituido por art. 30 de la Ley Nº 26.618 B.O.
22/7/2010).
SEGUNDO DE LOS
DERECHOS PERSONALES
EN LAS RELACIONES
CIVILES
Título VIII
De las donacion
es
TERCERA DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS
CAPITULO II
De los que pueden hacer
y aceptar
donaciones
1807 No pueden hacer donaciones: Inciso 1º al 7º
(Ver detalle al pié)
SEGUNDO DE LOS
DERECHOS PERSONALES
EN LAS
RELACIONES CIVILES
Título VIII
De las donacion
es
TERCERA DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS
CAPITULO IV
De las donaciones
mutuas
1820 Las donaciones mutuas no son permitidas entre esposos
TITULO X De la administración de la tutela
Art. 450. Son prohibidos absolutamente al tutor, aunque el juez indebidamente lo autorice, los actos
siguientes:
1° Comprar o arrendar por sí, o por persona interpuesta, bienes muebles o inmuebles del pupilo, o
venderle o arrendarle los suyos, aunque sea en remate público; y si lo hiciere, a más de la nulidad de la
compra, el acto será tenido como suficiente para su remoción, con todas las consecuencias de las remociones de los tutores por conducta dolosa;
2° Constituirse cesionario de créditos o derechos o acciones contra sus pupilos, a no ser que las cesiones resultasen de una subrogación legal;
3° Hacer con sus pupilos contratos de cualquier especie;
4° Aceptar herencias deferidas al menor, sin beneficio de inventario;
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5° Disponer a título gratuito de los bienes de sus pupilos, a no ser que sea para prestación de alimentos a los parientes de ellos, o pequeñas dádivas remuneratorias, o presentes de uso;
6° Hacer remisión voluntaria de los derechos de sus pupilos;
7° Hacer o consentir particiones privadas en que sus pupilos sean interesados;
8° (Inciso derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
9° Obligar a los pupilos, como fiadores de obligaciones suyas o de otros
Art. 1.807. No pueden hacer donaciones:
1° Los esposos el uno al otro durante el matrimonio, ni uno de los cónyuges a los hijos que el otro cónyuge
tenga de diverso matrimonio, o las personas de quien éste sea heredero presunto al tiempo de la donación;
2° El cónyuge, sin el consentimiento del otro, o autorización suplementaria del juez, de los bienes raíces del matrimonio; (Inciso sustituido por art. 31 de la Ley Nº 26.618 B.O. 22/7/2010).
3° Los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su patria potestad, sin expresa autorización
judicial;
4° Los tutores, de los bienes de sus pupilos, sino en los casos designados en el artículo 450, número 5;
5° Los curadores, de los bienes confiados a su administración;
6° Los mandatarios, sin poder especial para el caso, con designación de los bienes determinados que
puedan donar;
7° Los hijos de familia, sin licencia de los padres. Pueden sin embargo, hacer donaciones de lo que
adquieran por el ejercicio de alguna profesión o industria.
CAPACIDAD COMO ATRIBUTO DE LA PERSONA
CAPACIDAD DE HECHO Y DE DERECHO
INCAPACIDAD DE HECHO Y DE DERECHO
CAPACIDAD COMO ATRIBUTO DE LA PERSONA INCAPACIDADES
DE HECHO DE DERECHO DE HECHO DE DERECHO
ejercer los derechos de los que soy titular
No puede faltar por definición y por ley
Puede faltar. Ser absoluta o relativa
Proviene de la misma definición de persona
como "ENTE SUCEPTIBLE"
No es atribuido por lo que puede faltar totalmente o la podemos tener totalmente
Nos reconoce y nos protege como personas
si falta se asigna un representante al
incapáz
La tienen todas las personas
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Las incapacidades protegen a los incapaces, haciendo que no pueden ejercer ciertos derechos
que los perjudicarían
Se denomina CAPACIDAD DE GOCE es decir ser titular
de los derechos
Si es relativa solo se pueden ejercer algunos
derechos que ya se tiene.
Implica tener derechos.
La tienen solo los mayores de 18 años que no estén supuestos
de incapacidad
Nace este derecho cuando se reconoce el concepto de
persona
Los otros derechos los ejerce por medio de un
representante.
Es absoluta Nunca es total ni falta totalmente
Es la posibilidad de ejercer por uno mismo todos los derechos
que se tiene
Existen incompatibilidades de derecho están para
proteger el orden público
Proviene de la misma definición de persona "ente
susceptible"
La tienen todas las personas
Implica tener derecho
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Nombre. Noción. Clases y distinciones Naturaleza jurídica
:
TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA
JURÍDICA DEL NOMBRE:
Hijos Matrimoniales: ART. 37 Sustitúyase el artículo
4º de la Ley 18.248
Hijos extramatrimoniales: ART 5. son aquellos
nacidos de una unión de hecho, sea temporal o
permanente
Hijos huérfanos se desconoce el origen y no se sabe
la identidad. La ley en su ART. 6 regla en estos casos
Hijos adoptivos: ART. 41. Sustitúyase el artículo 12 de
la Ley 18.248
El art. 3º de dicha ley establece
algunas limitaciones:
Los nombres que sean
extravagantes Los nombres extranjeros, salvo los
castellanizados por el uso Los nombres extranjeros, salvo los
castellanizados por el uso
ARTÍCULO 3 bis.- Podrán inscribirse
nombres aborígenes o derivados de
Protección jurídica Ley 18.248: Art 21 acción de re acción de
recuperación del nombre
Art 20 conocimiento del propio
nombre
Art 666 bis CC en ambos casos el
PRONOMBRE O
NOMBRE DE PILA O
APELATIVO
COGNOMEN O
PATRONÍMICO O
APELLIDO
ELEMENTOS DEL NOMBRE
Los elementos del nombre se adquieren de manera diferente, según la ley 18.248 se adquiere por la
inscripción en la partida de nacimiento correspondiente según el procedimiento ahí indicado.
NOMBRE
Es atributo de la persona que la identifica y la individualiza del resto El nombre es el modo obligatorio de
designación de la persona LIBRE.
Buteler adhiere a la de la naturaleza compleja que es la receptada en el art. 1 º de la
Ambos cumplen funciones
diferentes, el nombre de pila
individualiza a la persona en su
familia y el apellido la
individualiza en la sociedad.
El apellido posee un régimen
diferente al del nombre de pila: éste
se adquiere por pertenecer a un
grupo familiar, al respecto la ley
18.248 también regula su
adquisición, esta ley fue modificada
en el año 2010 por la Ley 26618
Según la ley 18.248 se
adquiere por la inscripción
en la partida de
nacimiento
correspondiente según el
procedimiento ahí
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Lo expuesto resumidamente en los esquemas previos, amplía su concepto a
continuación:
Nombre de pila. Elementos
REGISTRO DE ESTADO CIVIL
Nuevas normas para la inscripción de nombres de las personas naturales
LEY N° 18.248
Buenos Aires, 10 de junio de 1969
Ver Antecedentes Normativos
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
Según la ley 18.248 se adquiere por la inscripción en la partida de nacimiento correspondiente
según el procedimiento ahí indicado.
Los elementos del nombre se adquieren de manera diferente El art. 3º de dicha ley establece algunas limitaciones
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Artículo 1° – Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le
corresponde de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Artículo 2° – El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección corresponde a los padres; y a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o
a las personas a quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin.
En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores, el Ministerio Público de Menores o los Funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el Registro, se anotará con él siempre que se ajuste a lo prescripto en el artículo 3.
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985.)
Artículo 3° – El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la salvedad de que no
podrán inscribirse:
1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos re specto del sexo de la
persona a quien se impone.
2) Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se tratare de los nombres de
los padres del inscrito, si fuesen de fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma
nacional. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares
acreditadas ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el territorio de la República.
3) Los apellidos como nombre.
4) Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos.
5) Más de tres nombres.
Las resoluciones denegatorias del Registro del Estado Civil serán recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de notificadas.
Artículo 3° bis – Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas, que no contraríen lo dispuesto por el artículo 3, inciso quinto, parte final.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 23.162 B.O. 30/10/1984.)
Artículo 4° – Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse
el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años. Los hijos
matrimoniales de cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o
agregarse el del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si
ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido, o
el del otro cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos.
(Artículo sustituido por art. 37 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010)
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Artículo 5° – El hijo extramatrimonial reconocido por uno sólo de sus progenitores adquiere su apellido.
Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre. Podrá
agregarse el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial,
mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente conocido por éste. El hijo estará
facultado también, con autorización judicial, para hacer la opción dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho años, de su emancipación o del reconocimiento paterno, si fuese posterior.
Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera.
Artículo 6° – El oficial del Registro del Estado Civil anotará con un apellido común, al menor no
reconocido, salvo que hubiese usado apellido, en cuyo caso se le impondrá éste.
Si mediare reconocimiento posterior, el apellido se substituirá por el del progenitor que lo reconociere,
en la forma ordenada en el artículo anterior. Si fuese conocido por el apellido inscrito, estará
facultado para mantenerlo, de acuerdo con las reglas del mismo artículo.
Toda persona mayor de dieciocho años que careciere de apellido podrá pedir ante el Registro del
Estado Civil la inscripción del que hubiese usado.
Artículo 7° – Los extranjeros, al solicitar la nacionalización argentina, podrán pedir a la autoridad que
la acuerde, la adaptación gráfica y fonética al castellano de sus apellidos de difícil pronunciación.
Artículo 8° – Será optativo para la mujer casada con un hombre añadir a su apellido el del marido, precedido por la preposición "de".
En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir a su apellido el de su cónyuge, precedido por la preposición "de".
(Artículo sustituido por art. 38 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010)
Artículo 9° – Decretada la separación personal, será optativo para la mujer casada con un hombre
llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves los jueces, a pedido del marido, podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital. Si la mujer hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio vincular
perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
Decretada la separación personal, será optativo para cada cónyuge de un matrimonio entre personas
del mismo sexo llevar el apellido del otro.
Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido de uno de los cónyuges, podrán prohibir al otro
separado el uso del apellido marital. Si el cónyuge hubiere optado por usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria,
comercio o profesión fuese conocida/o por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
(Artículo sustituido por art. 39 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010)
Artículo 10. – La viuda o el viudo está autorizada/o para requerir ante el Registro del Estado Civil la
supresión del apellido marital.
Si contrajere nuevas nupcias, perderá el apellido de su anterior cónyuge.
(Artículo sustituido por art. 40 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010)
Artículo 11. – Decretada la nulidad del matrimonio, la mujer perderá el apellido marital. Sin embargo,
si lo pidiere, será autorizada a usarlo, cuando tuviera hijos y fuese cónyuge de buena fe. Igual
criterio regirá respecto de los matrimonios disueltos por aplicación del artículo 31 de la Ley 14.394, respecto de la cónyuge inocente que no pidió la disolución del vínculo.
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Artículo 12. – Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el Registro del Estado Civil
desde los DIECIOCHO (18) años.
Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo 4º.
Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle
su apellido.
Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no
adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el adoptado llevará su apellido de soltera/o, salvo que
existieren causas justificadas para imponerle el de casada/o.
(Artículo sustituido por art. 41 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010)
Artículo 13. – Cuando se adoptare a un menor de seis años, los adoptantes podrán pedir el cambio del nombre de pila o la adición de otro. Si fuere de más edad, se le podrá agregar otro nombre
después del que anteriormente tenía el adoptado con la limitación del artículo 3, inciso 5).
Artículo 14. – Revocada la adopción o declarada la nulidad, el adoptado perderá el apellido de adopción. Sin embargo, si fuese públicamente conocido por ese apellido podrá ser autorizado por
el juez a conservarlo, salvo que la causa de la revocación fuese imputable al adoptado.
Artículo 15. – Después de asentados en la partida de nacimiento el nombre y apellido, no podrán ser
cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediaren justos motivos.
El director del Registro del Estado Civil podrá disponer de oficio o a pedido de parte, la corrección de
errores u omisiones materiales, que surjan evidentes del texto de la partida o de su cotejo con
otras.
Sus resoluciones serán recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil correspondiente al lugar
donde desempeña sus funciones, dentro de los quince días hábiles de notificadas.
Artículo 16. – Será juez competente el de primera instancia del lugar en que se encuentra la
inscripción original que se pretendiere rectificar, modificar o cambiar, o el del domicilio del
interesado. Las partidas que acreditan la vocación hereditaria podrán rectificarse ante el juez de la sucesión.
Artículo 17. – La modificación, cambio o adición de nombre o apellido, tramitará por el proceso sumarísimo, con intervención del Ministerio Público. El pedido se publicará en un diario oficial una
vez por mes, en el lapso de dos meses. Podrá formularse oposición dentro de los quince días hábiles computados desde la última publicación. Deberá requerirse información sobre medidas
precautorias existentes en nombre del interesado. La sentencia es oponible a terceros y se
comunicará al Registro del Estado Civil.
Artículo 18. – La rectificación de errores de partidas podrá tramitar también por simple información
judicial, con intervención del Ministerio Público y del director del Registro del Estado Civil.
Artículo 19. – Producida la modificación, cambio, adición o rectificación del nombre o apellido de una
persona, se rectificarán simultáneamente las partidas de los hijos menores y la de matrimonio, si
correspondiere.
Artículo 20. – La persona a quien le fuere desconocido el uso de su nombre, podrá demandar su
reconocimiento y pedir se prohíba toda futura impugnación por quien lo negare; podrá ordenarse la publicación de la sentencia a costa del demandado.
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Artículo 21. – Si el nombre que pertenece a una persona fuese usado por otra para su propia
designación, ésta podrá ser demandada para que cese en el uso indebido, sin perjuicio de la
reparación de los daños, si los hubiese.
Cuando fuere utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causare
perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese del uso y la indemnización de los daños. En
ambos casos, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el artículo 666 bis del Código Civil.
Artículo 22. – Las demandas tendientes a la protección del nombre podrán ser promovidas por el
interesado, su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos.
Artículo 23. – Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre.
Artículo 24. – Quedan derogados el Decreto-Ley 11.609/43; el Decreto 410/46; el artículo 13 de la Ley 13.252; el artículo 6 de la Ley 14 367; los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley 14.586; los artículos
43, 44, 45 y 46 del cuerpo de disposiciones que constituyen e l "Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas" del Decreto-Ley 8.204/63; y los artículos 92, 93, 94, 95 y 96 del Decreto 2015/66.
Artículo 25. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ONGANIA – Guillermo A. Borda
Antecedentes Normativos
- Artículo 8° sustituido por art. 4° de la Ley N° 23.515 B.O. 12/6/1987;
- Artículo 9° sustituido por art. 4° de la Ley N° 23.515 B.O. 12/6/1987.
De estas disposiciones hay varias que ya no se aplican por el paso del tiempo y por los usos y costumbres, sí se mantiene la limitación de más de tres nombres, los nombres ridículos (y que cuando
fueran puestos pueden ser modificados) y los nombres extranjeros no conocidos que deben justificarse.
Caracteres del nombre:
necesario
único
inmutable
imprescriptible
fuera del comercio
inalienable
inejecutable
innegable
Apellido
(Si se posiciona sobre el texto con “*” podrá acceder a la norma)
El apellido posee un régimen diferente, éste se adquiere por pertenecer a un grupo familiar, al
respecto la ley 18.248 también regula su adquisición, esta ley fue modificada en el año 2010 por la
Ley 26618
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Ley 26618 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
15-jul-2010
MATRIMONIO CIVIL
CODIGO CIVIL, LEYES 26.413 Y 18.248 - MODIFICACION
Publicada en el Boletín Oficial del 22-jul-2010 “*” Número: 31949 “*” Página: 1
Resumen:
MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL Y DE LAS LEYES 26.413 Y 18.248.
Observaciones:
FE DE ERRATAS: B.O. 23/07/2010, PAGINA 13.
Texto completo de la norma) “*”
Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s). “*”
Esta norma es complementada o modificada por 4 norma(s). “*”
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Normas modificadas y/o complementadas por
Ley 26618 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
Número/Dependencia
Fecha
Publicación Descripción
“*”Ley 340 HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION ARGENTINA ------
CO DIGO CIVIL
SU APROBACION
“*”Ley 18248 PODER EJECUTIVO NACIONAL
(P.E.N.) 24-jun-1969
REGISTRO DE ESTADO CIVIL
NOMBRE DE LAS PERSONAS
“*”Ley 26413 HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION ARGENTINA 06-oct-2008
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSO NAS
ACTOS O HECHOS QUE DEN ORIGEN, ALTEREN O MODIFIQUEN EL
ESTADO CIVIL Y LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Normas que modifican y/o complementan a
Ley 26618 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
Número/Dependencia
Fecha
Publicación Descripción
“*” Decreto 1054/2010 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 22-jul-2010
MATRIMO NIO CIVIL
LEY 26.618 - SU PROMULGACION
“*” Circular 8/2011 ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS 28-abr-2011
ADMINISTRACIO N FEDERAL DE INGRESO S PUBLICO S
IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SOBRE LOS BIENES
PERSONALES - ACLARATORIA
“*” Resolución 248/2012 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL 27-mar-2012
IDENTIDAD DE GENERO
PORTAL BASE DE DATOS DE OFICINAS DE EMPLEO -
INCORPORACION NOMBRE
“*” Decreto 1006/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) 03-jul-2012
MATRIMO NIO CIVIL
INSCRIPCION NACIMIENTO
Hijos matrimoniales ARTICULO 37. Sustitúyase el artículo 4º de la Ley 18.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 4º: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del
padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse
el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el materno, podrá
solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho (18) años. Los hijos matrimoniales
de cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos
podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregarse
el del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser
compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado
deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido, o el del otro
cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho (18) años. Una vez
adicionado el apellido no podrá suprimirse. Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos.
Hijos extramatrimoniales: Son aquellos nacidos de una unión de hecho, sea temporal o permanente,
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“ARTÍCULO 5.- El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere
su apellido. Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo,
si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial,
mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente conocido por éste. El hijo estará
facultado también, con autorización judicial, para hacer la opción dentro de los dos años de haber
cumplido los dieciocho años, de su emancipación o del reconocimiento paterno, si fuese posterior.
Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera.”
Hijos huérfanos:
Son aquellos respecto de los que se desconoce el origen y no se sabe la identidad (por ejemplo en el caso
de bebés abandonados). Al respecto dispone la ley:
“ARTÍCULO 6.- El oficial del Registro del Estado Civil anotará con un apellido común, al menor
no reconocido, salvo que hubiese usado apellido, en cuyo caso se le impondrá éste. Si mediare
reconocimiento posterior, el apellido se sustituirá por el del progenitor que lo rec onociere, en la
forma ordenada en el artículo anterior. Si fuese conocido por el apellido inscripto, estará facultado para mantenerlo, de acuerdo con las reglas del mismo artículo. Toda persona mayor de dieciocho
años que careciere de apellido podrá pedir ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que
hubiese usado.”
Hijos adoptivos:
ARTÍCULO 41. — Sustitúyase el artículo 12 de la Ley 18.248, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el Registro del Estado Civil
desde los dieciocho (18) años.
Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará la misma regla. Cuando los
adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo 4º.
Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su
apellido.
Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no
adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare
expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el adoptado llevará su apellido de soltera/o, salvo que
existieren causas justificadas para imponerle el de casada/o.
1. Apellido del cónyuge:
ARTICULO 38. — Sustitúyase el artículo 8º de la Ley 18.248, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 8º: Será optativo para la mujer casada con un hombre añadir a su apellido el
del marido, precedido por la preposición “de”. En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge
añadir a su apellido el de su cónyuge, precedido por la preposición “de”.
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ARTICULO 39. — Sustitúyase el artículo 9º de la Ley 18.248, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 9º: Decretada la separación personal, será optativo para la mujer casada con
un hombre llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves los jueces, a pedido del marido, podrán prohibir a la
mujer separada el uso del apellido marital. Si la mujer hubiera optado por usarlo,
decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por
el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare
conservarlo para sus actividades.
Decretada la separación personal, será optativo para cada cónyuge de un matrimonio
entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro.
Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido de uno de los cónyuges, podrán
prohibir al otro separado el uso del apellido marital. Si el cónyuge hubiere optado por
usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o
que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por aquél y
solicitare conservarlo para sus actividades.
ARTICULO 40. — Sustitúyase el artículo 10 de la Ley 18.248, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 10: La viuda o el viudo está autorizada/o para requerir ante el Registro del
Estado Civil la supresión del apellido marital. Si contrajere nuevas nupcias, perderá el
apellido de su anterior cónyuge.
El cambio o modificación del nombre
Tiene carácter excepcional atribución conferida al Jefe del Registro del Estado Civil para rectificar o corregir errores muy frecuente, que resulten visiblemente materiales, que se han deslizado en el asiento o inscripción (art
15 ley 18248)
Motivos:
cuando se presta al ridículo hay deshonra del apellido por delitos infamantes cometidos por el padre existen varios homónimos
hijos extramatrimoniales no reconocidos Meras enmiendas (Jefe del Registro Civil):
de oficio a petición de partes
por errores u omisiones materiales su resolución es recurrible ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, dentro de los 15 días hábiles de
notificada. Prueba:
art 79 CC y ss: el día de nacimiento, con las circunstancias de lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, se probará de la siguiente forma:
art 80 CC: nacidos en la República, con la partida de nacimiento art 81 CC. Nacidos en alta mar, con las actas de los escribanos de buques de guerra, y el captian o maestre
de los mercantes
art 82 CC: nacionales nacidos en el extranjero, registros consulares o certificados del lugar, según sus leyes.
Art 2 Ley 18248:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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SANCIONAN CON FUERZA DE
Ley
Artículo 1°: Modifíquese el Artículo 24 de la Ley 14078 el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24°: Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros
documentos expedidos por el Registro de las Personas y/o sus dependencias, que correspondan a inscripciones
registradas en sus libros o en las copias a que se refiere el artículo 6 y que lleven la firma del oficial público y
sello de la oficina respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido
en los términos prescritos por el Código Civil. Esta documentación no podrá retenerse por autoridad judicial o
administrativa ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse a tomar constancias o certificar, por
cualquier medio fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a que hubiere lugar. En todos los casos,
deberá reemplazarse el término esposa/ esposo por el de “Cónyuge”, en concordancia con el código
civil.
Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS.
El presente proyecto tiene por objeto modificar la Ley 14078 referida a la normativa vigente del Registro de las
Personas de la Provincia de Buenos Aires para realizar modificaciones en el texto de Actas, Certificados y
Libretas de Familia reemplazando el término “Esposa/o” por “Cónyuge” y así guardar concordancia con la Ley
Nacional 26618.
El 15 de julio del año 2010 fue sancionada la ley nacional 26618 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de julio
de mismo año. La normativa citada refiere al Matrimonio Civil y modifica el Código Civil de nuestro país
estableciendo lo que todos conocemos como Matrimonio Igualitario.
Sin embargo, tanto el acta como el certificado de matrimonio otorgado por el Registro de las Personas de
nuestra provincia aún no refleja lo establecido por la Ley Nacional 26618. Es imperante dejar establecido en la
ley la necesidad de realizar modificaciones en el texto que expide el Registro de las Personas ante la unión civil
de dos personas para que ya no se refiera a Esposa/Esposa, situación contraria al Matrimonio Igualitario
instaurado en un nuestro país.
La familia, al igual que toda otra institución, es un producto social sujeto a modificaciones. Las relaciones
humanas están atravesadas por la cultura, por eso, las normas y leyes se modifican con el objetivo de
acompañar los cambios culturales. Ello resume la instauración en nuestro país del Matrimonio Igualitario.
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Nuestra provincia debe adecuar nuestra legislación y normativa vigente para no presentar contradicción explícita
con la legislación nacional. Hoy en día, dos personas del mismo sexo que deciden casarse reciben un
certificado de casamiento que habla de Esposa y Esposo y las actas modificadas de puño y letra por el oficial
público, denotando una desigualdad en los derechos de las personas que toman la decisión de modificar su
estado civil.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente Proyecto
de Ley.-
Adquisición y cambio de nombre. Prueba. Seudónimo. Los nombres pueden ser rectificados, pero se debe seguir un procedimiento especial al respecto. Dispone la ley 18.248:”ARTÍCULO 15.- Después de asentados en la partida de nacimiento el nombre
y apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial, cuando mediaren
justos motivos. El director del Registro del Estado Civil podrá disponer de oficio o a pedido de parte, la
corrección de errores u omisiones materiales que surjan evidentes del texto de la partida o de su cotejo
con otras.”.
Obviamente, estas resoluciones son apelables.
El seudónimo no es el verdadero nombre sino es el que las personas se ponen a sí mismas de manera
voluntaria.
Generalmente cumple una función identificadora especial protectora de la verdadera identidad o
para identificarse en un medio en especial. Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad goza de
la tutela del nombre (art 23 ley 18248). Los autores que empleen seudónimos podrán registrarlos
adquiriendo la propiedad de los mismos (art 3 ley 11723) en Registro Nacional de Derechos de Autor y
gozan de toda la protección de la ley.
Sobrenombre: denominación familiar de la persona física; no tiene virtualidad jurídica.
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CUADRO CONCEPTUAL: apelativo, patronímico
APELATIVO (se adquiere al
inscribirse en el acta de nacimiento –
art 79 CC)
Derecho de elección del nombre (art 2 ley 18248) corresponde a los padres, o a falta de ellos, por impedimento o ausencia de cualquiera de los dos, corresponde al otro o a las personas que ellos autoricen. En su defecto, correspondera a los guardadores, al ministerio de menores o a los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas.
Restricciones (art 3 ley 18248) los apellidos como nombres ma s de tres nombres los nombres extravagantes, ridí culos o contrarios a nuestras costumbres los que expresen o signifiquen tendencias polí ticas o ideolo gicas los que susciten equí vocos respecto del sexo los nombres extranjeros salvo. Los castellanizados por el uso cuando se trate de los nombres de los padres y fuesen de fa cil pronunciacio n y no
tuvieran traduccio n castellana el caso de los hijos de funcionarios o empleados extranjeros de representaciones
diploma ticas o consulares acreditados en el paí s, o miembros de misiones pu blicas o privadas con residencia transitoria en e l.
Los primeros nombres ide nticos a los de los hermanos vivos.
PATRONÍMICO (se adquiere antes
de nacer)
Hijos matrimoniales (ley 14367): llevan el primer apellido del padre. Pueden inscribirse, a pedido de los padres, con el apellido compuesto del padre o agregarse al apellido del padre, el de la madre. Puede solicitarlo el interesado ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a partir de los 18 an os.
Hijos extramatrimoniales: si es reconocido por uno solo de los progenitores, adquiere su apellido; si es reconocido por ambos simulta nea o sucesivamente, adquiere el apellido, del padre, al que podra agregarse el de la madre.
Hijos extramatrimoniales no reconocidos: el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas anotara con un apellido comu n al menor no reconocido, salvo que hubiere usado apellido, en cuyo caso le impondra e ste. Si mediare un reconocimiento posterior se sustituira por el apellido del progenitor que lo reconociere.
Hijos adoptivos (art 17 Ley 19134) el hijo adoptivo llevara el apellido del adoptante, o su apellido compuesto, si e ste solicita su agregacio n... Si la adoptante fuese viuda o mujer casada cuyo marido no hubiese adoptado al menor, e ste llevara el apellido de aquella, salvo que existieran causa justificantes para imponerle el de casada.
Mujer casada o separada :(art 8 ley 23515) deja de ser una obligacio n an adir el apellido del esposo precedido de la preposicio n “de”. (art 9 ley 23515) decretada la separacio n personal, sera optativo para la mujer llevar el apellido del marido. Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido del marido, podra n prohibir a la mujer separada el apellido marital. Si la mujer hubiere optado por usarlo, decretado el divorcio vincular, perdera tal derecho, salvo acuerdo en contrario...”
Mujer viuda: esta autorizada para pedir ante el Registro del Estado Civil la supresio n del apellido marital. Si contrayese nuevas nupcias, perdera el apellido de su anterior co nyuge. Declarada la nulidad del matrimonio la mujer pierde el apellido marital. (art 31 ley 14349) matrimonios disueltos, respecto de la co nyuge inocente que no pidio la disolucio n del ví nculo puede seguir usando el apellido del marido.
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Protección del nombre. Acciones
En la ley 18.248 proporciona a las personas tres acciones para proteger el nombre de una persona: acción
de reclamación o reconocimiento de nombre, acción de impugnación, contestación o usurpación de
nombre y acción de supresión de nombre.
1. Acción de reclamación o reconocimiento de nombre:
Artículo 20. – La persona a quien le fuere desconocido el uso de su nombre, podrá demandar su
reconocimiento y pedir se prohíba toda futura impugnación por quien lo negare; podrá ordenarse la
publicación de la sentencia a costa del demandado.
1. Acción de impugnación de nombre:
Artículo 21. – Si el nombre que pertenece a una persona fuese usado por otra para su propia designación, ésta podrá ser demandada para que cese en el uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños,
si los hubiese.
1. Acción de supresión de nombre: “ARTÍCULO 21 (2º párrafo) Cuando fuere utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causare perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese del uso y la indemnización de los daños. En ambos casos, el juez
podrá imponer las sanciones que autoriza el artículo 666 bis del Código Civil
LIBRO II - DE LOS DERECHOS PERSONALES EN LAS RELACIONES CIVILES
SECCION PRIMERA - PARTE PRIMERA: DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL
De las obligaciones con relación a su objeto
Título XI De las obligaciones con cláusula penal arts. 652 a 666bis
Art. 666 bis. Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de
carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.
Según las Dras Lloveras de Resk, Bertoldi de Fourcade y Bergoglio
“En sentido estricto,
la primera es una acción de reclamación por desconocimiento del nombre;
la segunda, de impugnación por usurpación del nombre;
la tercera es también de impugnación por usurpación.
La diferencia radica en que, en la segunda, el nombre se emplea para designar a otra
persona y en la tercera, para designar objetos o personajes de fantasía”
Esto es como la letra chica de los contratos. Lo tenemos en la lectura 1 del módulo 1. Tener presente
Rivera Julio César. Op,.Cit “NATURALEZA JURÍDICA. En doctrina se han elaborado distintas
tesis para explicar la naturaleza jurídica del nombre. A saber: a) Tesis de la propiedad: Fue sostenida fundamentalmente en Francia; considera que el nombre es
el más sagrado de los derechos de propiedad. Se criticó tal idea por cuanto no se puede disponer del
bien de ninguna manera, lo que va en contra del "ser" mismo de la propiedad; carece de cualquier vinculación o proximidad con una verdadera propiedad, por lo que ha sido totalmente abandonada
(Jestaz).
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b) Tesis del derecho de la personalidad: Gran parte de la doctrina actual entiende que el nombre
es un "derecho o un bien de la personalidad". El nombre al ser utilizado como forma de distinguir al individuo, es un atributo esencial de la personalidad. La identidad personal es el derecho a ser "igual
a sí mismo y distinto a los demás", y el nombre es un elemento imprescindible al servicio de la
identidad; por ende integra el derecho de la personalidad.
c) Tesis del derecho subjetivo extrapatrimonial: Según Spota el nombre es un atributo de la
personalidad y un derecho subjetivo intelectual y extra patrimonial que forma parte de los "derechos individuales juntamente con el nombre comercial y con la propiedad intelectual e industrial aunque distinguiéndose de estos últimos por el ya señalado carácter extrapatrimonial".
d) Tesis de la institución de policía civil: Una importante corriente sostiene que el nombre debe
ser considerado una institución de policía civil o institución general de orden público; es impuesto por la ley en forma obligatoria a los fines de identificar a los individuos. Entienden sus sostenedores
que la tutela jurídica del nombre no autoriza a hablar de un verdadero derecho subjetivo, porque si bien hay derecho a la reparación, este derecho no deviene del nombre mismo sino del resultado lesivo. Se afirma que el hecho de la transmisión del apellido a los descendientes tampoco permite
considerar que estemos frente a un derecho por cuanto la transmisión surge como consecuencia de la ley. Se critica esta tesis por ser deshumanizante, ya que limita la función del nombre a un mero instrumento de clasificación y control.
e) Tesis del atributo de la personalidad y la situación jurídica objetiva : Pliner ha distinguido
entre el nombre en sí mismo y los derechos que de él surgen. Entiende que el nombre en sí mismo es
un atributo de la personalidad porque le sirve al sujeto como signo exterior individualizante. En cuanto a los derechos que emanan del nombre no los considera derechos subjetivos porque no puede
ser libremente modificado y, por lo tanto, los engloba en la noción de "situación jurídica objetiva". f) Tesis de la institución compleja: Entienden sus sostenedores que es tanto un derecho de la
personalidad como una institución de policía civil. Éste es el criterio receptado por la ley 18248. g) Tesis del derecho de familia: Sus exponentes parten de considerar que la familia posee
personalidad jurídica y que uno de los "derechos de la familia" es el del nombre. Las críticas que se
le hacen se basan en que esta idea sólo explica al apellido, pero no al nombre; y que, por otra parte, no justifica el supuesto en que el nombre no esté basado en un vínculo de filiación sino en la atribución administrativa.”
LEY 18.248.ARTÍCULO 2.- El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección corresponde a los padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos,
corresponde al otro o a las personas a quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin. En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores, el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cuando una persona
hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el Registro, se anotará con él siempre que se ajuste a lo prescripto en el artículo 3º.
Ley 18.248. “ARTÍCULO 8.- Será optativo para la mujer casada, añadir a su apellido el del marido, precedido por la preposición "de". ARTÍCULO 9.- Decretada la separación personal, será optativo para la mujer llevar el apellido del
marido. Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido del marido podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital. Si la mujer hubiere optado por usarlo, decretado el divorcio
vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario, o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades. ARTÍCULO 10.- La viuda está autorizada para requerir ante el Registro del Estado Civil la
supresión del apellido marital. si contrayere nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior cónyuge.
ARTÍCULO 11.- Decretada la nulidad del matrimonio, la mujer perderá el apellido marital. Sin embargo, si lo pidiere, será autorizado a usarlo, cuando tuviera hijos y fuese cónyuge de buena fe. Igual criterio regirá respecto de los matrimonios disueltos por aplicación del artículo 31 de la ley
14394, respecto de la cónyuge inocente que no pidió la disolución del vínculo.”
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El nombre de las personas jurídicas Noción. Régimen legal. Prueba
Atributo de individualización necesario en toda persona no existen reglas generales aplicables.
El nombre comercial se rige por la Ley 22362 de marcas. Ley de marcas: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm
Caracteres:
de libre elección
mutable
transmisible
adquisición por la inscripción
protegido por la ley.
En las personas jurídicas el nombre también las individualiza y además, como las personas jurídicas
obran a través de sus representantes, funciona para que los actos realizados por ellos se imputen a la
persona jurídica. Es esencial para su desarrollo y el logro de sus fines sociales.
Las personas jurídicas, no son todas iguales sino que se clasifican, a continuación se presenta un esquema
de una clasificación básica para nuestro derecho civil:
Al respecto es importante tener en cuenta que según el tipo de persona que sea será la regulación
aplicable:
1. Fundaciones:
se les aplica lo dispuesto en la ley 19.863. que establece en su art. 31 que en acto constitutivo
debe estar el nombre de la fundación
1. Asociaciones:
se encuentran reguladas por el Título I, sección I, del libro I del Código Civil. Dependen del
Estado para funcionar, de esta manera el encargado de dar dicha autorización (en general es la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas) es el que fijará los requisitos para el nombre
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(siempre entre los requisitos de su constitución)
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
SECCION PSECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título I De las personas jurídicas arts. 30 a 50
1. Sociedades comerciales:
se encuentran reguladas por la ley 19.550 y puede tener denominación (nombre de fantasía que
generalmente se aplica a las sociedades con responsabilidad limitada, por Ej.: Granix S.A), o
razón social (figura el nombre de todos o algunos de los socios y la poseen generalmente las
sociedades de responsabilidad ilimitada; por ej.: Benítez e hijos.S.C.); ambas deben constar en el
contrato social.
1. Sociedades civiles:
regulada en los artículos 1655, 1656, 1678, y particularmente en los arts. 1679 y 1680 del Código
Civil.
LIBRO II - DE LOS DERECHOS PERSONALES EN LAS RELACIONES CIVILES
SECCION TERCERA - DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS
Título VII
De la sociedad arts. 1648 a 1788bis
CAPITULO II
Del objeto de la sociedad
Art. 1.655. La sociedad debe tener un objeto lícito.
Art. 1.656. Los socios no pueden exigir que sus coasociados les comuniquen lo que hubiesen adquirido por medios criminales o prohibidos, obrando por la sociedad o a nombre de ella
CAPITULO V
De la administración de la sociedad
Art. 1.678. Los negocios de la sociedad pueden ser conducidos, bajo el nombre de uno o más de los socios,
con o sin la adición de la palabra "compañía".
Art. 1.679. Ninguna sociedad puede conducir sus negocios en nombre de una persona que no sea socio:
pero una sociedad establecida fuera del territorio de la República, puede usar en ella el nombre allí usado,
aunque no sea el nombre de los socios.
Art. 1.680. El nombre de una sociedad que tiene sus relaciones en lugares fuera del territorio de la
República, puede ser continuado por las personas que han sucedido en esos negocios y por sus herederos, con el conocimiento de las personas, si viven, cuyos nombres eran usados.
El nombre comercial
El nombre comercial es una antiquísima institución que se remonta a la Edad Media.
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Fontanarrosa: el nombre comercial es que usa el comerciante para actuar en el mundo del tráfico
mercantil y gozar del crédito mediante el cual adquiere los derechos y contrae las obligaciones. Funciones:
identificación: elemento distintivo de una persona y las demás.
Manifestación de la personalidad jurídica:
para adquirir los derechos
y contraer las obligaciones.
Lo poseen las empresas unipersonales (o comerciante en sentido estricto, que no tiene diferenciado su
patrimonio de empresa y el personal), y se adquiere por el uso durante un año sin oposición.
Este es importante porque identifica al comercio a tal punto que es tomado como parte de una operación denominada “transferencia de fondo de comercio” como requisito de identificación; no es necesaria su
inscripción como tal. Sin embargo puede registrarse como marca si el posicionamiento de la empresa es importante.
Es un derecho personal sobre una cosa incorporal, y que esta vinculada a su titular por una relacio n de dominio, que lo torna cesible y susceptible de valoracio n econo mica. En materia de sociedades comerciales, el nombre es una expresio n gene rica referida al nombre social. Comprende:
denominación de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada
razón social de las sociedades personalistas
nombre comercial del empresario individual. No comprende la firma, la que se constituye una denominacio n subjetiva de cara cter intransferible.
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RAZON SOCIAL Mención a una responsabilidad (deuda) subsidiaria, ilimitada y solidaria.
DENOMINACION
Nombre social que identifica concretamente a una sociedad: vocablos de fantasía referidos a un objeto nombre de los socios persona física, aunque no sea socio
La ley 19550 de Sociedades Comerciales establece en su art 11 inc. 2 la necesidad de que la forma de
denominación figure en el instrumento de constitución.
El nombre comercial constituye un derecho patrimonial ya que su titular puede disponer de él en forma absolutamente libre. Se constituye en una designación distintiva del establecimiento en el cual se halla y
que en cuanto tal y como elemento agrupante de la clientela, tiene valor económico y protección legal.
POSTURAS
Prevaleciente Considera que se trata de derechos que el legislador reconoce al ser humano como forma de garantizarle la concurrencia en el libre ejercicio del comercio.
Otros No se trata de un reconocimiento sustantivo, sino de un mero carácter político.
Romero Es un derecho subjetivo de carácter patrimonial sobre bienes inmateriales.
Adquisición (art 28 Ley 22362) lo que otorga el derecho al nombre es simplemente su “uso”, el cual es el elemento determinante de la adquisicio n de la propiedad del nombre comercial.
Pérdida (art 30 ley 22362) se produce por el cese de la actividad.
Transmisibilidad: se adquiere o extingue cuando se transfiere junto con el fondo de comercio. Exigencias:
el nombre comercial se transmite conjuntamente con el fondo que individualiza
el derecho sobre el nombre es el uso por el nuevo titular
el titular originario debe abstenerse de utilizarlo.
La ley 22362 regula el nombre comercial bajo la denominación genérica de designaciones, en los
artículos 27 al 30.
El artículo 29 confiere la acción de oponerse al uso de una designación a todo aquel que tenga un interés legítimo.
En su segunda parte dispone que la acción otorgada tenga prescripción de un año.
Cuando la utilización sea de mala fe, el delito que se comete se reitera con cada uso, lo que torna
imprescriptible la acción.
La prescripción corre desde que el interesado tuvo conocimiento o pudo tenerlo por el uso público del
tercero.
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Domicilio Concepto .Distinciones. Caracteres. Importancia y efectos
El domicilio es el atributo de las personas que permite establecer el centro de sus relaciones jurídicas,
es ahí donde podrán ser notificadas resoluciones al respecto por ejemplo. Por ello tomamos la definición proporcionada por Buteler en la que nos dice que “Domicilio es el asiento jurídico de las personas o el
lugar donde el derecho considera que la persona tiene el centro de sus relaciones ”. Posee un elemento
objetivo que es la residencia en un lugar determinado y un elemento subjetivo que es el ánimo o voluntad
de habitar ahí.
Clases.
El domicilio se clasifica de la siguiente manera
Cada clase encuentra su definición en el Código Civil
1. Domicilio general
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
SECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título VI Del domicilio arts. 89 a 102
◦ Real: Art. 89. “El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen establecido el
asiento principal de su residencia y de sus negocios”. Para este tipo de domicilio es necesario
reunir los dos elementos, el objetivo y el subjetivo (que se refleja en la capacidad de derecho y
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de hecho, aunque sea relativa)
◦ Legal: Es el que la ley, en general ante la falta de alguno de los elementos presume que la persona tiene.
“Art. 90: El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que
una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente, y así:
▪ 1° Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en
que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple
comisión;
▪ 2° Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél, si no manifestasen intención en contrario, por algún establecimiento
permanente, o asiento principal de sus negocios en otro lugar;
▪ 3° El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las
leyes o por el Gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en
sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado ;
▪ 4° Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio
especial en el lugar de dichos establecimientos para sólo la ejecución de las obligaciones
allí contraídas por los agentes locales de la sociedad;
▪ 5° Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
▪ 6° Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes;
▪ 7° El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión;
▪ 8° Los mayores de edad que sirven, o trabajan, o que están agregados en casa de
otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre que
residan en la misma casa, o en habitaciones accesorias…”
De origen_: Art. 89 2º parte “El domicilio de origen, es el lugar del domicilio del padre, en
el día del nacimiento de los hijos.”
Es importante tener en cuenta que el verdadero atributo de las personas es el domicilio real, pero solo se
puede tener una de las clases, o se tiene el real o se tiene el legal; en ese sentido es “único”.
Además este domicilio es “mutable”, es decir que se puede cambiar, ya sea por cambio en la capacidad de las personas (por ejemplo un menor que cumple la mayoría de edad pasa de domicilio legal a
domicilio real) o un cambio en la su situación (por ejemplo: una persona que es designada en un puesto
de Funcionario público y que requiere trasladarse, cambia de domicilio real a domicilio legal)
Domicilio especial: esta clase de domicilio no es un atributo de la persona, solo lo es el general en todas sus clasificaciones. Este domicilio se puede constituir convencionalmente (por ejemplo en la celebracio n de un contrato) o por encontrarse la persona en una situacio n determinada como ser por ejemplo que contraiga matrimonio (domicilio conyugal), que trabaje en relacio n de dependencia (domicilio laboral), que sea parte en un juicio (domicilio procesal). Es decir que es temporario en principio y se termina cuando la situacio n finaliza. Por eso no se puede decir que e ste sea un atributo de las personas, sino que puede faltar. Según Alterini, en esta clasificacio n se distingue el domicilio comercial que es aquel que tiene el comerciante para el desempen o de sus actividades. Las sociedades
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tambie n poseen este tipo de domicilio, y es el de la jurisdiccio n en el que se encuentra constituida; adema s puede tener una sede diferente donde funciona. Por u ltimo distingue el caso de las sociedades irregulares o de hecho que tienen su domicilio en la sede social o lugar del establecimiento principal.
Efectos
El domicilio produce efectos de suma importancia en la práctica, por ejemplo define el lugar en el que
serán válidas las notificaciones de las relaciones que establezca las personas, por ejemplo: las
notificaciones para los juicios, lugar de pago de las deudas, las notificaciones por mora en las deudas, decisivo en los casos de divorcio, etc.
DEL DOMICILIO LEGAL O DE DERECHO Art 90 CC
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
SECCION PSECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título VI Del domicilio arts. 89 a 102
TITULO VI
Del domicilio
Art. 90. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona
reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente, y así:
1° Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
2° Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél, si no
manifestasen intención en contrario, por algún establecimiento permanente, o asiento principal de sus negocios en otro lugar;
3° El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el Gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la
autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado;
4° Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales
de la sociedad;
5° Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen domicilio conocido, lo
tienen en el lugar de su residencia actual;
6° Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes;
7° El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión;
8° Los mayores de edad que sirven, o trabajan, o que están agregados en casa de otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en
habitaciones accesorias, con excepción de la mujer casada, que, como obrera doméstica, habita otra casa que la de su marido;
9° (Artículo derogado por art. 9° de la Ley N° 23.515 B.O. 12/6/1987.)
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Art. 91. La duración del domicilio de derecho, depende de la existencia del hecho que lo motiva. Cesando éste, el domicilio se determina por la residencia, con intención de permanecer en el lugar en que se habite.
Art 97 CC El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro . Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato, ni por disposicio n de u ltima voluntad. El cambio de domicilio se verifica instanta neamente por el hecho de la traslacio n de la residencia de un lugar a otro, con a nimo de permanecer en e l y tener allí su principal establecimiento.
• 4 hipótesis de cambio de domicilio: domicilio real por legal: mujer soltera que se casa domicilio legal por real: menor que alcanza la mayorí a de edad domicilio legal por legal: mujer menor de edad que se casa
domicilio real por real: art 97 CC
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Estado civil. Concepto. Efectos Protección. Prueba
Concepto romano (CAPUT): tenían capacidad plena quienes poseían: status libertatis (libres)
status civitatis (romano)
status familiae (pater familia)
El estado implica la posición que corresponde al individuo y puede considerarse respecto de la persona
en si misma (sexo, edad, profesión), respecto de la familia (casado, soltero, hijo, pariente) y respecto de la sociedad (argentino, extranjero).
CODIGO CIVIL
ACEPCIÓN AMPLIA, NO
TÉCNICA
Cualquier situación en que pueda hallarse la persona (ej.: estado de demencia). Puede aplicarse al patrimonio y a los bienes.
ACEPCIÓN RESTRINGIDA,
TÉCNICA
Se refiere al estado de familia: art 325 CC: solo podra otorgarse la adopcio n plena con respecto a los menores:
o hue rfanos de padre y madre o que no tengan filiacio n acreditada o …. o cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad o cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de
entregar al menor en adopcio n.
• Art 845 CC: no se puede transigir sobre contestaciones relativas a la patria potestad, o a la autoridad del marido, ni sobre el propio estado de familia, ni sobre el derecho a reclamar el estado que corresponda a las personas, sea por filiacio n natural, sea por filiacio n legí tima.
• Art 846 CC: la transaccio n es permitida sobre los intereses puramente pecuniarios subordinados al estado de una persona, aunque e ste sea contestado, con tal que al mismo tiempo la transaccio n no verse sobre el estado de ella.
• Art 847 CC: si la transaccio n fuese simulta nea sobre los intereses pecuniarios y sobre el estado de la persona, sera de ningu n valor, ha yase dado un solo precio, o una sola cosa, y bien un precio y una cosa distinta por la renuncia del estado, y por el abandono de los derechos pecuniarios.
• Art 1001 CC 1° parte: la escritura pu blica debe expresar la naturaleza del acto, su objeto, los nombres y apellidos de las personas que los otorguen, si son mayores de edad, su estado de familia, su domicilio o vecindad, el lugar, dí a mes y an o en que fuesen firmadas, que puede serlo cualquier dí a, aunque sea domingo o feriado, o de fiesta religiosa... .
• Art 4019 CC: todas las acciones son prescriptibles, con excepcio n de las siguientes:
◦ ….
◦ la accio n relativa a la reclamacio n del estado, ejercida por el hijo mismo.
PRUEBA
El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas tiene antecedentes en los asientos que realizaban los pa rrocos de los actos ma s importantes de la vida civil (nacimiento, matrimonio y muerte). El cisma protestante determino que el Estado se vea forzado a tomar a su cargo esta funcio n. El Co digo Civil dispuso implí citamente la creacio n de registros municipales, pero el art 113 de la ley 2393 establecio que “los registros pu blicos que debí an ser creados por el art 80 CC, debera n serlo por las legislaturas respectivas”. Aunque se sostiene la conveniencia de unificar los registros en un organismo nacional, el u nico paso dado fue la creacio n del Registro Nacional de las Personas que instituyo el D.N.I.
El estado se prueba a través de las “partidas”(partida de nacimiento, partida de
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LEY 18327
matrimonio, partida de defunción) que son las copias de los asientos en los libros que lleva el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (dan prueba del hecho de la existencia de la persona). La identidad se prueba a trave s de los documentos expedidos por el Registro Nacional de las Personas (D.N.I ~acredita la identidad y tiene fines electorales~, pasaporte ~paí ses no limí trofes~ y ce dula federal ~paí ses limí trofes~) Libros del Registro del Estado Civil: art 5 ley 18327/69: el Registro llevara mediante asiento en un libro del cual se tomara
copia, ya sea en microfilm, ficha individual y otro sistema individual. estos libros llevaran:
o art 6 ley 18327/69: texto impreso
o páginas numeradas correlativamente o indice alfabético
o art 7 ley 18327/69 se cierran cada año
o art 9 ley 18327/69: no pueden ser entregados a persona alguna para ser exhibidos a terceros, e stos deben demostrar intere s legí timo bajo la custodia de los oficiales pu blicos
Art 79 y ss CC
Prueba de estado de las personas: de conformidad con los arts. 79 y 80 CC las circunstancias de lugar, sexo, nombre,apellido, paternidad y maternidad de los nacidos en la Repu blica se prueba “por certificados aute nticos extraí dos de los asientos de los registros pu blicos” (partidas de nacimiento, a las que deberí a agregar las actas de reconocimiento, o de la sentencia referente al estado, debidamente inscripta)
Art 24 DL 8204/63
Impide que las partidas sean retenidas “autoridad judicial o administrativa ni por entidades o personas privadas, debiendo limitarse a tomar constancia o certificar por cualquier medio fehaciente, el contenido de las mismas.”
El estado es un atributo propio de las personas físicas y hace referencia a la posición o rol que ocupa
una persona en la sociedad, por ejemplo estado civil, o en una familia, por ejemplo estado de padre, de
hijo, etc.
Este atributo es necesario, indisponible y único , es decir no se pueden tener dos estados
correlatos a la vez (por ejemplo no ser casado y soltero al mismo tiempo, no ser padre e hijo al
mismo tiempo).
Se relaciona con los otros atributos porque por ejemplo en el matrimonio (estado: casado) los
esposos tienen limitaciones entre sí para ciertos contratos; o por ejemplo los padres no pueden
contratar con sus hijos sometidos a Patria Potestad. Además si se logra el reconocimiento de un
hijo extramatrimonial por el padre, este reconocimiento cambia el estado del hijo reconocido y del
padre que reconoce.
Por ello se dice que los efectos de este atributo son importantes a la hora de los reclamos patrimoniales o
de deberes correspondientes al estado que se posea, para lo cual la ley establece una serie de normas que
lo protegen, por ejemplo a las personas les reconoce dos acciones:
De reclamación de estado: que son acciones que persiguen un reconocimiento (por ejemplo las
acciones de filiación)
De impugnación de estado: que son acciones que persiguen un desconocimiento de un estado
ostentado hasta entonces (por ejemplo la que le corresponde al padre con respecto al hijo nacido
en matrimonio y que no es suyo)
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Capacidad. Noción. Clases
Buteler: Capacidad es la aptitud para adquirir derechos y la posibilidad de administrar y
disponer por sí.
La dogmática jurídica desdobla el concepto de capacidad en:
capacidad de derecho (o capacidad de goce, según la doctrina francesa)
◦ capacidad para la titularidad de los derechos
Art 52 CC: las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer
obligaciones. Se reputan tales todos los que en este Código no están expresamente
declarados incapaces.
Art 53 CC: les son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren
expresamente prohibidos, independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad
política. la incapacidad de derecho siempre son relativas, o sea, corresponden a relaciones jurídicas
determinadas (ejemplo, los jueces tienen prohibido adquirir por sí o por interpósita persona, aunque sea en remate público “los bienes que estuvieren en litigio ante el juzgado o tribunal
ante el cual ejerciesen, o hubiesen ejercido su respectivo ministerio -art 1361 CC-)
CAPITULO III De los que pueden comprar y vender
Art. 1.361. Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí o por interpuesta persona:
1° A los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su patria potestad;
2° A los tutores y curadores, de los bienes de las personas que estén a su cargo y comprar bienes para
éstas, sino en los casos y por el modo ordenado por las leyes;
3° A los albaceas, de los bienes de las testamentarias que estuviesen a su cargo;
4° A los mandatarios, de los bienes que están encargados de vender por cuenta de sus comitentes;
5° A los empleados públicos, de los bienes del Estado, o de las Municipalidades, de cuya administración o venta estuviesen encargados;
6° A los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, procuradores, escribanos y tasadores, de los bienes que estuviesen en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual ejerciesen, o hubiesen ejercido su
respectivo ministerio;
7° A los Ministros de Gobierno, de los bienes nacionales o de cualquier establecimiento público, o
corporación civil o religiosa, y a los Ministros Secretarios de los Gobiernos de Provincia, de los bienes
provinciales o municipales, o de las corporaciones civiles o religiosas de las provincias.
La razón de ser de las incapacidades de derecho es, sustancialmente, moral:
▪ Se quiere evitar que, en determinadas situaciones, pueda una parte, a la que se declara incapaz de
derecho, aprovechar de cierta situación en su beneficio.
▪ Se fundan en razones de índole moral.
▪ No son suplibles por representación.
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▪ Son excepcionales.
▪ Nota art 949 CC: la capacidad civil de derecho es el grado de aptitud de cada clase de personas
para adquirir derechos, o ejercer actos por sí, o por otros, que no le sean prohibidos . Las
personas a quienes se prohíbe la adquisición de ciertos derechos, o el ejercicio de ciertos actos,
son incapaces de derecho, es decir, de esos derechos o de esos actos prohibidos. Entre nosotros no
puede hablarse de la capacidad civil del Derecho Romano …, ni tampoco de la capacidad o
incapacidad civil que se ve en algunos códigos, según que las personas sean nacionales o
extranjeras, pues ni tenemos esclavos, ni hay diferencias entre nacionales y extranjeros para el
goce y ejercicio de los derechos civiles. El artículo se refiere a aquellas personas que están
declaradas incapaces de ejercer ciertos actos jurídicos, las cuales se hallan designadas en
varios títulos del primer libro.
LIBRO II - TITULO II - De los actos jurídicos Art. 949. La capacidad o incapacidad de derecho,
el objeto del acto y los vicios sustanciales que pueda contener, serán juzgados para su validez o nulidad por las leyes de este código.
capacidad de hecho (o capacidad de obrar, segu n la doctrina alemana; o capacidad de ejercicio, segu n la doctrina francesa)
◦ capacidad para el ejercicio de los derechos por sí
◦ la incapacidad de hecho puede ser absoluta, pues siempre resulta suplible por representacio n (ejemplo el menor es incapaz de hecho poreque no puede serlo por sí , pero tal incapacidad es suplible por la representacio n que corresponda -padre o tutor-).
▪ Las incapacidad de hecho se establecen para salvaguardar ciertas insuficiencias del sujeto , que no tiene la necesaria madurez psicológica (minoridad), o está afectado por enfermedad
(insanía), o en otros supuestos que impiden el normal ejercicio por sí de las facultades que el
Derecho concede (penados).
▪ Se fundan en circunstancias personales del sujeto.
▪ Son suplibles por representación.
Art 56 CC: los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de los representates necesarios que les da la ley.
▪ Esta prevista para beneficio del incapaz de hecho.
Art 58 CC: este Código protege a los incapaces, pero sólo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que en él se determina, y sin que se
les conceda el beneficio de restitución, ni ningún otro beneficio o privilegio.
▪ Pueden ser absolutas o relativas.
Art 54 CC: tienen incapacidad absoluta
las personas por nacer
los menores impúberes
los dementes los sordomudos que no saben darse a entender por escrito
• Art 55 CC: los menores adultos solo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan
otorgar. INCAPACIDAD
LIBRO I - TITULO II - De las personas de existencia visible Art. 54. Tienen
incapacidad absoluta:
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1° Las personas por nacer;
2° Los menores impúberes;
3° Los dementes;
4° Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito;
5° (Inciso derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de
julio de 1968.)
Art. 55. Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan
otorgar.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de
julio de 1968.)
Art. 56. Los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o contraer obligaciones por
medio de los representantes necesarios que les da la ley.
Art. 58. Este código protege a los incapaces, pero sólo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que en él se determina, y sin que se les conceda el beneficio de
restitución, ni ningún otro beneficio o privilegio.
▪ Nota art 128 CC: Savigny, “la incapacidad de los menores es limitada al derecho privado y no
se extiende al derecho público. El hijo sujeto a la patria potestad podía, como su padre, por el
Derecho Romano, votar en las asambleas del pueblo y ejercer las más altas magistraturas”.
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS- TITULO IX - De los menores – Art. 128. Cesa la
incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los DIECIOCHO (18) años.
El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta
propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere
con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.579 B.O. 22/12/2009)
La capacidad de derecho, según Freitas es el “grado de aptitud de cada clase de personas, para
adquirir derechos o para ejercer por sí o por otras personas los actos que no le son prohibidos ”.
La capacidad de derecho jamás puede faltar en el sujeto.
La persona de existencia visible siempre goza de capacidad de derecho, regulada por la ley positiva, que
por razones de política jurídica impone limitaciones o restricciones. El grado de aptitud es la noción esencialmente relativa. La definición de Freitas agrega “de cada clase
de personas”; desde el punto de vista de las limitaciones a la capacidad de derecho, las personas están
agrupadas, constituyendo clases o categorías en razón de su función, investidura, estado y otras
circunstancias. La incapacidad no se da en razón del individuo mismo, sino de su particular condición o
posición. Dentro del derecho civil positivo la regla es la capacidad y la incapacidad es la excepción.
La capacidad de hecho, según Freitas es “la aptitud o grado de aptitud de las personas de existencia
visible para ejercer por sí, actos de la vida civil.”
La capacidad de hecho, o capacidad de obrar, presupone la voluntad; y la voluntad se da solo
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respecto del ser racional, o darse en cierta medida o en cierto grado.
Las personas de existencia ideal , al ser producto del pensamiento jurídico, son un concepto y como
tales no pueden tener voluntad ni aptitud para obrar, solo por intermedio de la cabeza visible, de su
representante.
Alterini: Sostiene Fontanarrosa que el Código de Comercio legisla solamente sobre la capacidad de
hecho, y que en nuestro ordenamiento jurídico no hay incapacidades de derecho para ser comerciante por
no existir norma que establezcan la imposibilidad jurídica de adquirir esta calidad. Romero: no existen incapacidades de derecho para el ejercicio del comercio; nuestro Código de
Comercio regula tan sólo la capacidad de hecho o capacidad de obrar sobre el principio de que toda
persona tiene la libre administración de sus bienes.
• Art 9 C.Com.: es hábil para ejercer el comercio toda persona que, según las leyes comunes, tiene
la libre administración de sus bienes. Los que según estas mismas leyes no se obligan por sus
pactos o contratos, son igualmente incapaces para celebrar actos de comercio , salvo las
modificaciones de los artículos siguientes.
• Art 10 C.Com: toda persona mayor de 18 años puede ejercer el comercio con tal que acredite
estar emancipado o autorizado legalmente.
• Art 14 C.Com: la mujer casada, mayor de edad, puede ejercer el comercio, teniendo autorización de su marido, mayor de edad, dada en escritura pública debidamente registrada o estando
legítimamente separada de bienes. En el primer caso, están obligados a las resultas del tráfico
todos los bienes de la sociedad conyugal, y en el segundo, lo estarán solamente los bienes propios
de la mujer, los gananciales que le correspondan y los que adquiere posteriormente.
• Art 443 CC: el tutor necesita la autorización del juez para los siguientes casos
para hacer continuar o cesar los establecimientos de comercio o industria que el menor hubiese
heredado, o en que tuviera alguna parte.
• Art 475 CC: los declarados incapaces son considerados como los menores de edad, en cuanto a su persona y bienes. Las leyes sobre la tutela de los menores se aplicarán a la curaduría de los
incapaces.
La capacidad es uno de los atributos más importantes de la persona .
Como se expuso anteriormente, este atributo forma parte del concepto mismo de persona, la capacidad de derecho siempre está presente, y siempre relativa.
El correcto estudio y la internalización de este concepto es esencial para entender el resto de la materia y
el resto de las demás materias codificadas y no codificadas.
Todo nuestro sistema se basa en las capacidades, por lo tanto es conveniente prestar especial atención en
este tema.
Capacidad de derecho (resumiendo lo anteriormente expuesto)
La capacidad de derecho también se llama “capacidad de goce” y se refiere al “grado de aptitud de
las personas físicas y jurídicas para ser titulares de derechos y obligaciones”.
Esta capacidad es relativa, es decir:
no se posee de manera total ni falta de manera total.
Nadie, por el solo hecho de ser persona puede carecer de ella, pero su límite para ser titular de derechos
no solo está en los derechos de los demás sino también en el interés público. Se encuentra regulada en el
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Código Civil y, como se dice en la definición, la poseen tanto las personas jurídicas como las físicas.
Incapacidad de derecho.
Las mal llamadas incapacidades de derecho en realidad son incompatibilidades o prohibiciones que la ley
prevé en casos concretos para evitar un daño al interés público.
En estos casos las personas en determinadas situaciones no pueden contratar con determinadas personas
ni respecto de determinados bienes.
Obviamente, al igual que la capacidad de derecho, estas incapacidades alcanzan a las personas físicas y
jurídicas.
El fin concreto de estas prohibiciones es ese, proteger el interés público y “castigar” al incapaz para
evitar que cometa actos o hechos que puedan ser perjudiciales para otras personas.
Estas incapacidades también son relativas, no pueden ser absolutas porque sino la persona carecería
totalmente de derechos. La consecuencia de celebrar estos actos es la nulidad, el acto puede ser nulo o
anulable y de nulidad absoluta o relativa (sobre estos efectos o consecuencias se volverá más adelante.
Básicamente no producen efectos, son inválidos.
Otra característica de este tipo de incapacidades es que no se encuentran sistematizadas sino que están
comprendidas en varias normas diseminadas en el Código Civil.
El siguiente esquema grafica este tipo de incapacidades:
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En todos los casos expuestos en el esquema se presenta o un estado de impotencia patrimonial (caso de los contratos), o un estado de confianza (respecto de determinados bienes), o se protege el interés de
terceros (caso de las prohibiciones respecto de determinadas personas debido a que se encuentra en juego
una función o un rol)
Incapacidad de hecho En estos casos, como ya se dijo antes, lo que se pretende es proteger al incapaz
complementando su falta de capacidad con un representante que la posea. Si se carece de ella entonces
los actos celebrados no son válidos.
A diferencia de las incapacidades de derecho, estas incapacidades sí se encuentran reguladas
sistemáticamente, y básicamente son:
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1. Incapacidades absolutas: art. 54: “Tienen incapacidad absoluta:
LIBRO PRIMERO - DE LAS
PERSONAS
SECCION PRIMERA – DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título II
De las personas de existencia visible
Art. 54. Tienen incapacidad absoluta:1° Las personas por nacer;
2° Los menores impúberes;
3° Los dementes;
4° Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito;
5° (Inciso derogado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
o Las personas por nacer;
o Los menores impúberes;
o Los dementes;
o Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito”
1. Incapacidades relativas: art.55:
“Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar”.
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
SECCION PRIMERA –
DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título II
De las personas de
existencia visible
Art. 55. Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les
autorizan otorgar.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Derecho Privado I – Facultad de Abogacía - UES 21 –Diana Espíndola 2014
MENOR IMPUBER, MENOR ADULTO
Se dice básicamente porque además de estas personas existen otras que también carecen de capacidad de
hecho. Pero antes de ver estos supuestos es necesario tener en claro que para nuestro sistema el
menor impúber es aquel mayor de 0 años y menor de 14 años ; y el menor adulto es el comprendido
entre los 14 y 18 años.
Los incapaces de hecho absolutos no pueden realizar ningu n acto de la vida civil, los incapaces relativos sí pueden realizar algunos actos; en ambos supuestos la regla es la incapacidad, y la excepcio n de la capacidad.
Por ejemplo, los menores de más de 10 años pueden adquirir la posesión de un inmueble y la mujer
menor de 14 años que está embarazada puede casarse con dispensa judicial.
Además en la vida cotidiana los incapaces absolutos de hecho realizan actos de la vida diaria como
por ejemplo trasladarse en colectivo (eso es celebrar un contrato de transporte), o comprar en un
supermercado (contrato de compraventa), entre otros; esto obviamente porque se trata de actos en los que
se encuentra comprometido un escaso monto de dinero y son habituales en este tipo de incapaces. Por eso
la mayoría de los autores sostiene que esta clasificación ha quedado obsoleta de acuerdo a la época en la
que se vive.
Los actos celebrados en contra a estas di sposiciones son nulos de nulidad relativa (porque pueden
ser confirmados)
Respecto de los dementes y sordomudos que no saben darse a entender por escrito , para ambos rigen las mismas disposiciones. Al respecto el Código Civil dispone:
LIBRO
PRIMERO
DE LAS
PERSONAS
Título X
De los dementes e
inhabilitados
SECCION PRIMERA – DE LAS PERSONAS EN GENERAL
De los dementes e
inhabilitados
Art. 140. Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que en este Código se
determinan, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente.
Para ello se establece el procedimiento para el llamado “juicio de insania”; por eso debe
estar comprobado que se cumplen los requisitos para ser considerado demente y estos se
encuentran en el:
Art. 141. Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades
mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio
de 1968.)
Art. 142. La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte, y después
de un examen de facultativos.
Art. 143. Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia, deberá ser calificada en
Derecho Privado I – Facultad de Abogacía - UES 21 –Diana Espíndola 2014
su respectivo carácter, y si fuese manía, deberá decirse si es parcial o total.
Art. 144. Los que pueden pedir la declaración de demencia son:
1º. Cualquiera de los cónyuges no separado personalmente o divorciado vincularmente. (Inciso
sustituido por art. 1° de la Ley Nº 26.618 B.O. 22/7/2010).
2° Los parientes del demente;
(Inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 23.515 B.O. 12/6/1987.)
3° El Ministerio de Menores;
4° El respectivo cónsul, si el demente fuese extranjero;
5° Cualquiera persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, o incomode a sus vecinos.
Título X De los dementes e inhabilitados
A su vez, nuestro Código limita la posibilidad de la solicitud de la declaración de demencia, en sus
artículos: Art. 145. Si el demente fuese menor de catorce años no podrá pedirse la declaración de demencia (esto porque a
esa edad aún es incapaz absoluto de hecho.)
Art. 146. Tampoco podrá solicitarse la declaración de demencia, cuando una solicitud igual se hubiese
declarado ya improbada, aunque sea otro el que la solicitase, salvo si expusiese hechos de demencia sobrevinientes a la declaración judicial.
Respecto del procedimiento en sí en su articulado expresa:
Art. 147. Interpuesta la solicitud de demencia, debe nombrarse para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva.
En el juicio es parte esencial el Ministerio de Menores. (Esto es porque este procedimiento es muy
delicado y el curador ad – litem será quien cuide que el procedimiento se lleve adelante en debida forma. Se
toman previsiones tales como las dispuestas en el
Art. 148. Cuando la demencia aparezca notoria e indudable, el juez mandará inmediatamente
recaudar los bienes del demente denunciado, y entregarlos bajo inventario, a un curador provisorio, para que los administre.
Art. 149. Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985.)
Art. 150. La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes, sólo tendrá
lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos, y después de la declaración
judicial, con audiencia del Ministerio de Menores.
Art. 151. La sentencia sobre demencia y su cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil, para
los efectos declarados en este código; mas no en juicio criminal, para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.
Los efectos de la sentencia son de cosa juzgada solo en sede civil, no en el resto de los fueros, disponiendo además en el
Art. 152. Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos de que se trata en los artículos precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la
acusación por motivo de la demencia del acusado, o que lo hubiese condenado como si no fuese
demente el procesado.
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Situaciones especiales.
Al margen de las incapacidades mencionadas, se encuentra una serie de situaciones especiales que no
entran en las clasificaciones anteriores. Estos supuestos son:
1. La interdicción civil del penado:
se refiere a los que han sido condenados a penas de más de tres años de prisión, esta categoría de
personas no puede ejercer la Patria Potestad. Pero además tiene algunas incompatibilidades de
derecho, no puede ser tutor, ni curador, ni testigo en instrumento público.
1. El religioso profeso:
es el que ha realizado el voto de pobreza, por lo tanto carece de patrimonio propio, en realidad es
una incompatibilidad de derecho porque no pueden celebrar contratos a título oneroso porque no
tienen respaldo económico, esto es consecuencia del principio general que sostiene que “el patrimonio es la prenda común de los acreedores”.
2. El comerciante fallido:
es aquel que ha sido sometido a un proceso de quiebra y ha sido inhibido en consecuencia,
tampoco posee patrimonio por lo que no podrá celebrar válidamente actos a título oneroso. La
consecuencia del proceso de quiebra es que el sometido al mismo resulta desapoderado de sus
bienes, en consecuencia tendrá esta limitación, la celebración de actos sobre los bienes
desapoderados (estos a partir de la apertura del proceso de quiebra pasan a ser administrados y
dispuestos por el síndico de la quiebra). También tiene incompatibilidades de derecho, no puede
ser tutor, curador y en algunas ocasiones tampoco puede administrar los bienes de sus hijos
menores.
1. Los inhabilitados del art. 152 bis del Código: al respecto este art. Dispone, “Podra n inhabilitarse judicialmente:
1° A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos
jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.
2° A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de
este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar
presumiblemente daño a su persona o patrimonio.3° A quienes por la prodigalidad en los actos
de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del
patrimonio. Solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere
cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su
La incapacidad de los dementes puede cesar, al respecto dispone el Código en su Art. 150. La
cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes, sólo tendrá lugar después de
un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos, y después de la declaración judicial, con audiencia del Ministerio de Menores.
Al respecto es necesario aclarar el problema de los “intervalos lúcidos”, estos no son momentáneos,
sino que se supone que implican una cesación total del estado de incapacidad, el establecimiento de
estos intervalos (como presupuesto de que la enfermedad ha cesado) es fundamental para definir la
validez de los actos celebrados
El mismo procedimiento se establece para los sordomudos que no se saben dar a entender por
escrito, ya que constituye un supuesto de demencia .
Derecho Privado I – Facultad de Abogacía - UES 21 –Diana Espíndola 2014
patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge,
ascendientes y descendientes.”
Por ello el Código dispone que se les nombre un curador para poder disponer de sus bienes por actos
entre vivos y, excepcionalmente, para asistirlos en los actos de administración cuando así lo disponga la
sentencia. Además dispone que se apliquen en lo pertinente las normas relativas a la declaración de
incapacidad por demencia y rehabilitación.
Contraposición y diferencias entre capacidad de derecho y de hecho
Capacidad de hecho. Esta capacidad no es atributo de la persona, se la denomina también capacidad de
ejercicio o de obrar, y se define como la “aptitud o grado de aptitud de las personas físicas para ejercer
los derechos de los que se es titular o para ejercer por sí los actos de la vida civil ”. Es decir que en este
caso sí se pudieron adquirir ciertos derechos por la capacidad de derecho, pero por alguna situación en
especial no se los puede ejercer sino es a través de un representante.
Esta capacidad puede ser absoluta o relativa o faltar de manera absoluta o relativa, precisamente porque
se trata del ejercicio de derechos ya adquiridos. En este caso, a diferencia del anterior, la incapacidad
persigue la protección del titular de esos derechos porque le falta voluntad (o carece de salud mental o le
falta la madurez suficiente como para comprender los actos a celebrar); estas personas en general tienen
afectado el discernimiento. He ahí que solamente se las puede predicar respecto de las personas físicas,
porque las personas jurídicas al no entrar en esta categoría se relacionan con el mundo externo a través de
sus representantes.
La capacidad de hecho se adquiere a los 18 años según ley 26579 del año 2009.
Cuadro comparativo.
Derecho Privado I – Facultad de Abogacía - UES 21 –Diana Espíndola 2014
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Las personas físicas
Noción. Comienzo de su existencia
Las personas físicas comienzan su existencia cuando son concebidas, en este punto nos encontramos con
dos problemas a resolver: 1) a partir de cuándo se considera que hay concepción y
2) si esa persona concebida y no nacida es una persona diferente a su madre, es decir: si tiene identidad e
individualidad.
Las personas por nacer Concepto. La concepción. Concepto. Importancia jurídica
La cuestión del comienzo de la existencia (primer problema a resolver) se encuentra en discusión
debido a la normativa que regula el tema, al respecto tenemos
las normas de la Constitución Nacional,
las del Pacto de San José de Costa Rica de los derechos Humanos (como tratado incorporado a la
Constitución en 1994) y
las del Código Civil , entre otras.
Es positivo ver este tema como objeto de debate porque en definitiva es el que va a determinar a partir de
cuando se es persona, es decir, a partir de cuando la persona por nacer posee personalidad jurídica y goza de la protección de la ley.
Es necesario entonces realizar un análisis de algunos artículos de la normativa citada y analizar su
influencia en la temática objeto de este primer problema:
Código Civil: según nuestro Código Civil en su art. Art. 70:
“Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su
nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos
quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida,
aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre.”
En este aspecto el Código ya le reconoce personalidad jurídica al concebido, por lo tanto posee
capacidad de derecho
Además el art. 63 dice: “Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en seno materno”,
este artículo establece claramente que el por nacer es una criatura diferente a la madre, con
individualidad e identidad propia.
Esta criatura tiene una conformación biológica propia, basada simplemente en una conformación
genética diferente a la de sus padres.
Buteler le agrega otra cuestión, ya de tipo filosófica, y que es que la persona tiene “alma”, y
sostiene que es la parte sustancial que le falta a la realidad biológica.
Pacto de San José de Costa Rica: en su artículo 4 dice:
“Derecho a la vida:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
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privado de la vida arbitrariamente…”
Constitución Nacional: también protege la situación de la persona por nacer facultando al
Congreso a dictar leyes que la protejan
Convención de los derechos del niño: (ratificada en nuestro país) en su art. 2 dice: "...debe
interpretarse por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18
años”
No quedan dudas de que la persona lo es a partir del momento de la concepción, y el análisis de la
normativa citada puede ser interpretado en dos sentidos:
una postura que sostiene que la concepción comienza en el seno materno y
otra que dice que la concepción puede empezar fuera del seno materno, por ejemplo cuando la
criatura ha sido concebida por medios artificiales como se verá a continuación.
La discusión no se encuentra zanjada de manera alguna, todo depende de la interpretación que realicen
los autores.
Sí es claro que nuestro Código dice que comienza en el seno materno, por lo tanto la persona del
nasciturus es diferente a la persona de la madre, por lo tanto posee individualidad e identidad.
Rivera, Julio César .”Uno de los temas más espinosos que abordó la Convención Constituyente de
1994 fue el del comienzo de la vida por la incidencia que una definición de la Constitución hubiese
tenido sobre la cuestión del aborto. De allí que finalmente se incorporó un texto que atribuye al Congreso de la Nación la competencia para: "Dictar un régimen de seguridad social especial e
integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización
del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia"
(inc. 23 … , art. 75 CN).
Se trata de un texto de compromiso en el que la idea de inicio de la vida y protección de la persona por nacer desde la concepción, ha sido sustituida por la tutela desde el embarazo, condición que obviamente es de la madre y no del nasciturus.
Ello no obsta a que ciertas interpretaciones tiendan a equiparar -a los efectos jurídicos- los términos
concepción y embarazo (Barra) y se sostenga que de todos modos la protección constitucional de la
vida desde la concepción encuentra fundamento en el ya citado Pacto de San José de Costa Rica … ,
que tiene jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 … , CN)”
PARA TENER PRESENTE:
• El enunciado del art 70 CC proclama el principio de la personalidad jurídica del por nacer.
Concebido ya en el seno materno el ser humano, ya es persona, goza de capacidad de derecho y
puede adquirir esa personalidad jurídica y esa adquisición de derechos irremisiblemente con su nacimiento con vida, “aunque fuera por unos instantes después de estar separado de la madre”.
• Nota art 63 CC: las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre de la madre. Si fuesen personas futuras no habría sujeto que representar.
• Art 74 CC: si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán
considerados como si no hubieran existido.
• Nota Art 74 CC: Savigny: reúne toda la doctrina del derecho romano sobre la materia, en los
términos siguientes:
• es preciso que el hijo sea separado de la madre
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• separado completamente
• que viva después de la separación
• que sea criatura humana
• Respecto a lo primero, son indiferentes los medios que se empleen para obtener esta separación... en derecho no se distinguen el nacimiento natural del que se obtiene por una operación
quirúrgica.
Una antigua ley ordenaba expresamente que después de la muerte de una mujer embarazada,
su cuerpo fuera abierto a fin de salvar, si era posible, la vida del hijo.
La separación debe ser completa.
Es preciso que el hijo viva después de la separación.
Si durante un parto trabajoso, el hijo da signo de vida, pero muere antes de haber sido
completamente separado de la madre, nunca tuvo la capacidad de derecho.
Debe decirse lo mismo... si antes de comenzar el nacimiento, el hijo hubiese muerto.
Es preciso que la vida sea indudable, no importa porque signos... la duración de la vida es también cosa indiferente, y el hijo tiene la capacidad de derecho aun cuando muera inmediatamente después de su nacimiento. En fin, para tener la capacidad de derecho, el hijo debe presentar los
signos característicos de humanidad, exteriormente apreciables… pero una simple desviación
de las formas normales de la humanidad,... no obsta a la capacidad de derecho....”
• Esto implica que para nuestro régimen hay adquisición de derechos antes del nacimiento, con la
condición de que éste se produzca con vida.
• La adquisición de derechos sólo puede tener lugar en el momento mismo de producirse el
nacimiento; no obstante, esos derechos adquiridos retrotraen sus efectos a la época de la
concepción.
• La persona, al existir antes del nacimiento puede tener representación. Art 57 CC son representantes de los incapaces: de las personas por nacer, sus padres, y a falta o
incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre.
Art 64 CC: tiene lugar la representación de las personas por nacer, siempre que éstas hubieren de
adquirir bienes por donación o herencia.
Personas autorizadas a denunciar el embarazo:
• art 65 CC: se tendrá por reconocido el embarazo de la madre, por la simple declaración de ella o
del marido, o de otras partes interesadas
• art 66 CC: son partes interesadas para este fin:
los parientes en general del no nacido, y todos aquellos a quienes los bienes hubieren de
pertenecer si no sucediere el parto, o si el hijo no naciera vivio, o si antes del nacimiento se
verificare que el hijo no fuera concebbido en tiempo propio.
Los acreedores de la herencia el Ministerio de Menores
Lo de los parientes en general del no nacido se explica por un interés tan solo moral, que haya de
asistirles, ante la inminencia de un fraude que pueda consumarse en perjuicio del propio por nacer.
El resto del primer inciso, es en razón de que si no naciera vivo, o muriese antes del nacimiento, se le
considera como que no existió, o que naciera fuera de los plazos del art 76 CC.
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A los acreedores de la herencia les asiste un interés legítimo ; y el Ministerio de Menores, en virtud del
Art 59 CC que exige irremisiblemente y bajo pena de nulidad su intervención.
Con motivo de los derechos que haya de adquirir el por nacer, puede darse la ocasión para
consumar fraudes:
• Fraude perpetrado en perjuicio del propio por nacer: ocultación o supresión del parto.
Ejemplo: viuda en cinta, y a la que ha de nacerle un hijo póstumo. En el supuesto de que el
marido en vida le ha hecho una donación, con la cláusula expresa de que esa donación quedará sin efecto o será revocable en el caso de la superna cencía de hijos (art 1868 CC: “las donaciones
no pueden ser revocadas por “supernacencia” de hijos al donante, después de la donación, si
expresamente no estuviese estipulado esta condición”); se explica entonces que, eliminando el
fruto de su vientre, no se dará la posibilidad de que se frustre esta expectativa; y la madre
conservará el derecho que se la ha otorgado por donación del marido.
• Fraude consumado en perjuicio de terceros: suposición o simulación de parto.
Ejemplo, la madre en cinta, viuda, dado el caso de que vivan sus suegros, concurrirá a la herencia
del marido juntamente con ellos, con los ascendientes del esposo premuerto. Puede tener interés,
para eliminar a los ascendientes del marido de la sucesión, en fingir, simular, la existencia de un
hijo nacido vivo. Esa madre, en ejercicio de la patria potestad, gozará del usufructo legal que le
corresponda por la administración de los bienes que adquiera por herencia el hijo, mientras dure su
minoridad.
Medidas de seguridad:
Si nos atenemos a lo que dicen los arts. 67 CC (las partes interesadas aunque emane suposición de
parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, salvo sin embargo el derecho que les compete
para pedir las medidas policiales que sean necesarias. Tampoco podrán suscitar pleito alguno sobre la
filiación del no nacido, debiendo quedar estas cuestiones reservadas para después del nacimiento),
68 CC (tampoco la mujer embarazada o reputada tal, podrá suscitar litigio para contestar su embarazo
declarado por su marido o por las partes interesadas, y su negativa no impedirá la representación
determinada por este Código),
78 CC (no tendrá lugar jamás el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras diligencias como
depósito y guarda de la mujer embarazada, ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener
lugar, ni a requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido, ni a requerimiento
de éste o de partes interesadas)
y nota del art 65 CC (el derecho romano en cuatro títulos contenían disposiciones de un rigor excesivo hasta obligar a la mujer embarazada a declarar, bajo juramento, tomándole valores en prenda o
imponiéndoles multas... pero estas medidas deben abolirse, primero porque el reconocimiento del
embarazo requiere examen de médicos, cuyos resultados son muy falibles; segundo, porque la mujer
embarazada puede no prestarse a ese examen humillante y ofensivo al pudor y no habría medio de
obligarla, por el peligro de su situación, ni hacerle conminaciones penales de ningún género, porque no
se trata de su derecho o interés propio. Basta dejar a salvo el derecho de pedir medidas policiales. La
maternidad no puede corresponder a la justicia civil); afirmaremos que las medidas de seguridad con
intervención de la justicia civil, están abolidas, inspirados por el pensamiento de Freitas. La abrogación
de las medidas de seguridad rinde respeto severo al pudor y decoro de la madre grávida y la quiere
proteger de toda intromisión dentro del recinto de su intimidad.
El art 242 de la ley 23264 dispone respecto de “la determinación de la maternidad”: “la maternidad
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quedará establecida, aún sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la
identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a pedido de quien presente un certificado del médico u obstetra que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo.
Esta inscripción deberá serle notificada a la madre salvo su reconocimiento expreso o que quien hubiese
denunciado el nacimiento fuese el marido”.
(**)
Nacimieto con vida:
Savigny en la nota al art 70 CC resume los requisitos que condicionan la personalidad jurídica, con carácter irrevocable y definitivo:
1. que el hijo este separado de la madre
2. que lo esté completamente
3. que después de la separación haya vivido
4. que sea una criatura humana (teoría del mostrum o prodigium) no contemplada por el CC.
Se puede agregar que nisiquiera es menester el corte del cordón umbilical, basta la sola manifestación de
vida propia e independiente. Tampoco importa el modo como se haya producido el alumbramiento.
1. Art 71 CC: naciendo con vida no habrá distinción entre el nacimiento espontáneo y el
que se obtuviese por operación quirúrgica.
Para que se tenga por cierto el nacimiento con vida, bastará el solo testimonio de las
personas que asistieron al parto, que den fe de que se observaron signos
manifestativos de vida. El signo característico es es vagido, el grito de la criatura.
• Art 73 CC: repútese como cierto el nacimiento con vida, cuando las personas ue asistieren al parto hubieren oído la respiración o la voz de los nacidos, o hubiersen
observado otros signos de vida.
En caso de duda, respecto de si la criatura nació con vida o no, se presume el
nacimiento con vida, incumbe la prueba al que alegare lo contrario.
• Art 75 CC: en caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que
nacieron vivos, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario.
• Esta presunción se justifica en razón de principio del respeto reverente a la
dignidad de la persona. Basta sin más que se haya producido el alumbramiento para que se entienda que ha sido viva esa criatura, de esa
manera, la prueba estará a cargo del que alegare lo contrario. En qué consiste
esa prueba? En la “docimasia pulmonar”.
• Se llama viabilidad a la actitud biológica del recien nacido para prolongar
su vida fuera del claustro materno. En sentido estricto, estriba solo en la
madurez del feto (termino mínimo indispensable de 180 días). En sentido
impropio, incluye la viabilidad en sentido propio y cualquier defecto de
conformación orgánica que pueda augurar una muerte pronta, inminente. El
Código Civil repudia el concepto de viabilidad.
• Art 72 CC: tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer, por un vicio orgánico interno, o por
nacer antes de tiempo.
El Código Frances en su art 725 exige que el nacido sea viable, lo mismo
que el de Nápoles y el de Baviera. La doctrina que justifica estos códigos no
tiene según Savigny en la nota al art 70 CC, ningún fundamento, pues
contraría a los principios generales sobre la capacidad de derecho inherente al
hecho de la existencia de una criatura humana, sin consideración alguna a la
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mayor o menor duración que pueda tener esa existencia... la muerte que
sobrevenga puede provenir de circunstancias exteriores y no de la no viabilidad. Por otra parte ¿cómo conocer el día de la concepcion? ¿qué
médico puede decir que el nacido no ha estado sino 178 días en el vientre de
la madre, y no los 180... fijados por las leyes?.... no porque una persona
parezca con signos indudables de una pronta muerte queda incapaz de
derecho.
La procreación asistida
Este tema no es menor respecto de la realidad actual que nos encontramos viviendo. Las técnicas de procreación asistida son un medio para ayudar a las parejas que tienen problemas de infertilidad (o
esterilidad) o infecundidad (falta de capacidad para retener al embrión en el útero). Estas técnicas
plantean nuevos problemas jurídicos a resolver, por ejemplo la situación jurídica del embrión concebido
y aún no implantado en el útero; además de los pilares biológicos y matrimoniales que la mayoría de las
veces no coinciden. Es importante destacar que al respecto existe un gran vacío legislativo y que estas
técnicas por usos y costumbres en nuestro país se aplican generalmente en parejas casadas.
Estas técnicas básicamente pueden ser dos:
La Inseminación artificial: se realiza en el cuerpo de la mujer, insertando los gametos masculinos a través de una cánula para que lleguen más fácilmente a las trompas de Falopio
La Fecundación extracorpórea: se realiza fuera del cuerpo de la mujer, los gametos femeninos y masculinos se extraen de ambos padres y la concepción se realiza en un matraz de laboratorio con una
técnica especial. Una vez blastomerado (es decir, dividido celularmente) el embrión está en condiciones
de ser implantado en el útero o congelado hasta que la pareja decida implantarlo. Si es implantado en el
útero puede desarrollarse normalmente hasta su nacimiento.
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A su vez, ambas pueden presentar otra problemática, que son los pilares para determinar de quien es la
paternidad o maternidad. El siguiente cuadro grafica la afirmación anterior:
Se pueden presentar dos problemas:
1) Que el padre que ha dado su consentimiento para que se realice el procedimiento con un
donante luego desista. En este caso varios autores coinciden en aplicar la “teoría de los actos
propios” y sostener que una vez que se consintió ya no se puede desdecir; sin embargo la ley nada
dice y el padre cuenta con la acción de impugnación de paternidad, con lo que el hijo de
matrimonial pasa a ser extramatrimonial. O que la madre sea la que luego desconozca ese hijo que
es fruto biológico de una tercera donante. En esta situación se debe tener en cuenta que para
nuestro sistema jurídico “madre es la que da a luz”, es decir que la maternidad se prueba con el
certificado de parto. Para ella cabe la misma solución que para el padre.
2) Que en el caso de la fecundación extracorpórea (también conocida como ―fecundación in
Vitro‖) resulten más de un embrión y no se implanten todos en el útero, ¿Qué pasa con los
sobrantes? A esos se los congela, ¿y si luego los padres no van a buscarlo para implantarlo? A esto
es lo que se denomina un verdadero vacío legal. ¿Ese embrión es persona? Si lo es entonces se debería pensar en su destino; si no lo es, entonces el destino es el de una cosa. Esta cuestión no se
resuelve aquí sino en los espacios de discusión bioéticas
Plazos de embarazo. Presunciones legales.
Nuestro Código Civil proporciona las indicaciones en el artículo 76 que dice “la época de la concepción
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de los nacidos vivos
queda fijada entre el máximo y el mínimo de la
duración del
embarazo…”. Y en el
artículo 77 establece “el
máximo de trescientos
días y el mínimo de
ciento ochenta días,
excluido el día del
nacimiento”.
En consecuencia, sin
contar el día del parto,
se cuentan trescientos
días hacia atrás y luego
ciento ochenta días,
también hacia atrás. En
el período de ciento
veinte días que hay entre
uno y otro término, la ley
presume que se ha
producido la concepción.
Tal como se encuentra
expresado en este artículo, este resulta un cálculo no tan claro, por eso es más simple decir que s e
presume que la época de la concepción se encuentra en los primeros 120 días de los 300 días del
embarazo sin contar la fecha de parto.
Conocer la época de la concepción es esencial por los efectos que produce, en cuanto es
determinante de la filiación y esto produce varias consecuencias: la pertenencia a una familia
determinada y el consecuente derecho a ser reconocido por el progenitor que no lo ha hecho (en su caso), la generación de deberes de conducta tales como alimento, vivienda, vestido, educación y
esparcimiento; además de generar en el nasciturus la vocación hereditaria respecto de quien es su padre
o madre o ambos.
Además determina el comienzo de la vida humana, esto es importante porque el nasciturus tiene
capacidad de derecho a partir de su concepción, su status jurídico es ese, es persona.
¿Qué sucede entonces con los concebidos por medios de las técnicas de reproducción asistida? Esta es
una respuesta pendiente como se dijo anteriormente, por el momento se encuentra vigente la legislación
del Código Civil.
Es importante destacar que esta presunción sobre la época de la concepción se denomina “presunción
legal”, por ello se admite, en caso de encontrarse en disputa la filiación prueba en contrario, aquí
entrarán en juego las pruebas biológicas y las que surjan con el avance de la ciencia.
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Representación: comienzo y fin. El nacimiento: Concepto. Prueba El Código civil establece al respecto en su art. 57: “Son representantes de los incapaces:
1º De las personas por nacer, sus padres, y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les
nombre;
2º De los menores no emancipados, sus padres o tutores;
3º De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre.” Por lo tanto los representantes de la
persona por nacer serán sus padres o el progenitor que lo haya reconocido, a falta de capacidad de
ellos serán a su vez sus representantes tal como lo establece la ley.
Esta representación de personas por nacer cesa con el nacimiento con vida, a partir de entonces
empieza la representación de los menores. Si no nace con vida, se considera como si nunca hubiera
existido (esto es para evitar conflicto de derechos)
Una cuestión importante es que se considera que la criatura nació con vida aunque hubiera vivido
aunque fuera solo unos segundos antes de fallecer, se considera que en este caso sí existió y hubo
persona, por lo tanto, ha adquirido todos los derechos que le correspondan por filiación. Como esto puede
originar conflicto de derechos (por ejemplo: desplazamiento de la condición de heredero de alguien)
entonces se prevén medios de prueba para demostrar esta situación de haber vivido aunque sea un
momento; al margen de las pruebas tradicionales la prueba fundamental en este caso es la pericial.
Rivera, Julio César . ”Uno de los temas más espinosos que abordó la Convención Constituyente de 1994 fue el del comienzo de la vida por la incidencia que una definición de la Constitución hubiese tenido sobre la
cuestión del aborto. De allí que finalmente se incorporó un texto que atribuye al Congreso de la Nación la competencia
para: "Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza
elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia" (inc. 23 … , art. 75 CN).
Se trata de un texto de compromiso en el que la idea de inicio de la vida y protección de la persona por nacer desde la concepción, ha sido sustituida por la tutela desde el embarazo, condición que
obviamente es de la madre y no del nasciturus. Ello no obsta a que ciertas interpretaciones tiendan a equiparar -a los efectos jurídicos- los términos concepción y embarazo (Barra) y se sostenga que de todos modos la protección constitucional de la
vida desde la concepción encuentra fundamento en el ya citado Pacto de San José de Costa Rica …
, que tiene jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 … , CN)”
CONCEPCION
ART 76 CC La e poca de la concepcio n de los que naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de tiempo comprendido entre el ma ximum y el mí nimum de la duracio n del embarazo.
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ART 77 CC El ma ximo de tiempo del embarazo se presume que es de 300 dí as y el mí nimo de 180 dí as, excluyendo el dí a del nacimiento. Esta presuncio n admite prueba en contrario.
IMPORTANCIA
LEGAL
Entre otras consecuencias: 1. establece si el hijo es o no matrimonial 1. art 246 CC: la filiacio n matrimonial queda determinada legalmente y se prueba
por la inscripcio n del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio de los padres, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.
2. Si el hijo es del anterior o del nuevo esposo de la viuda que contrae segundas nupcias y da a luz antes de los trescientos dí as de e stas.
3. Art 243 CC: se presumen hijos del marido los nacidos despue s de la celebracio n del matrimonio y hasta los trescientos dí as posteriores a su disolucio n, anulacio n o a la separacio n personal o de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciere despue s de los trescientos dí as de la interposicio n de la demanda de divorcio vincular, separacio n personal o nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario.
• Art 244 CC: si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los 300 dí as de la disolucio n o anulacio n del primero y dentro de los 180 dí as de la celebracio n del segundo, tiene por padre al primer marido; y que el nacido dentro de los 300 dí as de la disolucio n o anulacio n del primero y despue s de los 180 dí as de celebracio n del segundo, tiene por padre al segundo marido. Las presunciones establecidas en este artí culo admiten prueba en contrario.
4. Si la persona por nacer es o no sucesora de otra, puesto que debio estar concebida al momento de la transmisio n.
5. Art 3290 CC: el hijo concebido es capaz de suceder. El que no esta concebido al tiempo de la muerte del autor de la sucesio n, no puede sucederle. El que estando concebido naciere muerto, tampoco puede sucederle.
6. Art 3733 CC: pueden adquirir por testamento todos los que, estando concebidos al tiempo de la muerte del testador, no sean declarados por la ley incapaces o indignos.
CESACION DE LA
REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS
POR NACER
ART 69 CC
Cesara la representacio n de las personas por nacer el dí a del parto, si el hijo nace con vida, y comenzara entonces la de los menores, o antes del parto cuando hubiere terminado el mayor plazo de duracio n del embarazo, segu n las disposiciones de este Co digo.
La cesación de la representación de las personas por nacer, ocurre indefectiblemente el dí a del parto, ocurra lo que ocurriere.
Si la criatura nace con vida, cesa la representacio n de la persona por nacer para dar lugar a la representacio n de los menores.
o Art 57 inc 2 CC si la criatura nace muerta, se la considera como si no hubiera existido.
o Art 74 CC si la criatura nace viva, despue s de transcurrido el plazo ma ximo, contados dese
el dí a de la muerte del padre, cesa la representacio n.
Los derechos humanos. Concepto. Distinción con los derechos personalísimos Naturaleza
jurídica Caracteres.
Su objeto es la persona misma y tienden a protegerla integralmente , por ello se las ha clasificado en
la categoría de derechos subjetivos extra patrimoniales. Acerca de la evolución y realidad de estos
derechos se remite a lo tratado anteriormente cuando se los enumeró y se expuso sobre las cinco
generaciones según su orden de aparición.
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Estos derechos, mencionados al comienzo, son especiales, las autoras de ―Lecciones..‖28 se adhieren
con buen criterio a la postura de que estos derechos son derechos subjetivos de carácter especial.
28 Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit.
Págs. 80 y ss 29 Alterini Atilio Aníbal.Op.Cit.Pag 113
Recepción legislativa. Enunciación ejemplificativa :
Derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad espiritual, a la libertad, a disponer del propio
cuerpo, a disponer del propio cadáver, a la intimidad, a la honra, a la propia voz y a la imagen. Otros
derechos humanos.
En la actualidad la tendencia a su protección por la legislación es importante, de hecho, la reforma de
la Constitución de 1994 incorporó con jerarquía de 1º rango el “Pacto de San José de Costa Rica de
Derechos Humanos”,
También se encuentran diseminados en algunas normas del Código Penal y el Código Civil, de hecho en
la nota del art. 2312, Vélez Sarsfield reconoce que hay una categoría de derechos que protegen la
libertad, el honor y el cuerpo de una persona.
Además el art.1071 bis recepta el derecho a la intimidad, este artículo dice: “El que arbitrariamente se
entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros
en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere
un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una
indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá
éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar,
si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación”.
Además otras normas también se refieren a estos derechos, por ejemplo la Ley Nacional de trasplantes
que regula los derechos a disponer del propio cuerpo y del propio cadáver.
A continuación se expone brevemente el contenido de algunos de los derechos:
Los derechos espirituales o incorporales
• Derecho a la intimidad: ya se expuso sobre este derecho al mencionar su recepción en el
art. 1071 bis de nuestro Código Civil, este derecho se refiere al derecho a mantener la vida
privada sin que los otros interfieran. Las personas poseen este derecho que tendrá más
reducida su esfera de acuerdo al grado de actuación o función pública que posean, mientras
más pública sea la imagen de la persona más reducida será la esfera de protección, pero
siempre la conservan. Por ello algunas personas reconocidas o famosas han iniciado acciones para proteger su derecho a la intimidad cuando la prensa ha invadido tal esfera.
• Derecho a la imagen: este derecho obsta a la reproducción por cualquier medio no
autorizado por la persona dueña de esa imagen y esta cuestión se halla protegida por la
legislación de los derechos intelectuales. Se reconocen ciertas excepciones a la
reproducción sin autorización que es en el caso de que sea con fines científicos, didácticos,
o si es de interés público. Es esencial comprender que este derecho se refiere a la
representación externa de la persona.
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• Derecho al honor: se refiere al honor objetivo, es decir al concepto de las otras personas tienen de uno. Este derecho es esencial para la vida de las personas, su protección se
extiende a aspectos tales como por ejemplo las acciones de protección del nombre (porque
en realidad lo que se protege es el honor que es el reflejo del aspecto interno de la persona);
también da lugar a las acciones penales como la injuria y la calumnia. La injuria procede
cuando alguien afecta el honor de una persona con dichos que la degradan, la calumnia
consiste en la falsa imputación de un delito.
• A la actividad creadora: estos son los derechos de autor, que se protegen a través de la
Ley de Propiedad Intelectual, nº 11.723 y que protegen el fruto del ingenio humano. Estos
derechos se reflejan en el patrimonio también y se encuentran comprendidos en los
derechos intelectuales que son patrimoniales.
Los derechos corporales
• Derecho a la vida: este derecho se encuentra profundamente protegido y se refleja al
impedimento de obrar contra la propia vida y sobre la vida de los demás. Este derecho
actualmente se encuentra en grandes discusiones bioéticas debido a que existen fallos que
lo contraponen con el derecho a la dignidad, por ejemplo cuando se permite a la persona
que (siendo capaz o por ser objetor de conciencia) se niegue a recibir tratamiento médico
para preservar su dignidad. Es sumamente importante esta categoría porque se posee (al
igual que los demás derechos humanos) desde que se comienza a ser persona para el
Derecho. Tal es el avance de la protección a la vida que se castiga la tentativa de suicidio o la pasividad mortal del huelguista de hambre.
• Derecho a la integridad física: da derecho a rechazar agresiones corporales, esto reconoce
excepciones: por ejemplo cuando se consiente una operación quirúrgica, esta implica una
agresión corporal necesaria para preservar la vida o calidad de vida de la persona que la
consiente (por sí o por representantes)
• Derecho a disponer del propio cuerpo: temas relacionados con este derecho son los que
tienen que ver con el trasplante de órganos entre vivos o el derecho a someterse a ciertos
tratamientos médicos, o el derecho a someterse a investigaciones sobre seres humanos
(siempre que esté debidamente informado, que no sea una muestra sesgada y que no implique un riesgo para su vida; cuestiones que en la práctica no se presentan muchas
veces). Otro tema polémico relacionado con este derecho es la maternidad subrogada, que
es el caso de que una mujer decida portar en su vientre un hijo que biológicamente es de
una pareja, esto es perfectamente posible debido a las técnicas de fecundación
extracorpórea, pero su posibilidad biológica no implica su posibilidad jurídica, siendo este
un tema de gran discusión en la actualidad y que no queda solo en la discusión teórica sino
que es una práctica que se realiza.
• Derecho a disponer del propio cadáver: este derecho abarca no solo la disposición sobre
el destino del cuerpo luego de la muerte en lo que se refiere a la inhumación, sino también
el destino a los fines de ser donante de órganos. Actualmente en Argentina, se es donante
por ley, por lo que si alguien no desea estar comprendido en esta situación se debe
manifestar expresamente y esto se hace constar en el DNI de las personas. El ente
regulador de las cuestiones relativas a los trasplantes es el INCUCAI en nuestro país.
El tema de los derechos humanos tiene una creciente significación teórica y
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práctica. La universalización de estos derechos ha sido unida a la
internacionalización política y jurídica de la materia. Coexisten normas del Derecho Internacional Público con sistemas normativos que
son aplicables en la jurisdicción interna de los diferentes estados. Los derechos humanos constituyen un complejo integral, interdependiente e
indivisible de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de
todo hombre. Solo su reconocimiento integral puede asegurar la existencia real de
cada uno de ellos. La idea de integración, interdependencia e indivisibilidad de los derechos
humanos está contenida en forma implícita en la Carta de las Naciones Unidas y en
forma sistemática en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948);
reafirmados por los Pactos Universales de Derechos Humanos (Asamblea General
ONU, 1966), la Proclamación de Teherán (1968) y en la Resolución de la
Asamblea General sobre Criterios y Medios para mejorar el goce efectivo de los
Derechos Humanos y la Libertades Fundamentales (1977).
A estos derechos se suman los derechos de tercera generación o de solidaridad ,
que son consecuencia de las nuevas necesidades del hombre y de la colectividad
humana en el actual grado de evolución. Tanto en el Derecho Internacional como en los Derechos Nacionales, reconocen
esta categoría de derechos derivados de la necesidad de respeto integral de la
dignidad humana y de una idea global y amplia de la libertad. La necesidad de reafirmar el carácter irreductible de ellos tanto frente al Estado
como frente a otros centros de poder ha determinado su incorporación en numerosas
constituciones. Dentro del ámbito del derecho privado, la necesidad de proteger y garantizar su
vigencia explica su incorporación sistemática de los derechos de la personalidad en
los Códigos Civiles modernos y su tratamiento por medio de leyes especiales. Los derechos personalísimos aluden a los derechos del hombreo derechos de la
persona humana o derechos humanos, dese la órbita del derecho privado. Estos
derechos solo pueden predicarse con relación a la persona humana. Los derechos de la personalidad son los que aseguran al hombre el goce y respeto
de todas las potencias o facultades inherentes a su condición humana. Protegen las
distintas proyecciones físicas o psíquicas de la persona natural. La tendencia que
reconoce la clasificación de verdaderos derechos subjetivos se ha impuesto en contraposición con las teorías negatorias (Savigny, Von Thur y Orgaz) que
afirmaba que sólo se trata de bienes de la persona, pero no de derechos subjetivos. El sujeto del ius in se ipsum es todo el hombre, mientras que el objeto de cada uno
de los derechos sobre la persona propia consiste en una manifestación determinada
de la personalidad humana. Como sujeto el hombre obra con todas sus facultades; como objeto, funciona el
hombre mismo.
La posición que niega a estos derechos la categoría de derechos subjetivos sostiene
que falta en los mismos un deber jurídico correlativo de la facultad o prerrogativa
del titular.
El deber correlativo a estos derechos consiste en la obligación que pesa sobre todos
los integrantes de la sociedad de respetar esos derechos. Estamos frente a derechos absolutos donde el término pasivo de la relación viene a
confundirse con uno de los enunciados de la fórmula trina de Ulpiano “alterum non
leadere”.
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Los caracteres de los derechos de la personalidad son sus rasgos particulares y
están admitidos por la doctrina mayoritaria. Entre ellos:
• son originarios o innatos: nacen juntamente con el hombre, sin requerir
medios legales de adquisición
• son necesarios: no pueden faltar
• son vitalicios: acompañan a la persona en toda su existencia y trayectoria
• son no patrimoniales: no integran el patrimonio, sin perjuicio de que su
violación dé lugar a consecuencias o indemnizaciones pecuniarias
• son absolutos: se dan erga omnes, se impone un deber general de abstención
• son indisponibles. Supone la intransmisibilidad, inembargabilidad e
imprescriptibilidad
El Código Civil no contiene normas que regulen los derechos personalísimos. Sin embargo en la nota al art 2312 Vélez Sarsfield los menciona afirmando que “hay
derechos, y los más importantes, que no son bienes, tales son ciertos derechos que
tienen su origen en la existencia del individuo mismo a que pertenecen como la
libertad, el honor, el cuerpo de la persona...”.
En nuestro país el tema de los derechos de la personalidad y su protección legal ha
sido tratado en diversas reuniones científicas. Al incorporarse al Código Civil el art 1071 bis que se refiere al Derecho a la
intimidad y al sancionarse en 1977 la Ley 24193 de Transplantes, que regula el
derecho a disponer del propio cuerpo y el derecho a disponer del propio cadáver, se
siguió la recomendación del Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil de 1969 La ley 11723 contiene disposiciones que regulan el derecho a la imagen y el aspecto
extrapatrimonial del derecho de autor. Diversos preceptos del Código Civil y del Penal brindan resguardo a estos
derechos esenciales del hombre. El derecho al honor encuentra protección en la incriminación de las injurias y
calumnias (art 111 y 113 C.P., y arts 1089 y 1090 C.C.).
En orden a la clasificación de estos derechos se destacan dos grandes sectores según su contenido
se fije en el elemento espiritual o en el elemento corpóreo del sujeto cuadro conceptual:
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DERECHOS
ESPIRITUALES O
INCORPORALES
a) Derecho a la intimidad
◦ art 1071 bis: perturbación a la intimidad por cualquier modo,
intromisión arbitraria, una intromisión que no configure un tipo penal abstracto
b) derecho a la imagen
◦ arts 31 y 33 a 35 Ley 11723: derechos de la propiedad intelectual
sobre el retrato y a los derechos del retratado sobre su imagen
◦ arts 917 y 918 CC: consentimiento para la utilización de la imagen
de la persona c) derecho al honor
d) derecho a la actividad creadora
◦ art 9 Ley 11723: divulgación de la obra
◦ art 3 ley 11723: paternidad de la obra
◦ arts 38 y 39 ley 11723: modificación de la obra
DERECHOS
CORPORALES
a) Derecho a la vida 1. art 83 CP: suicidio
2. Ley Nacional 17132 y Ley Provincial 6222: eutanasia
3. arts 1079 y 1084: indemnización a los deudos de quien ha sido privado de la vida
b) derecho a la integridad física 1. art 89 y ss CP: inviolabilidad somática de la persona. Delito de
lesiones 2. arts 1109 y 1086 CC: reparación de toda alteración de la integridad
corporal
c) derecho a la disposición del propio cuerpo
1. arts 12 y 13 Ley 21541: consagración positiva del derecho a disponer
del propio cuerpo d) derecho a la disposición del propio cadáver 1. art 17 y ss Ley 21541: disponer del cadáver con fines terapéuticos,
científicos o pedagógicos
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Prueba de la existencia y de los atributos de las personas físicas. El Registro Civil. Las partidas El Documento Nacional de Identidad: valor y alcance
Al respecto dispone el Código Civil en su título V en su articulado:
Artículo 79:El día del nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido,
paternidad y maternidad, se probará en la forma siguiente:
Artículo 80: De los nacidos en la República, por certificados auténticos extraídos de los asientos
de los registros públicos, que para tal fin deben crear las municipalidades, o por lo
que conste de los libros de las parroquias, o por el modo que el Gobierno nacional en
la Capital, y los gobiernos de provincia determinen en sus respectivos reglamentos.
Artículo 81°: De los nacidos en alta mar, por copias auténticas de los actos que por ocasión de
tales accidentes, deben hacer los escribanos de los buques de guerra y el capitán o
maestre de los mercantes, en las formas que prescriba la respectiva legislación.
Artículo 82°: De los nacionales nacidos en país extranjero, por certificados de los registros
consulares, o por los instrumentos hechos en el lugar, según las respectivas leyes,
legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de la República.
Artículo 83º: De los extranjeros en el país de su nacionalidad , o en otro país extranjero, por el
modo del artículo anterior.
Artículo 84°: De los hijos de los militares en campaña fuera de la República, o empleados en
servicio del ejército, por certificados de los respectivos registros, como fuesen
determinados en los reglamentos militares.
Artículo 85 No habiendo registros públicos, o por falta de asiento en ellos , o no estando los
asientos en la debida forma, puede probarse el día del nacimiento, o por lo menos el
mes o el año, por otros documentos o por otros medios de prueba.
Artículo 86°: Estando en debida forma los certificados de los registros mencionados se presume
la verdad de ellos, salvo sin embargo, a los interesados el derecho de impugnar en
todo o en parte las declaraciones contenidas en esos documentos, o la identidad de
la persona de que esos documentos tratasen.
Artículo 87°: A falta absoluta de prueba de la edad , por cualquiera de los modos declarados, y
cuando su determinación fuere indispensable se decidirá por la fisonomía, a juicio de
facultativos, nombrados por el juez.
Artículo 88°: Si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son considerados de
igual edad y con iguales derechos para los casos de institución o sustitución a los
hijos mayores.
Si se lee atentamente cada artículo se puede deducir que :
las partidas son el medio de prueba por excelencia, siempre que sean emitidas por oficiales
públicos con competencia para tal fin o que por las circunstancias en las que se encuentren estén
autorizados a emitirlas (por ejemplo en el caso de los capitanes de buques).
Además que el Registro de la Capacidad Civil y Estado de las personas se encuentra organizado a
nivel municipal.
Que cada documento puede ser impugnado respecto de su falsedad total o de alguno de los datos
(a esto se llama rectificación) bajo circunstancias específicas.
Cada persona posee un Documento Nacional de Identidad que es emitido por el Registro
correspondiente y que es un instrumento público (se prueba por sí mismo) y el único válido para acreditar la identidad de las personas. Solo así se explican las campañas que en la actualidad se
realizan para facilitar las gestiones para los “indocumentados”.
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Las partidas son las que prueban la capacidad de hecho (en referencia a la edad), el estado civil de
las personas (partidas de matrimonio) y el domicilio se refleja a través de la actualización del mismo en el DNI.
Además el domicilio también se encuentra, en el caso de las personas físicas, relacionado con su
capacidad.
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Art 86 CC (prueba)
Estando en debida forma los certificados de los registros mencionados se presume la verdad de ellos, salvo sin embargo, a los interesados el derecho de impugnar en todo o en parte las declaraciones contenidas en esos documentos, o la identidad de la persona de que esos documentos tratasen.
• Fuerza probatoria de los instrumentos públicos
◦ art 979 CC: son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos:
▪ cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las
leyes hubieren determinado.
▪ los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales, o en los registros municipales, y las copias sacadas de esos libros y registros.
• El valor probatorio de las partidas dependen de
◦ que esten en debida forma observando todos los requisitos que condicionan la validez de los instrumentos públicos en general.
▪ Art 980 CC: para la validez del acto, como instrumento público es necesario que el oficial público obre
en los límites de sus atribuciones, respecto a la naturaleza del acto, y que éste se extienda dentro del territorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus funciones. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a los que establece este Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República
Argentina, cualquiera sea la jurisdicción donde se hubieren otorgado.
• Quien la otorga es incompetente, ratione materiae o ratione loci
▪ Art 983 CC: los actos que autorizase un oficial público suspendido, destituido o reemplazado después
de que se le haya hecho saber la suspensión, destitución o reemplazo, serán de ningún valor, pero son válidos los actos anteriores a la noticia de la cesación de funciones.
• Quien la otorga no es oficial público, o habiéndolo sido ya no lo es.
▪ Art 986 CC: para la validez del acto es preciso que se hayan llenado las formas prescriptas por las
leyes, bajo pena de nulidad.
• Falta la firma del oficial público, o el acta respectiva figura en hoja suelta y no en el libro reglamentario
que prescribe la ley.
◦ El valor probatorio depende de la exactitud de las declaraciones y hechos que constan en la partida. Se reconoce a los interesados el derecho de impugnar su contenido, en todo o en parte.
▪ Art 993 CC: el instrumento público hace plena fe hasta que sea arguído de falso, por acción civil o
criminal, de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia.
▪ Art 994 CC: los instrumentos públicos hacen plena fe, no solo entre las partes, sino contra terceros, en
cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc.,
contenidos en ellos.
▪ Art 995 CC: los instrumentos públicos hacen plena fe de las enunciaciones de hechos o actos jurídicos,
directamente relativos al acto jurídico que forma el objeto principal, no sólo entre las partes, sino también respecto de terceros.
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Nulidad de las partidas
Se trata por lo general de un vicio atribuible al oficial público. La nulidad del instrumento (partida) no significa
la invalidez del acto. En determinados casos procede la rectificación de las partidas (modificación de las inscripciones) que puede
realizarse por vía administrativa o por orden judicial. 1. Vía administrativa: cuando el Registro “compruebe la existencia de omisiones o errores materiales en las inscripciones de sus libros, que surjan evidentes del propio texto o de su cotejo con otros instrumentos
públicos”, de oficio o a petición de parte, por resolución fundada, y previo dictamen letrado. 1. Por adición de segundo apellido
2. Por modificación del apellido impuesto 3. Por ulterior reconocimiento del nacido 2. Vía judicial: cuando no se trata de rectificaciones que puede realizar el Registro Civil por sí y ante sí, o
media controversia por negativa de ese organismo a realizar la rectificación que se le solicita. 1. Resoluciones judiciales que den origen, alteren o modifiquen el estado civil de las personas deben remitirse al Registro Civil para su complimiento.
2. Las certificaciones de matrimonios celebrados en otros países sólo pueden registrarse por orden judicial, “siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus formalidades
extrínsecas como a la validez intrínseca”
PRUEBA SUPLETORIA
Procede la prueba supletoria (otros medios de prueba) sólo cuando se acredita la imposibilidad de obtener la
partida respectiva. Se admiten todos los medios de prueba de conformidad con lo autorizado por:
• Art 85 CC: no habiendo registros públicos, o por falta de asiento en ellos, o no estando los asientos en la
debida forma, puede probarse el día de nacimiento, o por lo menos el mes o el año, por otros documentos o por otros medios de prueba.
◦ Testimoniales
◦ partidas parroquiales posteriores al Código Civil (las anteriores sirven de plena prueba)
◦ documentos personales
• Art 87 CC: a falta absoluta de prueba de la edad, por cualquiera de los medios declarados, y cuando su
determinación fuere indispensable se decidirá por la fisonomia, a juicio de facultativos, nombrados por el juez.
◦ Pericia médica
• Art 88 CC: si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son considerados de igual edad y
con iguales derechos para los casos de institución o sustitución a los hijos mayores. Casos especiales:
art 105 CC: la de los militares muertos en combate, respecto de los cuales no hubiese sido posible hacer
asientos, por lo que conste en el Ministerio de Guerra art 106 CC: la de los fallecidos en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales o lazaretos, por
lo que conste en los respectivos asientos, sin perjuicio de las pruebas generales. art 107 CC: la de los militares dentro de la República o en campaña, y la de los empleados en servicio
del Ejército, por certificados de los respectivos registros de los hospitales o ambulancias.
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Fin de la existencia de las personas físicas. Muerte. Régimen legal
Las personas físicas terminan su existencia con la muerte.
No hay otra muerte que la “muerte probada mediante del instrumento idóneo” que es la partida
de defunción. Fuera de ese caso, solo cabe hablar de declaración judicial de ausencia con presunción de
fallecimiento.
• Art 103 CC: termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas.
La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena, ni por profesión en
las comunidades religiosas.
Si hablamos de la muerte nos referimos a:
• muerte probada por medio de la partida de defunción
• muerte presunta judicialmente declarada por sentencia.
MUERTE CEREBRAL
LEY 24193 DE TRANSPLANTE DE ÓRGANOS Y MATERIAL ANATÓMICO HUMANO
Art 23: el fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulatio los
siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis horas después de su constatación conjunta:
• ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia;
• ausencia de respiración espontánea;
• ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas;
• inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentos adecuados a las diversas
situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social
con el asesoramiento del INCUCAI. La verificación de los signos referidos en el inciso d) no será necesaria en caso de paro cardio-respiratorio total e irreversible.
Art 24: a los efectos del artículo anterior, la certificación del fallecimiento debe ser suscripta por dos médicos,
entre los que figurará por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos será el médico o integrará el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido. La hora del fallecimiento será aquella en que por primera vez se constataron los signos previstos en el artículo 23.
La conclusión de la existencia de las personas físicas produce la continuación de la persona
causante por el heredero.
• Art 3417 CC: el heredero que ha entrado en la posesión de la herencia, o que ha
sido puesto en ella por juez competente, continúa la persona del difunto y es
propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o
deudor, con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión.
Los frutos y productos de la herencia le corresponden. Se transmiten también al heredero los derechos eventuales que puedan corresponder al difunto.
• Art 498 CC: los derechos no transmisibles a los herederos del acreedor, como las
obligaciones no transmisibles a los herederos del deudor, se denominan en este Código
“derechos inherentes a la persona, obligaciones inherentes a la persona”.
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• Art 3282 CC: la sucesión o el derecho hereditario, se abre tanto en las sucesiones legítimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión, o
por la presunción de muerte en los casos prescriptos por la ley.
• Nota: la muerte, la apertura y la transmisión de la herencia se causan en el mismo instante.
No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo, son indivisibles.
Prueba de la muerte:
◦ Art 104 CC: la muerte de las personas, ocurrida dentro de la República, en alta mar
o en país extranjero, se prueba como el nacimiento en iguales casos.
También cabe la posibilidad de la llamada prueba supletoria:
• Art 108 CC: a falta de los referidos documentos, las pruebas del fallecimiento de las
personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento, o por
declaraciones de testigos que sobre él depongan. En los casos en que el cadáver de
una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se
hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta.
Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del
cadáver.
◦ Para que la prueba testimonial sea admisible, es indispensable que los testigos diesen fe que
habían visto el cadáver.
Ejemplos:
• individuo que cae al abismo insondable
• obrero de mina que queda sepultado por un desmoronamiento
• pasajero de transatlántico que cae al mar y no reaparece.
• La previsión legal evita que se llegue al procedimiento de la declaración por muerte presunta.
La hipótesis de los conmorientes esta reglada en el art 109 CC (si dos o más personas hubiesen
fallecido e un desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no se pueda saber
cuál de ellos falleció primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda
alegar tansmisión alguna de derecho entre ellas.), y descarta la teoría de los antermorientes,
elaborada sobre la base de presunciones faltas de razón; entre otras, para determinar quien había muerto primero:
• sexo: la mujer antes que el hombre
• edad: el de mayor edad antes que el menor
La importancia del asunto estriba en que por diferencias minúsculas de tiempo entre la muerte de uno o
del otro, se creaba un problema respecto del derecho sucesorio.
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AUSENCIA SENTIDO NO TECNICO
Se limita a ser tan solo el hecho simple de la no presencia de una persona en un lugar determinado, llamada también “AUSENCIA NO CALIFICADA”.
SENTIDO TECNICO
AUSENTES
DE
DOMICILIO
IGNORADO
Remitidos al derecho procesal, si se quiere demandar a una personas cuyo
domicilio se ignora, se dispondrá su citación de comparendo mediante edictos
publicados en los diarios. En caso de incomparecencia se le nombrará al ausente
un curador ad litem, quien asumirá su representación en el juicio, hasta que éste
llegue a su culminación con la respectiva sentencia definitiva.
• Art 756 CC: pagase por consignación, haciéndose depósito judicial de la suma que se debe.
• Art 757 CC: la consignación puede tener lugar:
3) cuando el acreedor estuviere ausente.
• Art 2846 CC: el usufructuario antes de entrar en el goce de los bienes
debe hacer inventario de los muebles, y un estado de los inmuebles sujetos al
usufructo en presencia del propietario o su representante. Si el propietario
estuviese ausente, se le nombrará por el juez un representante para asistir al
inventario.
• Art 3203 CC: si el acreedor estuviere ausente y el deudor hubiese pagado la deuda, podrá pedir al juez del lugar donde el pago debía hacerse, que cite por
edictos al acreedor para que haga cancelar la hipoteca, y no compareciendo le
nombrará un defensor con quien se siga el juicio sobre el pago del crédito y la
cancelación de la hipoteca.
• Art 3463 CC: si algunos herederos estuvieren ausentes, se les citará por el
término que el juez señale, y si no compareciesen, se les nombrará un defensor
que los represente.
SIMPLE
AUSENCIA
O
AUSENTES
CON
BIENES EN
ESTADO DE
ABANDONO
La simple ausencia con bienes en estado de abandono no está legislada
dentro del Código Civil. Se la incorpora a partir del 1954 por imperio de la Ley
14394. La simple declaración de ausencia, para la provisión del cargo de curador
de bienes, esta reglada en los artículos 15 a 21 de la citada ley.
LEY 14394
Art 15: cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o
residencia, sin que de ella se tengan noticias y sin haber dejado apoderado,
podrá el juez a instancia de parte interesada, designar un curador de bienes,
siempre que el cuidado de éstos lo exigiese. La misma regla se observará si,
existiendo el apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no desempeñase
convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado. Art 16: será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última
residencia del ausente. Si éste no los hubiere tenido en el país, no fuesen
conocidos, lo será el del lugar en que existiesen los bienes abandonados, o
que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas
jurisdicciones.
Art 17: podrán pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del
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curador el ministerio público y toda persona que tuviere interés legítimo
respecto de los bienes del ausente.
Art 18: el presunto ausente será citado por edictos durante 5 días y si vencido
el término no compareciese, se dará intervención al defensor oficial, o en su
defecto se nombrará defensor al ausente. El ministerio público será parte
necesaria en el juicio. En caso de urgencia el juez podrá designar un
administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias
aconsejen.
Art 19: oído el defensor del ausente, y concurriendo los extremos legales, se
declarará la ausencia y se nombrará curador. Para esta designación serán
preferidos los parientes idóneos del ausente, en el siguiente orden:
o el cónyuge, cuando conservase la vocación hereditaria, o subsistiese la sociedad conyugal
o los hijos
o el padre o la madre
o los hermanos y los tios
o los demás parientes en grado sucesible.
Art 20: las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del
ausente se rigen por lo dispuesto en el Código Civil respecto de los tutores y
curadores. Si antes de la designación de curador se dedujeran acciones contra
el ausente, le representará el defensor cuyo nombramiento prevé el art 18.
Art 21: termina la curatela de los ausentes, declarados:
o por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado
o por la muerte del mismo
o por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado.
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AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO
Para que el caso quede configurado han de concurrir tres requisitos:
la desaparición de la persona de su domicilio o residencia en la República;
el transcurso del plazo predefinido por la ley;
la falta de toda noticia, información sobre el paradero del ausente.
El origen de esta institución se haya en el derecho germánico, donde la ausencia prolongada de
una persona por espacio de 5 a 20 años autorizaba a los jueces a declarar la muerte.
En el derecho francés se habla de ausencia presunta y del traspaso de los bienes del asuente a
quienes sean sus herederos ya en posesión provisional o definitiva.
El Código Civil argentino adopta un régimen intermedio y habla de declaración de ausencia con
presunción de fallecimiento. Quienes fueren herederos al día del fallecimiento presuntivo
declarado por sentencia, entran en posesión provisoria de los bienes; posteriormente definitiva.
La ley 14394 regla sobre la ausencia con presunción de fallecimiento desde el art 22 al 32
inclusive.
Ley 14394
• Art 22: la ausencia de una persona de su domicilio o residencia en la República, haya o no
dejado apoderado, sin que de ella se tenga noticias por el término de 3 años, causa la
presunción de su fallecimiento. Ese plazo será contado desde la fecha de la última noticia que
se tuvo de la existencia del ausente.
• Art 23: se presume también el fallecimiento de un ausente:
◦ cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro
suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o hubiere participado de una empresa que implique el mismo riesgo y no se tuviere noticias de él por el término de 2 años, contados
desde el día en que ocurrió, o pudo haber ocurrido el suceso.
◦ Si encontrándose en una nave o aeronave naufragada o perdida, no se tuviere noticias de su
existencia por el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber
ocurrido.
• Art 24: en los casos de los artículos precedentes, podrán pedir la declaración del día
presuntivo del fallecimiento justificando los extremos legales y la realización de las
diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente, todos los que hubieren
algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate. La competencia del juez se regirá por las normas del art. 16.
• Art 25: el juez nombrará defensor al ausente o dará intervención al defensor oficial cuando lo
hubiere dentro de la jurisdicción y citará a aquél por edictos, una vez al mes, durante 6 meses.
Designará, además, un curador a sus bienes siempre que no hubiere mandatarios con poderes
suficientes, incluso el que prevé el art 19, o cuando por cualquier causa aquél no desempeñase
convenientemente el mandato.
• Art 26: pasados los 6 meses, recibida la prueba y oido el defensor, el juez, si hubiere lugar a
ello, declarará el fallecimiento presunto del ausente, fijará el día presuntivo de su muerte y
dispondrá la inscripción de la sentencia en el Registro del Estado Civil de las Personas. La
declaración de ausencia que prevé el art 19, no constituye presupuesto necesario de la declaración de fallecimiento, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas, para
conocer el paradero del ausente.
• Art 27: se fijará como día presuntivo del fallecimiento:
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◦ en el caso del art 22, el último día del primer año y medio
◦ en el que prevé del art 23 inc 1), el día del suceso en que se encontró el ausente, y si no estuviese determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber
ocurrido
◦ en los supuestos del art 23 inc 2), el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave
perdido.
Cuando fuere posible, la sentencia determinará la hora presunta del fallecimiento. En caso
contrario, se tendrá por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento.
• Art 28: dictada la declaratoria, el juez mandara abrir, si existiese, el testamento que hubiese dejado el
desaparecido. Los herederos al día presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del ausente, previa formación del inventario. El dominio de los bienes del presunto fallecido se inscribirá en el registro correspondiente, con la prenotación del caso, a nombre
de los herederos o legatarios que poderán hacer partición de los mismos, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.
• Art 29: si hecha la entrega de los bienes se presentase el ausente o se tuviese noticia cierta de su existencia, aquella quedará sin efecto. Si se presentasen herederos preferentes o concurrentes
preferidos que justificasen su derecho a la época del fallecimiento presunto, podrán reclamar la entrega de los bienes o la participación que les corresponda de los mismos, según el caso. Sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1307 y los siguientes del Código Civil, en los casos precedentes se aplicará a los frutos percibidos lo dispuesto respecto a los poseedores de buena o mala fe.
◦ Art 1307 CC: si en conformidad a los art 116 y 117, el juez hubiere fijado el día presuntivo del
fallecimiento del marido ausente, la mujer tiene opción, o para impedir el ejercicio provisorio de los derechos subordinados al fallecimiento de su marido, o para exigir la división judicial de sus bienes.
• Art 30: transcurridos 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento
de la persona, quedará sin efecto la prenotación prescripta pudiendo desde ese momento disponerse
libremente de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal.
• Art 31: derogado.
• Art 32: si el ausente reapareciera podrá reclamar la entrega de los bienes que existiesen y en el estado
en que se hallasen, los adquiridos con el valor de los que faltaren; el precio que se adeudase de los que se hubiesen enajenado, y los frutos no consumidos. Si en iguales circunstancias se presentasen herederos preferentes o concurrentes preferidos, podrán ejercer la acción de petición de herencia.
Regirán en ambos casos lo dispuestos respecto de las obligaciones y derechos del poseedor de buena o mala fe.
Esta ley acciona esta institución en tres aspectos:
PLAZOS
CODIGO CIVIL
Dos plazos:
• Ordinario: 6 años (art 110)
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• Extraordinario: 3 años (art 111)
LEY 14394
Tres plazos:
• Ordinario: 3 años (art 22)
• Extraordinario genérico: 2 años (art 23 inc 1)
• Extraordinario específico: 6 meses (art 23 inc 2)
DIA PRESUNTIVO
DE
FALLECIMIENTO
Ordinario: último día del primer año y medio (art 27 inc 1)
Extraordinario genérico: el día del suceso en que se encontró el ausente, y si no se pudiera determinar el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido (art 27 inc 2)
Extraordinario específico: el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido. (art 27 inc 3)
SUCESION
Tanto la muerte probada como la presunta defieren la sucesión a quieres eran
herederos al día de la muerte o al día declarado como presuntivo del
fallecimiento.
POSESION
PROVISIONAL
CODIGO
CIVIL
Los herederos entran en posesión provisional bajo inventario formal, dando fianza que garantizase su buena administración. Investían la simple
condición de administradores de los bienes.
LEY 14394 Declarado el día presuntivo del fallecimiento, los que fueren herederos a
esa fecha entran en posesión de los bienes, bajo inventario y en calidad de propietarios, y el derecho de dominio habrá de ser inscripto en el Registro
correspondiente con la respectiva prenotación. Tienen calidad de dueños, pero solo pueden administrar y podrán hacer partición de los bienes, pero
para enajenarlos necesitarán la autorización judicial.
POSESION
DEFINITIVA
LEY 14394 Transcurridos 5 años de la prenotación, los herederos gozan sin restricción de la facultad de administrar y disponer de los bienes. Tanto en la posesión
provisional como en la definitiva, reaparecido el ausente deberá hacersele entrega de los bienes.
VINCULO
MATRIMONIAL
Firme la sentencia judicial que declara la muerte presunta, el cónyuge del ausente recupera su capacidad nupcial y puede contraer nuevo matrimonio. La ley 23515 de
divorcio vincular en su art 213 inc 2) establece como acuasal de disolución de matrimonio “el que contrajera el cónyuge del declarado ausente con presunción de
fallecimiento”.
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Este concepto (muerte), tampoco se encuentra ajeno a las discusiones porque existen diferentes
conceptos de muerte y eso es importante a los fines de establecer cuestiones tales como las disposiciones de la sucesión hereditaria y aquellas relativas al derecho a disponer del cadáver.
Estos supuestos son:
Muerte comprobada: al respecto establece el Código Civil en el Artículo 103°: “Termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas. La muerte civil no tendrá lugar en ningún
caso, ni por pena, ni por profesión en las comunidades religiosas.”. La llamada muerte natural se
presenta cuando han cesado tres funciones: la del pulmón, la del corazón y la del cerebro. Pero
relacionada con esta se encuentra la muerte clínica que es esencial para tomar la decisión respecto
de ser donante de órganos, al respecto la Ley Argentina de Trasplantes necesita que se cumplan los
requisitos de “muerte irreversible”, es decir la cesación irreversible de las funciones cerebrales lo
que llevará necesariamente a la cesación de las otras dos funciones. Esta comprobación para
proceder a la ablación se realiza según lo indicado por la ley, que toma los recaudos suficientes
para obtener el grado de certeza sobre esta irreversibilidad (por ejemplo la elaboración de una foja
quirúrgica, actualmente en algunos casos la filmación de los procedimientos, la intervención de
especialistas en el tema, signos que deben comprobarse, entre otras cuestiones.
Muerte presunta: esta se presenta ante la “ausencia”. Pueden existir distintos tipos de ausencia, se entiende por tal cuando se ha perdido totalmente la noción o datos del paradero de una persona
durante un tiempo prolongado o cuando la persona se haya encontrado en circunstancias en las
que se presume su muerte. Es importante aquí recordar lo expuesto inicialmente sobre la
importancia de la determinación de la muerte y su momento por la cantidad de mecanismos
legales que desata este hecho. En este supuesto existen tres situaciones:
◦ Ausentes con domicilio ignorado: en este primer supuestos a las personas se las debe citar por edictos en los casos de que la persona deba presentarse ante la justicia para un hecho
determinado. Actualmente estos casos son numerosos, y en este sentido, y hasta una nueva
noticia, los medios de comunicación colaboran en estas citaciones de los juzgados en caso de
desaparición de personas
◦ Ausentes con bienes en estado de abandono: la ausencia se da durante un tiempo prolongado
y la persona no ha dejado disposición alguna respecto de la administración de sus bienes. En
este caso se designa a tal efecto un curador ad bona (o de bienes) quien los administrará hasta
la reaparición de la persona
◦ Ausentes con presunción de fallecimiento: este supuesto implica la declaración de muerte en algunos casos de ausencia, las hipótesis de este caso son dos:
▪ Caso ordinario: la persona falta de su domicilio durante tres años a partir del momento en
que se tuvo la última noticia de la persona. El día que se presume que esta persona ha
fallecido es el último día del 1º año y medio de su desaparición.
▪ Casos extraordinarios:
Casos de sucesos o empresas de riesgo de muerte: estos son sucesos que necesariamente pueden provocar la muerte de una persona, por ejemplo explosión, incendio,
inundación, revolución, enfrentamiento armado. O casos en los que la persona realiza
un emprendimiento riesgoso por ejemplo explorar en una zona peligrosa. El día
presuntivo de muerte es el día o época del suceso; y se comienza el proceso para dicha
declaración a los dos años de acaecido el hecho
Casos de accidentes aéreos o marítimos: en estos casos es necesario que no se hayan tenido noticias de esta persona durante los últimos 6 meses a partir del día en que el
hecho ocurrió (si fue una catástrofe conocida) o pudo haber ocurrido. El día que se
presume la muerte es el del último día en que se tuvo noticias de la aeronave o el buque.
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La ley 14.394 determina el procedimiento para la declaración de muerte presunta y sus efectos son,
sintéticamente, los siguientes:
Efectos sobre los bienes:
◦ Periodo de pre notación: la citada ley dice en su Art. 28. “Dictada la declaratoria, el juez mandará abrir, si existiese, el testamento que hubiese dejado el desaparecido. Los herederos al
día presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del
ausente, previa formación del inventario. El dominio de los bienes del presunto fallecido se
inscribirá en el registro correspondiente, con la pre notación del caso, a nombre de los
herederos o legatarios que podrán hacer partición de los mismos, pero no enajenarlos ni
gravarlos sin autorización judicial.” La pre notación se realiza por ejemplo en el Registro de la
Propiedad, o Registro de la Propiedad del Automotor. Y sus efectos se encuentran regulados en
el Art. 29. “Si hecha la entrega de los bienes se presentase el ausente o se tuviese noticia cierta
de su existencia, aquella quedará sin efecto. Si se presentasen herederos preferentes o
concurrentes preferidos que justificasen su derecho a la época del fallecimiento presunto,
podrán reclamar la entrega de los bienes o la participación que les corresponda en los mismos,
según el caso. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 1.307 y siguientes del Código
Civil, en los casos precedentes se aplicará a los frutos percibidos lo dispuesto respecto a l os poseedores de buena o mala fe”
◦ Periodo de dominio pleno: luego de los cinco años desde el día de la muerte presunta o a los
80 años del nacimiento del presuntamente fallecido los herederos y legatarios pasan a tener el
dominio pleno, es decir, pasan a ser verdaderos propietarios de los bienes. Esta es una cuestión
sometida a una hipótesis y que es la reaparición de la persona; si los bienes continúan en poder
de los herederos o legatarios podrá reclamarlos, si ya han salido de su poder reclamar su valor,
siempre en el estado en el que se hallen , esto se encuentra en el art. 30: “Transcurridos cinco
años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la
persona, quedará sin efecto la pre notación prescrita pudiendo desde ese momento disponerse
libremente de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal”
Efectos sobre el matrimonio: el otro cónyuge podrá contraer nuevo matrimonio, si la persona luego reaparece no se invalida este último matrimonio. Si no contrae matrimonio su estado sigue
siendo el de casado.
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El comerciante Concepto. Sistemas legislativos Reglas del Código de Comercio.
Adquisición y pérdida de esa calidad. Clasificación.
El comerciante se ve en este módulo por ser una persona física con cualidades especiales por la profesión
que ejerce, esencial para el intercambio económico. Su regulación se encuentra en el Código de Comercio que en su art. 1 dice: “La ley declara
comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta
propia actos de comercio, haciendo de ello profesión habitual”
De acuerdo a esta definición, se puede inferir que las condiciones que la ley impone son:
a. capacidad legal para contratar
b. ejercer actos de comercio
c. ejercicio por cuenta propia
d. habitualidad
A continuación, se detallará cada una de esas condiciones:
a. Capacidad legal para contratar: se refiere a la capacidad (aptitud) para ejercer el comercio de
modo habitual, no para realizar actos aislados, en éste último caso rige las normas de capacidad del derecho civil (ser mayor de 18 años). Con respecto al ejercicio del comercio, la regla es que
puede ejercer el comercio toda persona que tenga la libre administración de sus bienes, conforme
el art. 9 del código de comercio.
La ley 26579 ha derogado expresamente la emancipación comercial.
Específicamente y ya en el ámbito del Derecho Comercial se consideran incapaces para ejercer el
comercio a las siguientes personas (todas tienen en común impotencia patrimonial o falta de
discernimiento o salud mental para administrar sus bienes):
Incapacidades
● Los incapaces absolutos: personas por nacer, menores impúberes, dementes declarados, sordomudos que no saben darse a entender por escrito.
● Los incapaces relativos: menores púberes o adultos
● Los condenados: a pena privativa de la libertad de más de 3 años de duración.
Asimismo, existen personas que si bien son capaces, tienen prohibido o le es incompatible ejercer el
comercio:
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b. Ejercer actos de comercio: este es un requisito indispensable para adquirir la calidad de
comerciante. En el Módulo 2 se desarrollará el tema acto de comercio, por ejemplo uno de los
actos de comercio es realizar actos de corretaje o remate.
c. Ejercicio por cuenta propia: se puede actuar a nombre propio o ajeno según se haga conocer al
tercero contratante que se actúa por sí o en nombre ajeno, es decir, se hace referencia a lo externo
(por ejemplo: el profesional actúa en su propio nombre o dice a quien representa, así actúan las
inmobiliarias), en cambio, actuar por cuenta propia o ajena atiende a un aspecto interno, el del
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interés de la persona por quien se actúa.
d. Profesión habitual: la profesión supone el hábito (el ejercicio continuo), caracterizado por la idea de lucro, de modo tal que constituye su medio de vida, su costumbre, su actividad diaria.
El estatuto personal del comerciante: Obligaciones comunes Matrícula. Inscripción en el Registro
Público de Comercio .Otros Registros.
El art. 33 del Código de Comercio expresa: Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la
obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil. Entre estos actos se
cuentan:
1. La inscripción en un registro público, tanto de la matrícula como de los documentos que según la
ley exigen ese requisito;
2. La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal
fin;
3. La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como la
de todos los libros de contabilidad. Esta obligación rige por el término de 10 años. 4. La obligación de rendir cuentas en los términos de ley Esta obligación rige solamente en el caso
de que se actúe por cuenta de otra persona, por ejemplo cuando se reciben mercaderías en
consignación.
A continuación se detalla de manera sintética dos de esas obligaciones:
1. Matrícula: Es la inscripción que se hace en el Registro Público de Comercio para:
● ser reconocido como comerciante y disfrutar de los beneficios y ventajas que otorga la ley
● rubricar los libros de modo que den fe de lo que registran y puedan ser atizados en juicio 2. Libros:
● Diario: en él se asientan las operaciones que se vayan realizando en forma cronológica
● Inventario y Balances: en él se asienta una descripción de todo lo que el comerciante tiene
dentro de su comercio respecto de dinero, bienes, créditos entre otros. El inventario es el
asiento de los bienes y cosas pertenecientes al comerciante en una fecha de terminada. El
balance representa el resumen de las anotaciones contables y sirve para sintetizar la situación
general del negocio
Los libros deben ser rubricados y foliados, este trámite se realiza en tribunales al igual que la matriculación, ya que el juez ordena su inscripción en el Registro Público de Comercio; el trámite de
inscripción lo hace un abogado
Además, los comerciantes tienen la obligación de rendir cuentas en forma anual, cuando se realiza
cualquier gestión de negocios ajenos así como también procede cuando la gestión implique al mismo
tiempo un interés propio y otro ajeno o parcialmente ajeno. Por ejemplo si el corredor inmobiliario actúa
representando al dueño de los inmuebles que alquila, le debe rendir cuentas a éste de su administración.
Y existe un deber, no mencionado expresamente en este artículo, que es el de someterse a todas las otras
leyes del tráfico mercantil. Esto implica someterse a los requerimientos locales para ejercer el comercio;
por ejemplo: deberá conseguir las habilitaciones municipales correspondientes, se deberá inscribir en el
ANSES si tiene empleados, deberá darse de alta en la AFIP para tributar, y en DGR para Ingresos Brutos,
además de cumplir con ciertas obligaciones adicionales si es que se dedica a rubros especiales, por
ejemplo si es un supermercado deberá someterse a las normas del Código Alimentario Argentino y tener
el alta de Bromatología, entre otras obligaciones.
En síntesis, las obligaciones del comerciante van más allá del Código, también se refieren a lo que las
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otras regulaciones le exigen por ser tal.
TENER PRESENTE ¡!
Quienes pueden participar en las relaciones jurídicas mercantiles?
Históricamente las corporaciones actuaban como sociedades cerradas y los actores principales en esas relaciones eran los comerciantes matriculados.
Desaparecidas las corporaciones, la actividad comercial fue creciendo incorporando mayor
cantidad de sujetos a su ejercicio, en forma ocasional o permanente.
La ley comercial argentina prevé el acto de comercio ocasional en su artículo 6, el cual hace
aplicable sus reglas y la jurisdicción comercial aunque no confiere la calidad de comerciante.
El comerciante es toda persona que comercia, es el principal sujeto de las relaciones comerciales. Por su
propia condición profesional adquiere un status jurídico por el que asume derechos y obligaciones
relativas a su condición.
Art 1 C.Com: la ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal
para contratar, ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual.
Art 2 C. Com: se llama en general comerciante, toda persona que hace profesión de la compra o
venta de mercaderías. En particular se llama comerciante, el que compra y hace fabricar
mercaderías para vender por mayor o menor. Son también comerciantes los libreros, merceros y
tenderos de toda clase que vendan mercancías que no hayan fabricado.
Que se entiende por individuos?
El Código alude a la persona de existencia visible. Las sociedades pueden ser comerciales, pero no son comerciantes; actúan en el comercio con una regulación especial (Ley 19550 Sociedades Comerciales).
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Exigencias del Código para ser comerciante
Ser persona de existencia visible capacidad legal para contratar
o art 9 C.Com: es hábil para ejercer el comercio toda persona que, según las leyes comunes, tiene la libre administración de sus bienes. Los que según estas mismas leyes no se obligan por sus pactos o contratos, son igualmente incapaces para celebrar actos de comercio, salvo las modificaciones de los artículos siguientes.
Ejercicio por cuenta propia o ejercer el comercio en nombre propio aunque la materialidad del acto puede corresponder a otra persona.
Hacer de ello su profesión habitual o los actos deben ser ligados y haber repetición. o Profesión: condicion social que asume quien con el objeto de obtener un rédito estable dedica su propia
capacidad física, intelectual y financiera a determinada finalidad productiva. o Habitualidad: es la reiteración más o menos constante y durable de los actos de una misma especie.
La adquisición de la calidad de comerciante se produce cuando se realizan actos de comercio haciendo de llo su profesión habitual, sin que sea menester formalidades ni elementos externos de ninguna especie. Como se prueba la calidad de comerciante? Qué se debe probar?
o Se debe probar el ejercicio comercial profesional y habitualmente realizado Cómo se debe probar?
o Es legítimo recurrir a cualquier medio probatorio. Quién debe probar?
o Carga la prueba sobre quien lo invoque, conforme a lo que son las reglas generales. Art 5 C.Com: todos los que tienen la calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos a la jurisdicción,
reglamentos y legislación comercial. Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario.
Caso de los socios de las sociedades comerciales
En general no se los considera comerciantes, en función de ser socios de una sociedad. Aunque puede el individuo serlo fuera de ella.
En las sociedades anónimas ni siquiera el director es considerado comerciante porque actúan por cuenta ajena. En las sociedades de responsabilidad limitada existe un patrimonio distinto y sus gerentes actúan por cuenta
ajena. En las sociedades de comandita simple, los socios comanditarios no pueden ejercer la administración, que
compete a los comanditados; y éstos no actúan por cuenta propia.
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Caso de las sociedades
De acuerdo con el art 1 de la ley 19550, la sociedad será comercial cuando se constituye de acuerdo con alguno de los tipos previstos en ella.
o Colectiva (art 125) o en comandita simple (art 134) o de capital e industria (art 141) o de responsabilidad limitada (art 146) o anónima (art 163) o en comandita por acciones (art 315) o sociedad accidental o en participación (art 361) o sociedad de economía mixta (art 372)
La determinación de la calidad de comerciante y la aplicación de los preceptos de las obligaciones
comunes han desarrollado distintos sistemas legislativos que pueden distinguirse por el aspecto en el cual
ponen su énfasis. Ninguno de estos sistemas es absoluto en sí mismo.
SISTEMA
REALISTA
A partir de la sanción del Código de Comercio Francés, se estableció un régimen
de base realista. En su art 1 describe como comerciante a quien realiza actos de
comercio haciendo de ello su profesión habitual. Este sistema fue completado por la doctrina y la jurisprudencia agregando la capacidad y el ejercicio en nombre
propio. Este sistema parte de un hecho objetivo y real para atribuir la calidad de
comerciante, que no depende de inscripción ni matriculación alguna; no obstante
mantiene la obligación de matricularse so pena de multa.
SISTEMA
FORMALISTA Basado en el derecho alemán y suizo, establecen como elemento determinante de la condición de comerciante en aspectos formales: la matrícula; aunque reconoce
la calidad de los comerciantes forzosos.
SISTEMA
MIXTO Nuestro Código ha asumido una solución mixta con base francesa. Se enrola en
una postura netamente objetiva, pero carga al comerciante con la obligación de
matricularse e instituye una presunción iuris tantum de comerciante en todo aue que estuviere registrado aun cuando no ejerciere la profesión comercial
Según el art 32 C.Com la matriculación hace presumir la calidad de comerciante: “el que se inscribe en
la matrícula se supone que reviste la calidad de comerciante, para todos los efectos legales, desde el
día de la inscripción”, admitiéndose prueba en contrario.
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¿quiénes pueden
matricularse?
Incumbe a todo comerciante. En el caso de las sociedades la inscripción de los respectivos contratos equivale a
la matriculación y es imperativa (arts 5 y 7 Ley 19550)
¿qué recaudos deben
tomarse?
Art 27 C.Com
Gratuidad de la inscripción
El art 29 del C.Com establecía la gratuidad de la inscripción, pero a partir de la ely 12958 suprimió dicha mención y cabe la aplicación de tasas que gravan el acto de la matriculación.
Conservación y pérdida de
la calidad de comerciante
La ley no establece nada acerca de la cancelación de la matrícula, de manera que en tanto el interesado no proceda a ello, subsistirá la aludida presunción.
Art 32: el que se inscribe en la matrícula se supone que reviste la calidad de comerciante, para todos los efectos legales, desde el dia de la inscripción.
¿qué documentos deben
inscribirse?
Art 36 C.Com: las convenciones matrimoniales que se otorguen a los comerciantes o
tengan otorgadas al tiempo de dedicarse al comercio...
las sentencias de divorcio o separación de bienes...
las escrituras de sociedad mercantil, cualquiera sea su objeto...
los poderes que se otorguen por los comerciantes a factores o dependientes …
las autorizaciones concedidas a las mujeres casadas y menores de edad, lo mismo que su revocación...
Ley 19550: las reformas de los contratos sociales la disolución de la sociedad su prórroga contratos preliminares de emisión de debentures prospectos de emisión de debentures
Ley 11867: transferencia de fondos de comercio
Plazo para la inscripción
Art 39 C.Com: todo comerciante esta obligado a presentar al registro general el documento que deba registrarse, dentro de los 15 días de la fecha de su otorgamiento. Respecto de las convenciones matrimoniales y demás documentos relativos a personas no comerciantes, que después vinieren a serlo, se contarán los 15 días desde la fecha de la matrícula. Depués de este término sólo podrá hacerse la inscripción, no mediando oposición de parte interesada, y no tendrá efecto sino desde la fecha de registro.
Falta de inscripción. Efectos
Las autorizaciones para ejercer el comercio otorgadas a los menores, y sus revocaciones, deben inscribirse para producir efectos. En caso de las sociedades, la falta de inscripción no perjudica a terceros. Las reformas de los contratos sociales son inoponibles en tanto no se inscriban, así como las disoluciones. La transmisión de un fondo de comercio no inscripta en el Registro es inoponible a terceros.
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La incapacidad
En contraposición, se entiende por capacidad la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Según nuestro Código la persona es “todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer
obligaciones”, y esto es en base a la capacidad.
Todas las personas son en principio capaces de derecho, la capacidad es la regla. Pero, existen algunas
incapacidades de derecho relativas como excepciones que establece la ley.
Remitimos en este punto a lo tratado en la parte de capacidad y su relación con las incapacidades de
hecho y de derecho, que por una razón didáctica ya ha sido tratada en forma completa de manera
comparativa.
La protección legal de los incapaces.
El Código organiza el régimen de representación de los incapaces en los artículos 57 y 59 como ya se vio
anteriormente. Según Rivera “existen dos conceptos que responden al grado de capacidad de aquel a quien están
destinados: la representación y la asistencia .”
En el sistema de la representación, contenido en los arts. 57 y 59 el incapaz es suplido por su
representante legal para cada acto que deba realizar, excepto aquellos de contenido personalísimo
(por ejemplo: casarse). Sus caracteres son: necesaria, legal y conjunta (en este caso también estarán representados por el Ministerio de menores e incapaces, institución que ejercerá la
representación de manera promiscua –es decir, representando a la misma vez a los intereses del
menor y los del Estado)
En el sistema de la asistencia, “inhabilitado sí ejerce personalmente sus derechos, pero la voluntad jurídica relevante para el otorgamiento de un acto jurídico, se integra con la del curador, quien
expresa su asentimiento para la realización del acto.” El alcance de la asistencia se limita a suplir
al asistido en los actos declarados por sentencia, que pueden ser solo de administración o
comprender también los de disposición.
Ambos sistemas pueden ser controlados judicialmente, ya que el incapaz no puede cuidarse a sí mismo y
en algunos casos sus representantes pueden ocasionarles daños en su persona y en sus bienes.
¿Quiénes pueden ser representantes?
Ya se ha visto en el art. 57 quienes pueden serlo, pero es necesario un análisis sintético de cada uno de
los tres casos:
1) En el caso de las personas por nacer los representantes serán sus padres y en caso de incapacidad
sus curadores.
2) En el caso de los menores: sus padres serán los representantes y ante su incapacidad, o privación
de Patria Potestad o fallecimiento de éstos será el Tutor que designe el juez. Los arts. 398 y 399
regulan la tutela de manera específica
3) Dementes y sordomudos: sus representantes serán los curadores designados judicialmente
Ambas instituciones terminan cuando la incapacidad cesa; y en el caso de que se pruebe que los
representantes les ocasionaron daños a sus representados o que sus intereses se encuentren contrapuestos,
pueden ser suplidos por otras personas
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Los menores
Como se mencionó anteriormente, los menores son incapaces de hecho, si su edad se encuentra en la
franja entre los 0 y 14 años será incapaz absoluto, si su edad se comprende entre los 14 y 18 años será
menor adulto. Ambos supuestos implican situaciones diferentes.
Respecto de la capacidad de los menores impúberes ya se ha mencionado anteriormente los supuestos
que abarcan esta incapacidad absoluta y su falta de relación con la realidad actual
Respecto de la situación jurídica del menor adulto, ésta merece algunas consideraciones
Principio general : es la incapacidad y la excepción es la capacidad. Esta excepción abarca algunos actos:
◦ Actos que necesitan autorización: estos actos pueden necesitar la autorización de:
▪ Ambos padres: ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad ; salir
del país; estar en juicio civil
▪ Solo la de aquel que ejerce la Patria Potestad: dejar la casa de sus padres, obligar su
persona y donar sus bienes.
▪ Del juez: contraer deudas urgentes para sus necesidades, demandar a sus padres por
alimentos
◦ Actos que pueden realizar sin autorización: estar en juicio civil ( cuando sea demandado),
penal (como imputado) y laboral (como demandado o demandante), reconocer hijos, trabajar
(a partir de los 16 años), ejercer profesión con título habilitante (cada vez son menos estos
supuestos por las sucesivas reformas del sistema educativo), administrar y disponer (esto
incluye donar) libremente de los bienes adquiridos con el fruto de su trabajo, ser mandatario -
Los emancipados
La Ley 26579 implícitamente al establecer la mayoría de edad a los 18 años deroga el Instituto de la
emancipación. No obstante en los artículos que a continuación se citan se podrá observar que se
menciona la emancipación por matrimonio; la doctrina considera que solamente estos artículos se
estarían refiriendo al caso en que un menor sin tener habilitación de edad para contraer matrimonio, esto
es no tener 18 años, fuera autorizado por el juez a contraer matrimonio.
Art. 131.- Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil,
con las limitaciones previstas en el artículo 134.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos
el régimen legal vigente de los menores.
Art. 132.- La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa
juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.
Actos que no pueden realizar los emancipados
Nunca: Al respecto dispone el Art. 134. “Los emancipados no pueden ni con autorización
judicial: 1° aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito; 2° hacer donación de bienes que
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hubiesen recibido a título gratuito; 3° afianzar obligaciones.”.
El primer supuesto comprende el caso del menor sometido a tutela y que para ser emancipado necesita que el juez que la otorgó revise la situación patrimonial del mismo,
el tutor debe rendir cuentas sobre esta situación y el único que puede aprobarla es el juez.
El tercer supuesto les prohíbe a los menores ser garantes debido a que se podría poner en riesgo
su patrimonio.
Solo con autorización: al respecto dispone el Art. 135. “Los emancipados adquieren
capacidad de administración y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquirid os por
título gratuito antes o después de la emancipación, sólo tendrán la administración; para
disponer de ellos deberán solicitar autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos
cónyuges y uno de éstos fuere mayor de edad. En este caso sí pueden entonces administrar, y solo
bajo las circunstancias descriptas disponer, es decir, vender los bienes. Esto es lógico porque, a
diferencia de la donación, con la venta ingresa dinero a cambio como precio percibido, en
consecuencia el patrimonio no disminuye (la sujeción a autorización garantiza que se va a
controlar la proporcionalidad del valor del bien y el precio percibido a cambio)
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Modificación CÓDIGO CIVIL y CÓDIGO DE COMERCIO
LEY NACIONAL 26579 ( ley de mayoría de edad)
Capacidad legal para ejercer el comercio. Modificación
Sanc. 02/12/2009; promul. 21/12/2009; publ. 22/12/2009
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de Ley:
MAYORIA DE EDAD
Art. 1.– Modificase el Código Civil en los artículos 126 , 127 , 128 , 131 y 132 del Título IX, Sección Primera del
Libro I; el artículo 166 inciso 5) y el artículo 168 del Capítulo III del Título I, Sección Segunda del Libro I; los artículos 275 y 306 inciso 2) del Título III, Sección Segunda del Libro II; el artículo 459 del Capítulo XII, Sección
Segunda del Libro I, los que quedan redactados de la siguiente forma: Art. 126.- Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años. Art. 127.- Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de CATORCE (14) años cumplidos, y adultos
los que fueren de esta edad hasta los DIECIOCHO (18) años cumplidos. Art. 128.- Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los DIECIOCHO (18)
años. El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto
de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello. Art. 131.- Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las
limitaciones previstas en el artículo 134 . Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los
menores. Art. 132.- La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe
para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.''
Art. 166.- Son impedimentos para contraer matrimonio: 1. La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación.
2. La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos. 3. El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1, 2 y 4. El derivado
de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del
adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán
mientras ésta no sea anulada o revocada. 4. La afinidad en línea recta en todos los grados. 5. Tener menos de DIECIOCHO (18) años.
6. El matrimonio anterior, mientras subsista. 7. Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges.
8. La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere. 9. La sordomudez cuando el contrayente no sabe manifestar su voluntad en forma inequívoca por
escrito o de otra manera.''
Art. 168.- Los menores de edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en su
defecto, sin el del juez.''
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Art. 275.- Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres. Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de
sus padres, salvo lo dispuesto en los artículos 128 y 283 .'' Art. 306.- La patria potestad se acaba:
1. Por la muerte de los padres o de los hijos; 2. Por profesión de los padres en institutos monásticos; 3. Por llegar los hijos a la mayor edad; 4. Por emancipación legal de los hijos sin perjuicio de la
subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización;
5. Por adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción.''
Art. 459.- En cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el menor mismo, siendo mayor de DIECISEIS (16)
años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela.
Art. 2.– Derógase el inciso 2) del artículo 264 quáter del título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil. Art. 3.– Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I
del Código Civil, el siguiente: "La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267,
se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo." Art. 4.– Se derogan los artículos 10 , 11 y 12 del Capítulo II, Título I, del Libro I del Código de
Comercio. Art. 5.– Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe
entenderse hasta los DIECIOCHO (18) años, excepto en materia de previsión y seguridad social en que dichos beneficios se extienden hasta los VEINTIUN (21) años, salvo que las leyes vigentes establezcan una edad distinta.
Art. 6.– Comuníquese al Poder Ejecutivo. Jose J B Pampuro Eduardo A Fellner Enrique Hidalgo Juan H Estrada
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Modificación al Régimen de Menores y Familia. Está con “vínculos”
MODIFICACIONES AL REGIMEN DE LOS MENORES Y DE LA FAMILIA
LEY 14.394 Sancionada: 14-12-1954
Promulgada: 22-12-1954
POR CUANTO:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de
LEY:
I
ARTICULO 1° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 2° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 3° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 4° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 5° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 6° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 7° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 8° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 9° – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 10. – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 11. – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 12. – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
ARTICULO 13. – (Artículo derogado por art. 12 de la Ley N° 22.278 B.O. 28/8/1980).
II
ARTICULO 14. – Para contraer matrimonio se requiere que la mujer tenga 14 años cumplidos y el hombre dieciséis.
Podrá contraerse válidamente con edad menor cuando hubiera concebido la mujer, de aquel con quien pretenda
casarse. Podrá también obtenerse dispensa de la edad en los supuestos contemplados en el artículo 132 del Código Penal, la que será acordada a pedido de los interesados por el juez de la causa, en las condiciones establecidas por
dicho artículo.
El matrimonio celebrado en infracción a la edad mínima no podrá anularse si los cónyuges hubiesen cohabitado después de llegar a la edad legal, ni cualquiera fuese la edad, si la esposa hubiese concebido.
III
ARTICULO 15. – Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se
tengan noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia de parte interesada, designar un curador a
sus bienes, siempre que el cuidado de éstos lo exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no desempeñare convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado.
ARTICULO 16. – Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente. Si
éste no los hubiere tenido en el país o no fuesen conocidos, lo será el del lugar en que existiesen bienes
abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en d iversas jurisdicciones.
ARTICULO 17. – Podrán pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador el ministerio público y toda persona que tuviere interés legítimo respecto de los bienes del ausente.
ARTICULO 18. – El presunto ausente será citado por edictos durante cinco días, y si vencido el término no
compareciese, se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrará defensor al ausente. El ministerio
público será parte necesaria en el juicio.
En caso de urgencia el juez podrá designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen.
ARTICULO 19. – Oído el defensor del ausente, y concurriendo los extremos legales, se declarará la ausencia y se nombrará curador. Para esta designación serán preferidos los parientes idóneos del ausente, en el siguiente orden:
1.El cónyuge, cuando conservase la vocación hereditaria, o subsistiese la sociedad conyugal;
2. Los hijos;
3. El padre o la madre (Inciso sustituido por art. 13 de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/85);
4. Los hermanos y los tíos;
5. Los demás parientes en grado sucesible.
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ARTICULO 20. – Las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rigen por lo
dispuesto en el Código Civil respecto de los tutores y curadores. Si antes de la designación del curador se dedujeran acciones contra el ausente, le representará el defensor cuyo nombramiento prevé el artículo 18.
ARTICULO 21. – Termina la curatela de los ausentes declarados:
1. Por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado;
2. Por la muerte del mismo;
3. Por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado.
ARTICULO 22. – La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República, haya o no dejado
apoderado, sin que de ella se tenga noticia por el término de tres años, causa la presunción de su fallecimiento.
Ese plazo será contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente.
ARTICULO 23. – Se presume también el fallecimiento de un ausente:
1) Cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante,
susceptible de ocasionar la muerte, o hubiere participado en una empresa que implique el mismo riesgo y que no se
tuviere noticias de él por el término de dos años, contados desde el día en que ocurrió, o pudo haber ocurrido el suceso;
2) Si encontrándose en una nave o aeronave naufragada o perdida, no se tuviere noticia de su existencia por el
término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.
ARTICULO 24. – En los casos de los artículos precedentes, podrán pedir la declaración del día presuntivo del
fallecimiento justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente, todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate.
La competencia del juez se regirá por las normas del artículo 16.
ARTICULO 25. – El juez nombrará defensor al ausente o dará intervención al defensor oficial cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción y citará a aquél por edictos, una vez por mes, durante seis meses.
Designará, además, un curador a sus bienes siempre que no hubiese mandatario con poderes suficientes, incluso el que prevé el artículo 19, o cuando por cualquier causa aquél no desempeñase convenienteme nte el mandato.
ARTICULO 26. – Pasados los seis meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez, si hubiere lugar a ello,
declarará el fallecimiento presunto del ausente, fijará el día presuntivo de su muerte y dispondrá la inscripción de la
sentencia en el registro del estado civil de las personas.
La declaración de ausencia que prevé el artículo 19, no constituye presupuesto necesario de la declaración de fallecimiento, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas, para conocer el paradero del ausente.
ARTICULO 27. – Se fijará como día presuntivo del fallecimiento:
1. En el caso del artículo 22, el último día del primer año y medio;
2. En el que prevé el artículo 23, inciso 1. el día del suceso en que se encontró el ausente, y si no estuviese determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido;
3. En los supuestos del artículo 23, inciso 2, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido.
Cuando fuere posible, la sentencia determinará también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso contrario, se
tendrá por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento.
ARTICULO 28. – Dictada la declaratoria, el juez mandará abrir, si existiese, el testamento que hubiese dejado el desaparecido.
Los herederos al día presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del ausente, previa formación del inventario.
El dominio de los bienes del presunto fallecido se inscribirá en el registro correspondiente, con la prenotación del
caso, a nombre de los herederos o legatarios que podrán hacer partición de los mismos, pero no enajenarlos ni
gravarlos sin autorización judicial.
ARTICULO 29. – Si hecha la entrega de los bienes se presentase el ausente o se tuviese noticia cierta de su
existencia, aquella quedará sin efecto.
Si se presentasen herederos preferentes o concurrentes preferidos que justificasen su derecho a la época del fallecimiento presunto, podrán reclamar la entrega de los bienes o la participación que les corresponda en los mismos,
según el caso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1307 y siguientes del Código Civil, en los casos precedentes se aplicará a
los frutos percibidos lo dispuesto respecto a los poseedores de buena o mala fe.
ARTICULO 30. – Transcurridos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona, quedará sin efecto la prenotación prescrita pudiendo desde ese momento disponerse
libremente de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal.
ARTICULO 31. – (Artículo derogado por art. 9° de la Ley N° 23.515 B.O. 12/6/1987).
ARTICULO 32. – Si el ausente reapareciese podrá reclamar la entrega de los bienes que existiesen y en el estado en
que se hallasen; los adquiridos con el valor de los que faltaren; el precio que se adeudase de los que se hubiesen enajenado, y los frutos no consumidos.
Si en iguales circunstancias se presentasen herederos preferentes o concurrentes preferidos, podrán ejercer la acción
de petición de herencia.
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Regirá en ambos casos lo dispuesto respecto de las obligaciones y derecho de las obligaciones y derechos del
poseedor de buena o mala fe.
IV
ARTICULO 33. – Agréguese al artículo 108 del Código Civil, como segundo apartado, el siguiente texto:
"En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y
disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias
tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver".
V
ARTICULO 34. – Toda persona puede constituir en "bien de familia" un inmueble urbano o rural de su propiedad
cuyo valor no exceda las necesidades de sustento y vivienda de su familia, según normas que se establecerán reglamentariamente.
ARTICULO 35. – La constitución del "bien de familia" produce efecto a partir de su inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente.
ARTICULO 36. – A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge, sus
descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado
inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.
ARTICULO 37. – El "bien de familia" no podrá ser enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad del cónyuge; si éste se opusiere, faltare o fuese incapaz, sólo podrá
autorizarse el gravamen cuando mediare causa grave o manifiesta utilidad para la familia.
ARTICULO 38. – El "bien de familia" no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su
inscripción como tal, ni aún en el caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 37, o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca.
ARTICULO 39. – Serán embargables los frutos que produzca el bien en cuanto no sean indispensables para
satisfacer las necesidades de la familia.
En ningún caso podrá afectar el embargo más del cincuenta por ciento de los frutos.
ARTICULO 40. – El "bien de familia" estará exento del impuesto a las transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la Nación cuando ella se opere en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 y siempre
que no resultare desafectado dentro de los cinco años de operada la transmisión.
ARTICULO 41. – El propietario o su familia estarán obligados a habitar el bien o a explotar por cuenta propia el
inmueble o la industria en él existente, salvo excepciones que la autoridad de aplicación podrá acordar sólo transitoriamente y por causas debidamente justificadas).
ARTICULO 42. – La inscripción del "bien de familia" se gestionará, en jurisdicción nacional, ante la autoridad administrativa que establezca el Poder Ejecutivo nacional. En lo que atañe a inmuebles en las provincias, los poderes
locales determinarán la autoridad que tendrá competencia para intervenir en la gestión.
ARTICULO 43. – El solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble y las circunstancias previstas por los
artículos 34 y 36 de esta ley, consignando nombre, edad, parentesco y estado civil de los beneficiarios, así como los gravámenes que pesen sobre el inmueble. Si hubiere condominio, la gestión deberá ser hecha por todos los
copropietarios, justificando que existe entre ellos el parentesco requerido por el artículo 36.
ARTICULO 44. – Cuando se hubiere dispuesto por testamento la constitución de un "bien de familia", el juez de la
sucesión, a pedido del cónyuge o, en su defecto, de la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción en el registro inmobiliario respectivo siempre que fuere procedente con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Si
entre los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción podrá ser solicitada por el asesor o dispuesta de oficio por el juez.
ARTICULO 45. – No podrá constituirse más de un "bien de familia". Cuando alguien resultase ser propietario único de dos o más bienes de familia, deberá optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fija
la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de mantenerse como bien de familia el constituido en primer término.
ARTICULO 46. – Todos los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción del "bien de familia" estarán
exentos del impuesto de sellos, de derecho de oficina y de las tasas correspondientes al Registro de la Propiedad, tanto nacionales como provinciales.
ARTICULO 47. – La autoridad administrativa estará obligada a prestar a los interesados, gratuitamente, el asesoramiento y la colaboración necesarios para la realización de todos los trámites relacionados con la constitución e
inscripción del "bien de familia". Si ello no obstante, los interesados desearen la intervención de profesionales, los honorarios de éstos no podrán exceder, en conjunto, del 1% de la valuación fiscal del inmueble para el pago de la
contribución territorial.
ARTICULO 48. – En los juicios referentes a la transmisión hereditaria del bien de familia, los honorarios de los
profesionales intervinientes no podrán superar al 3 % de la valuación fiscal, rigiéndose por los principios generales la regulación referente a los demás bienes.
ARTICULO 49. – Procederá la desafectación del "bien de familia" y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario:
a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge, a falta del cónyuge o si éste fuera incapaz, se
admitirá el pedido siempre que el interés familiar no resulte comprometido;
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b) A solicitud de la mayoría de los herederos, cuando el "bien de familia" se hubiere constituido por testamento, salvo
que medie disconformidad del cónyuge supérstite o existan incapaces, caso en el cual el juez de la sucesión o la autoridad competente resolverá lo que sea más conveniente para el interés familiar;
c) A requerimiento de la mayoría de los copartícipes, si hubiere condominio, computada en proporción a sus respectivas partes;
d) De oficio a instancia de cualquier interesado, cuando no subsistieren los requisitos previstos en los artículos 34, 36
y 41 o hubieren fallecido todos los beneficiarios;
e) En caso de expropiación, reivindicación, venta judicial decretada en ejecución autorizada por esta ley o existencia
de causa grave que justifique la desafectación a juicio de la autoridad competente.
ARTICULO 50. – Contra las resoluciones de la autoridad administrativa que, en el orden nacional, denieguen la inscripción del "bien de familia" o decidan controversias referentes a su desafectación, gravamen u otras gestiones
previstas en esta ley, podrá recurrirse en relación ante el juez de lo civil en turno.
VI
ARTICULO 51. – Toda persona podrá imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de los bienes hereditarios,
por un plazo no mayor de diez años. Si se tratase de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la indivisión
podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años. Cualquier otro término superior al máximo permitido, se entenderá reducido a éste.
El juez podrá autorizar la división, total o parcial, a pedido de la parte interesada y sin esperar el transcurso del plazo
establecido, cuando concurran circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero.
ARTICULO 52. – Los herederos podrán convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un
plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio de la partición temporaria del uso y goce de los bienes entre los copartícipes.
Si hubiere herederos incapaces, el convenio concluido por sus representantes le gales, no tendrá efecto hasta la homologación judicial.
Estos convenios podrán renovarse al término del lapso establecido.
Cualquiera de los herederos podrá pedir la división, antes del vencimiento del plazo, siempre que mediaren causas
justificadas.
ARTICULO 53. – Cuando en el acervo hereditario existiere un establecimiento comercial, industrial, agrícola,
ganadero, minero, o de otra índole tal que constituya una unidad económica, el cónyuge supérstite que lo hubiese adquirido o formado en todo o en parte, podrá oponerse a la división del bien por un término máximo de diez años.
A instancia de cualquiera de los herederos, el juez podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si
concurrieren causas graves o de manifiesta utilidad económica que justificasen la decisión.
Durante la indivisión, la administración del establecimiento competerá al cónyuge sobreviviente.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente a la casa habitación construida o adquirida con fondos de la sociedad conyugal formada por el causante, si fuese la residencia habitual de los esposos.
ARTICULO 54. – La indivisión hereditaria no podrá oponerse a terceros sino a partir de su inscripción en el registro respectivo.
ARTICULO 55. – Durante la indivisión autorizada por la ley, los acreedores particulares de los copropietarios no
podrán ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal del mismo, pero sí podrán cobrar sus créditos con las utilidades
de la explotación correspondientes a su respectivo deudor.
ARTICULO 56. – En los casos de indivisión de bienes hereditarios situados en la Capital Federal o territorios nacionales, la Dirección General Impositiva, a pedido de los interesados, acordará plazos especiales para el ingreso de
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sin interés, con o sin fianza, los que en ningún caso excederán del
término fijado a la indivisión ni de cinco años, si dicho término fuera mayor. Si la división de la herencia tuviere lugar antes de que transcurran los plazos indicados, éstos se considerarán vencidos y el saldo de impuesto que se adeudare
deberá ingresarse dentro del mes siguiente a aquel en el cual se hubiere producido la división.
El Poder Ejecutivo nacional gestionará de los gobiernos provinciales el oto rgamiento de franquicias análogas a las
establecidas en este artículo.
ARTICULO 57. – La presente ley comenzará a regir a los noventa días de su publicación, quedando a partir de entonces derogados los artículos 36, 37, 38 y 39 del Código Penal y todas las disposiciones que y en cuanto se
opusieron a ella.
ARTICULO 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 14 de diciembre de 1954.
A. TEISAIRE – A.J.BENITEZ – Alberto H. Reales – Eduardo T. Oliver
– Registrada bajo el N° 14.394 –
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1954
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional
y archívese.
PERON – Angel G. Borlenghi
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DECRETO N° 21.802
Antecedentes normativo:
Artículo 1°, sustituido por art. 12 del Decreto-Ley N° 5286/1957 B.O.23/5/1957;
Artículo 2°, sustituido por art. 13 del Decreto-Ley N° 5286/1957 B.O.23/5/1957;
Artículo 4°, sustituido por art. 14 del Decreto-Ley N° 5286/1957 B.O.23/5/1957;
Artículo 5°, sustituido por art. 15 del Decreto-Ley N° 5286/1957 B.O.23/5/1957;
Artículo 7°, sustituido por art. 16 del Decreto-Ley N° 5286/1957 B.O.23/5/1957;
Artículo 8°, sustituido por art. 17 del Decreto-Ley N° 5286/1957 B.O.23/5/1957;
Artículo 11, sustituido por art. 18 del Decreto-Ley N° 5286/1957 B.O.23/5/1957;
Artículo 13, sustituido por art. 19 del Decreto-Ley N° 5286/1957 B.O.23/5/1957;
Artículo 1°, sustituido por art. 3° de la Ley N° 21.338 B.O. 1/7/1976. Vigencia: a partir de los 15 días corridos de su publicación;
Artículo 3°, sustituido por art. 3° de la Ley N° 21.338 B.O. 1/7/1976. Vigencia: a partir de los 15 días corridos de su publicación;
Artículo 4°, sustituido por art. 3° de la Ley N° 21.338 B.O. 1/7/1976. Vigencia: a partir de los 15 días corridos de su publicación;
Artículo 5°, sustituido por art. 3° de la Ley N° 21.338 B.O. 1/7/1976. Vigencia: a partir de los 15 días corridos de su publicación;
Artículo 8°, sustituido por art. 3° de la Ley N° 21.338 B.O. 1/7/1976. Vigencia: a partir de los 15 días corridos de su publicación;
Artículo 9°, sustituido por art. 3° de la Ley N° 21.338 B.O. 1/7/1976. Vigencia: a partir de los 15 días corridos de su publicación;
Artículo 10, sustituido por art. 3° de la Ley N° 21.338 B.O. 1/7/1976. Vigencia: a partir de los 15 días corridos de su publicación;
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MÓDULO 2:
PERSONAS JURÍDICAS Y OBJETO DE LA RELACIÓN JURÍDICA 6.1-LAS PERSONAS JURIDICAS 6.2-LA PERSONA JURIDICA Y SUS MIEMBROS
6.3-LOS ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS JURIDICAS 6.4-LA CONSTITUCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
6.5-PRINCIPIO DE EXISTENCIA Y EXTINCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS. 6.6-LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS
6.7-LA EMPRESA. .
1- Introducción En esta unidad profundizaremos la clase de personas llamadas personas jurídicas o de existencia ideal ,
las encontraremos reguladas en: Código Civil en el Libro Primero – Sección Primera- Título I.
Las personas que ya conocimos como personas físicas, en la consecución de ciertos fines, se unen a otras,
creando de esta manera agrupaciones que se independizan de quienes las forman y adquieren
personalidad propia, siendo capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Trataremos diferentes
clases de personas
2- Objetivo General Comprender el régimen legal aplicable a las personas jurídicas.
3-Objetivos particulares
Al finalizar esta unidad usted será capaz de: 1. Conceptualizar persona jurídica.
2. Clasificar las personas jurídicas.
3. Determinar el comienzo y fin de la existencia de las personas jurídicas.
4. Reconocer las consecuencias de la existencia y fin de las personas jurídicas.
4- Orientación del Aprendizaje: Esquema Conceptual de la Unidad 6
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5- Claves de Autoaprendizaje Resulta importante que al final de esta unidad sea capaz de definir con sus propias palabras los
Siguientes conceptos:
1. Persona jurídica
2. Entidades autárquicas
3. Acto constitutivo
4. Representación
5. Asociaciones
6. Fundaciones 7. Sociedades comerciales
8. Sociedades civiles
9. Atributos de las personas jurídicas
10. Responsabilidad contractual
11. Responsabilidad extracontractual
12. Teoría de la penetración
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6. LAS PERSONAS JURIDICAS
En las unidades anteriores hemos clasificado las personas en físicas y jurídicas, en esta unidad
estudiaremos las segundas.
6.1. Las personas jurídicas
Las personas jurídicas se encuentran definidas “por descarte” en nuestro Código Civil en su Art. 32 que
dice:
Según Buteler:
(1) las personas de existencia ideal son abstracciones que se originan en la realidad social,
representan la posibilidad de los hombres de unir sus esfuerzos en pos de un fin común; por
ello estos entes se encuentran provistos de personalidad jurídica; esto luego de un gran devenir
por la historia2 que fue cambiando su concepción por la misma a lo largo del tiempo, y con
reconocimiento de que realmente forman un ente separado de los miembros que la integran.
Esta concepción tiene innumerables consecuencias prácticas ya que a esa persona jurídica se le
imputan los actos realizados por sus representantes y sus miembros, llegando a la noción de
que son jurídicamente responsables por ellos.
1 1 Buteler Cáceres, José A. Manual de Derecho Civil. Parte General. Córdoba. - Advocatus – 2000. Pág.,156
Persona jurídica (o persona moral) es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no
como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo
social que puede ser con o sin ánimo de lucro.
En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones
y que no sea una persona física. Así, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que son
entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad
para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para
contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.
Las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto jurídico (acto de constitución), según un sistema de
mera existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad u órgano administrativo o por
concesión. En ambos casos puede existir un requisito de publicidad, como la inscripción en un registro público.
Naturaleza jurídica: Teorías
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
SECCION PSECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título I
De las personas jurídicas
Art. 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no
son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.
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Existieron tres grandes posturas a lo largo de la historia que trataron de descifrar la naturaleza jurídica de
estos entes de existencia ideal, al respecto de las teorías existen distintas maneras de agruparlas.
Buteler las clasifica o agrupa de la siguiente manera:
La teoría de la ficción: elaborada por Savigny:
Este gran pensador parte de la proposición de que el derecho subjetivo es un poder que se sustenta en la
voluntad moral, por lo tanto la única persona que lo puede detentar es la real, la persona física. Pero la
realidad demuestra la necesidad de los hombres de actuar conjuntamente y administrar bienes durante esa
actuación, por lo tanto solo pueden lograrlo a través de la creación de un ente artificial, producto de la
ficción, al que denomina “sujeto del derecho de bienes”; sin embargo, este sujeto no tiene voluntad
propia, por eso actúan por el mismo las personas físicas que lo representan.
Punto de partida: a. el derecho subjetivo es un poder atribuido a una voluntad libre
b. no puede haber derechos sin sujeto de derechos.
Características:
creación artificial del legislador
capacidad patrimonial para el objeto de su creación Consecuencias:
independencia entre la persona jurídica y sus miembros
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TEORÍAS NEGATORIAS DE LA PERSONALIDAD
Las teorías negatorias de la personalidad jurídica parten de la base de que estos sujetos que se
unen para lograr sus objetivos no logran crear un sujeto distinto, por lo tanto ese sujeto no existe;
la base para lograr la protección de la ley es solo que estos grupos persiguen fines de acuerdo a la
solidaridad social.
Entre estas teorías se encuentran las de los patrimonios de afectación y la de la propiedad
colectiva. Desechan la ficción y concluyen que la persona jurídica no es un ente distinto de una realidad que
subyace detrás de ella. Dicen, etimológicamente “persona” significa “máscara”, entonces la persona
jurídica es la “máscara” que oculta esa realidad. Ejemplos:
Teoría del sujeto aparente que oculta al real (Ihering): en la persona jurídica los verdaderos
sujetos son sus miembros, no aquella.
Teoría del patrimonio de afectación (Brinz): no hay sujeto nuevo de derecho, sino solo un
patrimonio afectado a determinado fin. La persona jurídica es un patrimonio afectado al cumplimiento de un fin especial.
Teoría de la propiedad colectiva (Planiol): ve en la persona jurídica a una propiedad colectiva
de los miembros de la persona. Semejante al condominio, se diferencia en que cada miembro no
tienen una cuota del total, sino que la totalidad del patrimonio es el conjunto de aquellos. La persona jurídica es una propiedad de un conjunto de propietarios
Teoría que niega en general al sujeto de derecho (Duguit): niega los derechos subjetivos y
por tal los sujetos de Derecho. Las llamadas personas jurídicas, no son sujetos de derecho porque sencillamente el sujeto no existe. Los grupos humanos organizados, corporaciones, fundaciones, etc., persiguen un fin conforme a la solidaridad social, y ello basta sin más para que gocen de la
protección del derecho objetivo.
Negación de los conceptos de derecho subjetivo y sujeto de derecho.
La teoría de la institución: de Hauriou,
Y se encuentra excelentemente sintetizada por Julio César Rivera3 quien manifiesta:
“Una institución es una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un
medio social; para la realización de esta idea, se organiza un poder que le procura los órganos
necesarios;
Por otra parte, entre los miembros del grupo social interesado en la realización de la idea, se
producen manifestaciones de comunión dirigidas por órganos de poder y reglamentadas por
procedimientos. …
El elemento más importante de toda institución corporativa es la idea de la obra a realizar.
Todo cuerpo constituido lo es por la realización de una obra o de una empresa. La idea de la
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En cambio las Dras., Lloveras de Resk, Bertoldi de Fourcade y Bergoglio4 las agrupan
(coincidentemente con la postura de Julio César Rivera) y siguiendo la clasificación propuesta por
Alfredo Orgaz, en las siguientes categorías:
a. Teorías naturalistas: no distinguen lo natural de lo jurídico; aquí se encuentran las teorías de la
ficción, las realistas y las negatorias
b. Teorías jurídicas de la personalidad del derecho: el concepto de persona debe ser extraído del
derecho. Orgaz se encuentra en esta postura según las autoras mencionadas y por eso se
establecen dos elementos constitutivos para la persona jurídica: a) el sustrato social (formado por
las personas que la constituyen) y la personalidad jurídica otorgada por el Estado.
Buteler adhiere a este grupo de teorías, destacando la de Ferrara que es la del interés
Teoría de la institución
Según Ferrara las personas jurídicas no son otra cosa que asociaciones o instituciones formadas por los
sujetos de derecho para la consecución de un fin y reconocidas por la ordenación jurídica como sujetos
de derechos independientes de sus mismos creadores.
La ley crea o autoriza la creación de tales instituciones para el cumplimiento de fines específicos que
son los que delimitan su capacidad, es decir, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.
De las anteriores teorías sobre la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, la que más se ajusta a
nuestro ordenamiento es la de la Institución de Ferrara, por cuanto, aunque es cierto que el derecho se
hizo, o mejor, es el instrumento, para permitir la vida del ser humano en sociedad, y es este el único
que pude disfrutar o gozar de determinada situación, el Estado y los demás entes no lo pueden hacer.
También es cierto que ellos por ser concepciones no carecen de realidad y, su existencia se debe
precisamente para hacer posible y mejor la vida del ser humano en comunidad, luego se instituyeron
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LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
SECCION PSECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título I De las personas jurídicas
Buteler: la persona de existencia ideal o persona jurídica es una abstracción del pensamiento jurídico fundada en
la realidad social, en virtud de la cual los grupos humanos organizados, en atención a sus fines, gozan de personalidad jurídica y están dotados de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Todas estas teorías jurídicas tienen un mismo punto de partida: si bien es verdad que desde el
ángulo biológico y aun metafísico la única persona es el ser humano, desde lo jurídico se llama persona a
todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Desde este punto de vista tan persona es el
hombre como los entes de existencia ideal, puesto que ambos tienen esa capacidad. No haber advertido el
significado jurídico de la palabra sería el error inicial del planteo de la teoría de la ficción.
La diferencia que existe entre personas natural y judicial
DIFERENCIAS ENTRE PERSONA NATURAL Y JURIDICA
Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título
personal. Al constituir una empresa como Persona Natural, la persona asume a título personal todos
los derechos y obligaciones de la empresa. Lo que implica que la persona asume la responsabilidad y
garantiza con todo el patrimonio que posea (los bienes que estén a su nombre), las deudas u
obligaciones que pueda contraer la empresa.
Persona Natural (COMERCIANTE INDIVIDUAL) Se define como persona a cualquier individuo de
la especie humana, cualquiera que sea su edad, condición o sexo. Una persona natural puede ejercer actos
de comercio siempre que haya cumplido su mayoría de edad y no tenga impedimento para realizar esta
actividad. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales.
Art. 30. Son personas todos los entes susceptibles de
adquirir derechos, o contraer obligaciones.
Art. 31. Las personas son de una existencia ideal o de una
existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las
obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en la
forma que él determina. Su
capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos
dados, les conceden o niegan las leyes
Art. 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer
obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de
existencia ideal, o personas jurídicas.
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Cuadro conceptual. Si necesitas más información puedes posicionarte sobre los títulos en color
celeste que poseen vínculos para ampliar los conceptos
1. Teoría De Las Personas Jurídicas
LA PERSONA JURÍDICA COMO MATERIALIZACIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL
DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIÓN. En este capítulo nos corresponde analizar la influencia e
importancia que tienen las personas jurídicas en el mundo contemporáneo, ya que vivimos diariamente
con ellas...
2. Teorias realistas
REALISTAS: Declaran que las personas jurídicas tanto privada como publicas son realidades. TESIS
ORGANICISTA: Los entes colectivos son verdaderos organismos comparables al humano individual.
Según Claude Bernard; el organismo es “un todo viviente tanto el hombre aislado como
las personas colectivas. A esta...
3. concepto juridico de persona
ARGUMENTACION JURIDICA TRABAJO DE “CONCEPTO JURIDICO DE PERSONA”. EQUIPO No. 3
Miércoles, 18 de septiembre de 2013 CONCEPTO JURIDICO DEPERSONA INDICE
CONCEPTO JURIDICO DE PERSONA. PERSONA JURIDICAINDIVIDUAL PRINCIPALES
ACEPTACIONES DE LA PALABRA PERSONA PERSONAJURIDICA COLECTIVA ...
4. Concepto De Persona Juridica
Concepto jurídico de persona Los seres humanos (o persona individuales) son titulares de una gran
cantidad de Derecho (por ejemplo: el de propiedad, el de testar, etc.) y de deberes jurídicos (por ejemplo:
el de pagar impuestos, cumplir el servicio militar, etc.). Tales Derechos son generalmente ejercidos...
5. Naturaleza de la personlidad juridica
NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A los efectos de nuestros estudios, nos ha
parecido conveniente citar las de mayor importancia, a saber: “Teoría de la ficción”, que se le atribuye al
profesor Federico Carlos de Savigny; “Teoría de la realidad jurídica”, del profesor Francisco Ferrara;
“Teoría...
6. Derechos y Garantías
primera parte de la recopilación constituye el marco general de la tesis del autor. Parte de la existencia de
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Concepto.
El concepto de que ciertos entes, aparte del ser humano, pudieran ser personas no existía en el primitivo
Derecho romano. Sólo en la época del Imperio, cuando las ciudades vencidas perdieron su soberanía, se
las facultó para actuar en el ámbito del Derecho privado, reconociéndoles personalidad. Más adelante se
hizo lo mismo con ciertas corporaciones (colegios sacerdotales, de empleados públicos, etc.).
Corresponde al Cristianismo la evolución de esta figura, sobre todo a través de las “fundaciones”.
Pero el auge de la persona jurídica concuerda con el despliegue de la Revolución Industrial.
Proyectado económicamente a través del capitalismo, hizo necesaria la creación de entes titulares de
los bienes de producción, que alcanzó su expresión máxima en la figura de la sociedad anónima.
La persona jurídica, ya definida anteriormente, posee algunos presupuestos básicos para su comprensión:
El grupo humano organizado (o sustratum): este es el grupo organizado
El fin social: que es el objeto de la organización
El patrimonio
La representación que le permite actuar en el mundo externo
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Persona Jurídica es, por ejemplo, una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre
de ésta.
Al constituir una empresa como Persona Jurídica, es la empresa (y no el dueño) quien asume todos los
derechos y las obligaciones de la empresa. Lo que implica que las deudas u obligaciones que pueda
contraer la empresa, están garantizadas y se limitan sólo a los bienes que pueda tener la empresa a su
nombre (tanto capital como patrimonio).Si, por ejemplo, la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna
deuda, ésta se pagará sólo con los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, sin poder obligar al
dueño o dueños a tener que hacerse responsable por ella con sus bienes personales.
6.2 LA PERSONA JURIDICA Y SUS MIEMBROS
La persona jurídica y sus miembros. Distinción.
DENOMINACIONES
PERSONAS FICTICIAS
PERSONAS CIVILES
PERSONAS COLECTIVAS
PERSONAS MORALES
PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL
PERSONAS JURÍDICAS
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La persona jurídica es diferente a sus miembros, de manera que los actos que realiza a través de sus
representantes la obligan directamente (por ejemplo los contratos o las deudas que se originan por actuaciones de sus representantes en su nombre). Esto es consecuencia de la personalidad jurídica que le
es otorgada cuando se constituye.
La persona jurídica tiene una existencia independiente de la de sus miembros y es aceptada como sujeto
de derecho distinta de ellos. Únicamente puede actuar por medio de sus órganos, cuya conducta le es
atribuída por el ordenamiento jurídico. Su responsabilidad no excluye a la que les incumbe a los
individuos que actúan por ella, ya que es complementaria o coexistente con aquella.
Esta afirmación encuentra su sustento en:
1. la normativa vigente, especialmente los Arts. 39 del Código Civil Arts. 39 del Código Civil
(Art. 39.
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS
SECCION PRIMERA - DE LAS PERSONAS EN GENERAL
Título I De las personas jurídicas arts. 30 a 50
Art. 39. Las corporaciones, asociaciones, etcétera, serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno
de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella
2. y de la ley 19.550 (“la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado por la ley”)
LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES
Ley Nº 19.550
(Nota Infoleg: Texto ordenado por el Anexo del Decreto 841/84 B.O. 30/03/1984 con
las modificaciones introducidas por normas posteriores al mismo.)
Ver Antecedentes Normativos
ANEXO
TEXTO ORDENADO DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
SECCION I
De la Existencia de Sociedad Comercial
Concepto. Tipicidad.
ARTICULO 1º — Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma
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organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta Ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios
participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
Sujeto de derecho.
ARTICULO 2º — La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta Ley.
Asociaciones bajo forma de sociedad.
ARTICULO 3º — Las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma
de sociedad bajo algunos de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones.
Fuente: http://www.cnv.gov.ar/LeyesyReg/Leyes/19550.htm
"Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus
miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no
se hubiesen obligado como fiadores o mancomunando con ella".
Del texto legal cabe inferir las siguientes conclusiones:
La persona de existencia ideal es un ente distinto de los miembros que la componen; hay una
independencia de personalidad entre ambos; cada persona es un sujeto de derecho independiente.
Los derechos de la persona jurídica son imputables a ésta, y no a cada uno de sus miembros ni
a todos ellos.
Los deberes jurídicos de la persona de existencia ideal no son tampoco imputados a sus
miembros.
Los miembros no responden por las deudas de la persona jurídica, salvo que se hubiesen
obligado expresamente como fiadores o se hubiesen mancomunado con ella (co-deudor).
La persona jurídica tiene un patrimonio independiente del patrimonio de sus miembros.
Este principio establecido en el art. 39 tiene excepciones. Ellas se refieren a las relaciones de las personas jurídicas con los terceros, y son los siguientes:
a) actos ilícitos;
b) actos ajenos al objeto;
c) actos ejecutados excediendo la representación;
d) actos realizados con simulación, fraude, insolvencia, abuso, etc.
6.4-LA CONSTITUCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
RESPECTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EL CÓDIGO CIVIL DICE:
TITULO I
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De las personas jurídicas
Art. 30. Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones.
Art. 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina.
Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.
Art. 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.
Art. 33. Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.
Tienen carácter público:
1°. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.
2°. Las entidades autárquicas.
3°. La Iglesia Católica.
Tienen carácter privado:
1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio
propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.
2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 34. Son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus Provincias o Municipios,
los establecimientos, corporaciones, o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior.
Art. 35. Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este
código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido.
Art. 36. Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los
mandatarios.
Art. 37. Si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del
mandato.
Art. 38. Será derecho implícito de las asociaciones con carácter de personas jurídicas, admitir nuevos
miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo, con tal que no excedan el número determinado en sus estatutos.
Art. 39. Las corporaciones, asociaciones, etcétera, serán consideradas como personas enteramente
distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la
corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella.
Art. 40. Los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica,
son reglados por el contrato, por el objeto de la asociación, o por las disposiciones de sus estatutos.
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Art. 41. Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir bienes,
tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear
obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales.
Art. 42. Las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución en sus bienes.
Art. 43. Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o
las cosas, en las condiciones establecidas en el Título: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 44. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen su domicilio en el lugar en que se hallaren, o
donde funcionen sus direcciones o administraciones principales, no siendo el caso de competencia especial.
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6.3-Por tener personalidad jurídica propia posee los siguientes atributos:
Distinción e independencia. Atributos
Nombre: que puede ser nombre comercial, razón o denominación social o nombre de fantasía (tal
como se estudió en el módulo anterior)
Domicilio: General legal y en el caso de las sociedades comerciales : especial comercial
Capacidad: relativa de derecho, limitada por las leyes, por su naturaleza jurídica y por su objeto
(por ejemplo no puede ejercer la Potestad, excepcionalmente puede ser tutora de menores a través
del Patronato de Menores; si fue constituida solo para producción no puede comercializar, etc.)
Patrimonio: necesariamente lo debe tener y contablemente debe haber un equilibrio entre activo
(los bienes que la componen) y pasivo (las deudas) para que la organización no se encuentre en
dificultades. En este sentido es necesario aclarar que el patrimonio es siempre propio y se
encuentra para responder por las cargas de la organización. Por lo tanto los aportes que realicen
los miembros de la persona jurídica pasan a ser propios de esta última quien es la nueva titular de
los mismos. Respecto de este tema cada persona jurídica maneja de manera diferente su patrimonio, depende del tipo de persona se configura su responsabilidad limitada (los miembros
solo responden por el monto de lo que aportaron) o ilimitada (los miembros pueden responder en
caso de insuficiencia patrimonial de la organización, con su propio patrimonio doméstico).
La teoría de la penetración Concepto Régimen legal. Alcances Como se sostiene hasta ahora es importante tener clara la diferencia entre la persona jurídica y sus
miembros. En este sentido es importante tener en cuenta el Art. 546 de la ley de sociedades comerciales
que es el que consagra la teoría del “disregard” (o rasgar el velo) o también llamada teoría de la
penetración. Esta teoría (proveniente del derecho anglosajón) protege a los terceros que contratan o son
afectados por actos no permitidos a estas personas jurídicas (fraudes), entonces en esos casos se atomiza
la sociedad, y los socios responden personalmente por los actos llevados a cabo en contra de las
disposiciones de la ley. Las consecuencias de estos actos son la nulidad y la inoponibilidad (esta es la
propia del Art.54)
Por ejemplo: en cuanto al objeto de las sociedades comerciales es esencial el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la ley porque de lo contrario la sociedad puede ser declarada nula7 o inoponible8. La nulidad es el efecto que tienen los actos cuando hubo un problema en el momento de su
formación .
En el caso comentado a pie de página en la nota 9 (Vitamina Group), se sostenía que había pluralidad de
sujetos cuando en realidad no era así (las sociedades comerciales para ser tales necesitan tener
inicialmente dos o mas personas) , por eso a esas sociedades se las denomina “sociedades de cómodo”.
En cambio la inoponibilidad (Caso Morrogh Bernard de la nota 10) es otra cuestión muy diferente, la
empresa sigue funcionando, no es nula pero frente al afectado por el acto se considera que la sociedad no
existe, de esa manera el afectado (en este caso el heredero excluido) puede llevar a cabo todas las
acciones que le permitan ejercer sus derechos en contra de la sociedad sin destruirla.
Modos de actuación de la persona jurídica La representación. Régimen legal
Tal como se sostuvo anteriormente, las personas jurídicas poseen capacidad de derecho, respecto de ellas
no se puede predicar la capacidad de hecho porque no poseen voluntad; ni siquiera se puede decir que
son “incapaces de hecho” porque es imposible aplicar este concepto en este caso.
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Pero como es necesaria la actuación de la persona jurídica en el medio se toma la figura de la
representación y se dice que la persona actúa y se obliga a través de sus representantes. El tema de la representación ha sido debatido por las teorías anteriormente mencionadas sobre la
personalidad de las personas jurídicas, al respecto es importante el análisis de Julio César Rivera9 al
respecto que se adhiere a la teoría del órgano sosteniendo que el vínculo entre la persona y su
representante es interno.
Organismos rectores
La persona jurídica necesita de órganos rectores de su actividad. Al tratarse de un conjunto de bienes y derechos, es
necesaria la existencia de personas físicas que decidan el destino que se da a esos bienes y las acciones que se
vayan a tomar.
Los órganos se regulan por ley y por los estatutos de la persona jurídica. Los órganos más habituales son:
El administrador
Varios administradores solidarios o mancomunados.
El Consejo de Administración.
La Junta de socios, accionistas, etc.
Responsabilidad de la persona jurídica
Tradicionalmente se ha rechazado la posibilidad de que una persona jurídica tenga responsabilidad penal por
un delito. El argumento es que el dolo o la culpa no puede recaer en ella, sino en las personas físicas que están
detrás de una persona jurídica y toman las decisiones. Según esta concepción doctrinal, la persona jurídica sería
sólo responsable civilmente, es decir, tendría que resarcir daños y perjuicios. Además, históricamente la teoría del
delito se ha construido sobre la base de la persona natural.
En la actualidad, sin embargo, existen ordenamientos donde es posible sancionar penalmente a una persona
jurídica por un delito. Si bien no pueden imponérsele todo los tipos de penas, existen algunas, como las
pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios. No
obstante, parte de la doctrina considera estas situaciones como propias del derecho administrativo sancionador y
no del derecho penal..
De todos modos, por lo general, en el Common Law se acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una
persona jurídica, mientras que en el Derecho continental, solo algunos países,
como Italia, Alemania o España (desde la reforma del código penal L.O. 5/2010), o Francia lo admiten.
Modos de actuación de la persona jurídica La representación. Régimen legal Tal como se sostuvo anteriormente, las personas jurídicas poseen capacidad de derecho, respecto de ellas
no se puede predicar la capacidad de hecho porque no poseen voluntad; ni siquiera se puede decir que
son “incapaces de hecho” porque es imposible aplicar este concepto en este caso.
Pero como es necesaria la actuación de la persona jurídica en el medio se toma la figura de la
representación y se dice que la persona actúa y se obliga a través de sus representantes.
El tema de la representación ha sido debatido por las teorías anteriormente mencionadas sobre la
personalidad de las personas jurídicas, al respecto es importante el análisis de Julio César Rivera9 al
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respecto que se adhiere a la teoría del órgano sosteniendo que el vínculo entre la persona y su
representante es interno.
6.4. La constitución de las personas jurídicas privadas:
Su clasificación se encuentra en el Art. 33 del Código Civil, ya se mencionó en el módulo anterior pero
conviene reproducir aquí el esquema expuesto para una mayor comprensión del análisis de cada una en
particular:
Respecto de las personas jurídicas de carácter público se encuentran las:
Estatales: son creadas por el Estado, su patrimonio mayoritario es estatal, se les asignan recursos, tienen
control estatal entre otras cuestiones y generan responsabilidad para el Estado. En esta
categoría se encuentran los entes autárquicos que tienen como características que
administran su propio presupuesto, y dictan sus reglamentos, por ejemplo: Las Universidades
Nacionales y el Banco Central de la República Argentina.
No estatales: aquí entra la Iglesia Católica y las asociaciones profesionales entre otras; sus características
son que gozan de la personalidad jurídica, pero su patrimonio no es estatal, su función es
administrativa , por eso se encuentran en esta categoría
En este módulo y para nuestra materia interesa las personas de carácter privado (lo que no implica el desconocimiento de las personas de carácter público) que se dividen en: aquellas que requieren
autorización para funcionar (o sin fines de lucro).
En este grupo se encuentran las asociaciones y las fundaciones y deben reunir los siguientes requisitos:
que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos
de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para
funcionar. :
Ya se ha dicho anteriormente que las fundaciones tienen su propia ley que las regula y las asociaciones se
encuentran comprendidas en el Art. 46 del Código Civil.
En un cuadro comparativo de ambas organizaciones se pueden apreciar las siguientes diferencias y
semejanzas
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Su clasificación se encuentra en el Art. 33 del Código Civil, ya se mencionó en el módulo anterior pero
conviene reproducir aquí el esquema expuesto para una mayor comprensión del análisis de cada una en particular
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ELEMENTOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS FORMAL (otorgado por el Estado) MATERIAL
Grupo organizado Finalidad social u objeto Patrimonio Órganos que la componen Personalidad jurídica
como aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Las que no requieren autorización (o con fines de lucro) que son las sociedades civiles y
comerciales.
Al respecto también se realiza un cuadro pero solamente con fines didácticos:
PROFUNDIZANDO SOBRE LAS SOCIEDADES COMERCIALES / MERCANTILES:
Pertenecen al género común de sociedades, o sea que responden al concepto enunciado por el
Código Civil argentino en el artículo 1648 , cuando establece como requisitos para la existencia de una
sociedad que existan por lo menos dos personas que se obligan voluntariamente (affectio societatis) a la realización de una prestación para lograr un fin de utilidad común, susceptible de apreciación en dinero
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que se dividirán en proporción a sus aportes, ya sean de dar o de hacer, y soportarán proporcionalmente
las pérdidas, siempre que no hayan estipulado otra cosa, pero ninguna de las partes puede reservarse el derecho de recibir todas las ganancias, o la otra todas las pérdidas. Las sociedades comerciales poseen la
particularidad de poseer un objetivo comercial, o sea realizan actos de comercio, y por eso presentan
algunas particularidades legales rigiéndose por leyes específicas, sobre todo en cuanto a los tipos que
deben adoptar.
Las sociedades comerciales están integradas por personas físicas o jurídicas, con capacidad para ejercer el comercio. Esto último puede ocurrir cuando se fusionan dos o más sociedades. Poseen
personería jurídica, o sea, tienen una existencia diferente a los individuos que la conforman, con
su propia capacidad y domicilio. Actúan por medio de sus representantes legales, pero se obligan
con su propio patrimonio, en la mayoría de los casos.
Las sociedades, para constituirse, necesitan celebrar un contrato por escrito, por instrumento público o privado, según el tipo de sociedad de que se trate, y deben inscribirse en la Inspección
General de Justicia u organismo pertinente. Las modificaciones al contrato social y la disolución
de la sociedad también deben ser inscriptas, para conocimiento de terceros.
El contrato social debe contener los siguientes datos:
Nombre y apellido, número de documento, domicilio, edad, estado civil y profesión de cada uno
de los socios.
La denominación de la sociedad, o su razón social, según se trate de una sociedad que implique que los socios deban responder con su patrimonio, o con el patrimonio social, respectivamente.
El tipo societario adoptado, ya que si adoptan alguno de los previstos por la ley, actuarán como sociedad de hecho, afectando el patrimonio personal de los socios, ya que no posee en este
caso, la sociedad, personalidad jurídica propia, distinta de los individuos que la componen.
Cualquiera de los socios puede exigir que se regularice, adoptando alguno de los tipos legales, o
pedir su disolución.
El domicilio social: El domicilio de la sociedad determina la localidad donde la administración tiene su residencia, y la sede social, lo precisa, indicando calle y número.
La designación del objeto societario: Especificación de las actividades comerciales que la sociedad realizará.
El capital social , y los aportes de cada uno de los socios (de dar o de hacer) El plazo de duración de la sociedad, salvo en las accidentales, que se constituyen para un resultado
determinado, obtenido el cual, se extingue su objeto social.
El modo en que se ejercerá su administración y representación: La sociedad posee órganos de representación externa y de administración interna, cuyas personas físicas generalmente
coinciden, presumiéndolo la ley, si el contrato no dispusiera otra cosa.
El modo de distribución de ganancias y pérdidas: Si no se estableciera, será proporcional a los aportes
Los derechos y obligaciones de los miembros entre sí y con respecto a terceras personas.
Las regulaciones sobre la resolución parcial (por muerte de un socio, por su exclusión judicial,
ante grave incumplimiento, o su separación voluntaria (receso) por cambios producidos en la sociedad) y la disolución de la sociedad (por voluntad de los socios, vencimiento del plazo
acordado, pérdida del capital social, por reducirse a uno el número de socios, por cumplimiento
del objeto social, o imposibilidad de concreción).
La última etapa, luego de la disolución de la sociedad, es la liquidación, donde se venden los
bienes patrimoniales, se cancelan las deudas, y luego, el excedente, es repartido entre los socios,
cancelándose la inscripción en el organismo pertinente.
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Tipos sociales (Para profundizar sobre cada tipo de sociedad puede posicionarse sobre el texto celeste que subraya el tipo
social.)
Sociedad colectiva: Son las más simples, unión de personas con responsabilidad en su propio patrimonio, con beneficio de excusión, o sea, responden una vez agotados los bienes sociales.
Sociedad en comandita simple: En ella se distinguen los socios comanditados, con responsabilidad ilimitada y solidaria, previo beneficio de excusión, y los comanditarios que
responden solo con el capital que aportan, que siempre debe ser de dar.
Sociedad de capital e industria: Se distinguen los socios capitalistas, que aportan obligaciones de dar, y responden ilimitada y solidariamente, con beneficio de excusión y los industriales, que
aportan obligaciones de hacer, y se comprometen con las ganancias aún no percibidas.
Sociedad accidental o en participación: No tienen plazo de duración, pues se constituyen transitoriamente para un determinado fin. La participación de los socios aportantes, se realiza a
nombre personal, y responden con esos aportes. Es una sociedad anómala pues ni siquiera necesita
inscribirse, rigiéndose supletoriamente por las disposiciones de la sociedad colectiva.
Sociedad de responsabilidad limitada: El número de sus socios es de 2 a 50, y su capital se divide en cuotas, y a ellas se limita la responsabilidad de cada socio.
Sociedad anónima: el capital está representado por acciones, que son negociables, ya sea por compra-venta, en bolsa, etc. Y la responsabilidad de los socios tienen como tope el valor de esas
acciones. Deben constituirse por instrumento público.
Sociedad en comandita por acciones: El capital se representa en acciones y requieren para constituirse de instrumento público. Los que aportan el capital representado en acciones, son los
socios comanditarios, y a ellas se limita la responsabilidad. Los socios comanditados responden
ilimitada y solidariamente, pero en forma subsidiaria.
Sociedad cooperativa: Con número de socios ilimitada. El capital se divide en cuotas, todas del mismo valor, que solo se transmiten entre los miembros de la sociedad.
Sociedad de economía mixta: se integran con capital privado y estatal. Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria: Como lo indica su nombre, los
mayores aportes son del estado.
Sociedades mercantiles | La guía de Derecho http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/sociedades-mercantiles#ixzz3CV1SvvuZ
Entidades sociales sin personalidad jurídica. Régimen legal : son las simples asociaciones del Art.
46 del Código Civil: “Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán
consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de
derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o
instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los
miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los
actos de ésta. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la
sociedad civil.”
6.5. Principio de existencia y extinción de las personas jurídicas.
Las personas jurídicas comienzan su existencia cuando se constituyen como tales, tal como estudiamos
en el punto anterior. Además, las personas jurídicas, como las físicas, finalizan su existencia por varias causas, a continuación
se mencionan las causas de extinción de aquellas que necesitan autorización para funcionar.
Nacimiento de la personalidad jurídica Las personas jurídicas nacen como consecuencia de un acto
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jurídico (acto de constitución), según un sistema de mera existencia, o bien por el reconocimiento que
de ellas hace una autoridad u órgano administrativo o por concesión. En ambos casos puede existir
un requisito de publicidad, como la inscripción en un registro público.
CÓDIGO CIVIL. CAPITULO I
Del principio de la existencia de las personas jurídicas
Art. 45. Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etcétera., con el
carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el Gobierno, con
aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa.
Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en
caso de ilegitimidad o arbitrariedad. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el
Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad. En este caso los órganos de Gobierno de la fundación podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo
anterior. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)
Art. 46. Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Son sujetos de derecho, siempre que
la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de
autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Supletoriamente
regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 47. En los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuese posterior a su fundación, quedará legitimada su existencia como persona jurídica, con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó
la fundación.
El Estado, a las personas jurídicas privadas que necesitan su autorización para funcionar , les puede
revocar la misma o retirarles la personería jurídica; o se pueden disolver por otras causales que se
encuentran expresadas en el Código Civil
CAPITULO II
Del fin de la existencia de las personas jurídicas
Art. 48. Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para funcionar:
1° Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad competente;
2° Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea
imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos;
3° Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.
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La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45. El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución
recurrida.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de
1968.)
Art. 49. No termina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de sus miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el fin de su institución. Corresponde al
Gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, declarar disuelta la corporación, o determinar el modo cómo debe hacerse su renovación.
Art. 50. Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el destino previsto en sus estatutos; y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los
bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que disponga el Cuerpo
Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la corporación
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6.6. Consecuencias en relación a su personalidad: su responsabilidad. Otras
consecuencias
Como consecuencia necesaria de la distinción entre su personalidad y la de sus miembros surge su
responsabilidad por los actos de sus representantes (responsabilidad extracontractual) y hechos sus dependientes (responsabilidad contractual).
Tal como sostienen las autoras de “Lecciones.”12. La distinta responsabilidad contractual y
extracontractual de las personas jurídicas es otra consecuencia de la personalidad jurídica adquirida
por el ente colectivo. Este principio que es riguroso en las asociaciones (Art. 39, 42 y 43 del C.C)
no lo es en el ámbito de las sociedades civiles y comerciales que se constituyen con fines de lucro,
y donde en principio los socios responden por las deudas de la sociedad con la excepción de
algunos tipos de sociedad comercial.
Esta es una derivación de la autorización o no para funcionar, las asociaciones y fundaciones son
autorizadas por el Estado y tienen un objeto especial; en cambio las sociedades (si bien tienen un
procedimiento de inscripción determinado) garantizan a los terceros con su patrimonio, y si éste es
insuficiente, en las sociedades de responsabilidad ilimitada los socios responden de manera
subsidiaria (es decir, primero se acciona contra la sociedad y luego contra los socios). En las
sociedades de responsabilidad limitada (S.R. L y Sociedades Anónimas) se responde por las deudas
de la sociedad con el patrimonio de la misma
6.7-La empresa. .
La definición de empresa es importante porque es el medio mas utilizado para realizar actos de
comercio; una definición de empresa de Vivante13 la conceptúa como: “la organización técnico
jurídica, que mediante la coordinación de diversos elementos –naturaleza, capital y trabajo- se
propone producir bienes o servicios, destinados al trueque, corriendo los riesgos por cuenta del
empresario; esto es, quien reúne, coordina y dirige esos elementos bajo su responsabilidad”.
La empresa tiene dos elementos:
la coordinación de los factores de producción (naturaleza, capital y trabajo) destinado al
trueque; si no estuviera destinado al trueque, sino al propio consumo, habría empresa económicamente, más no jurídicamente;
y la organización está dirigida y bajo la responsabilidad de empresarios.
Es importante tener en cuenta que no se puede confundir la noción de empresa con la de sociedad
comercial14. En efecto, la empresa puede ser unipersonal, en ese caso la responsabilidad entera de
la misma cae sobre el empresario titular, ese tipo de responsabilidad es ilimitada, es decir que en
caso de dificultades económicas de la empresa el empresario correrá el riesgo de que lo ejecuten
patrimonialmente de manera personal. Para comprender la gravedad de esta situación baste tener en
cuenta el concepto de “patrimonio de afectación”, es decir, la posibilidad de las personas de
destinar porciones de sus patrimonios a diferentes actividades para hacerlo producir y a su vez
protegerlo. En este caso el empresario lo hace producir pero no lo puede proteger siendo que está
en permanente riesgo.
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Por eso se puede concluir que si bien para nuestra legislación no existe como sociedad la empresa
unipersonal, sí se da como acto de comercio y se encuentra expresamente prevista en el Código de Comercio, resultando ésta una forma muy común de organizarse y se manifiesta cuando el
empresario tiene sobre sí toda la responsabilidad y dirección. Este empresario tiene sobre sí,
mientras mantenga esta organización unipersonal, toda la responsabilidad y todo el riesgo por los
negocios realizados
RECORDAR LA DIFERENCIA ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD COMERCIAL
Respecto de las sociedades civiles y comerciales, el fin de su existencia se encuentra regulado
en su normativa específica ya citada.
Sociedad civil
La sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero,
bienes o industria, con el fin de crear una persona moral que no tiene un carácter meramente
comercial, pero si buscar un beneficio lucrativo y repartir entre si sus ganancias.
Sus elementos son:
La agrupación de 2 o más personas.
La reunión con un fin común.
Que ese fin consista en una utilidad apreciable en dinero.
Que todos los socios participen en las ganancias y las pérdidas.
Atributos
Este tipo de sociedad se opone a la sociedad mercantil. Es difícil establecer una distinción clara entre
ambas. En general se distingue la sociedad civil por ser aquella que se constituye sin un objeto mercantil
o, al menos, no puramente mercantil. Sin embargo debe reunir ciertos requisitos y atributos para ser
reconocida como persona moral.
Nombre. Tiene que ser la Razón Social o Denominación Social.
Domicilio. Es el lugar físico en que una sociedad civil se aloja para efectos legales.
Patrimonio. Esta es formada a partir de los recursos de los socios, puede ser numerario o
bienes.
Capacidad de Goce. Capacidad de la propia persona moral para ejercer derechos y ser
reconocida ante la ley.
Capacidad de Ejercicio. Facultad que ha adquirido la Sociedad Civil cuando esta cumple
con todos los requisitos formales.
Capacidad Procesal . Otra de las facultades que adquiere la sociedad cuando esta se
inscribe al Registro de Sociedades Civiles.
Artículo 1° Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550):
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"Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los
tipos previstos en esta Ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas."
Con la sociedad nace una persona de derecho distinta de las personas de los socios.-
- Hay pluralidad de individuos que concurren a su existencia.-
- Debe adoptar uno de los tipos previstos en la Ley de Sociedad Comerciales.-
- Los socios se obligan a realizar aportes que integran el patrimonio social, el que se destinará a la
producción o intercambio de bienes o servicios.-
- Los socios participarán de los beneficios deben soportar las pérdidas.-
Diferencia entre la Sociedad Civil y la Comercial
La diferencia fundamental está basada en la finalidad de la Sociedad Comercial destinada a la producción
e intercambio de bienes o servicios, aunque la sociedad con objeto civil, más allá de la actividad
económica que tiende a la formación de la misma, y no por ello es comercial, sino que tiene su cuota de
civilidad (que está regulado por el Código Civil),
por ejemplo: explotación agrícola, ganadera, forestal, profesiones liberales entre otras.-
Otra diferencia está dada por la tipicidad es decir que las sociedades comerciales deben adoptar uno
de los tipos previstos en la Ley.-
Dada la nueva regulación comercial, la Sociedad Civil, tiende en la práctica a desaparecer.-
La sociedad civil, se determina por escritura pública y no se inscribe en el Registro Público de
Comercio.-
En la sociedad Civil sólo se realizan balances para dar a conocer resultados entre sus integrantes,
pero los mismos no necesariamente se registran en el Consejo de Cienci as Económicas.
- Ejemplo de sociedad civil: un grupo determinado de individuos se asocia con el objeto único de
construir un edificio, en partes que se establecerán proporcionales.- A la finalización del objeto, se
liquida la sociedad, dando de baja todas y cada una de las inscripciones impositivas y se adjudican las
unidades del producido, también mediante escritura pública.-
En el caso de esta sociedad, cada integrante es solidario por el conjunto, en el caso de no responder un
socio, el otro necesariamente deberá hacer frente a la deuda.-
La responsabilidad NO se limita al capital de cada integrante en dicha sociedad.- Es decir que los
socios responden por el todo de la deuda contraída por la sociedad.-
Organización:
La sociedad comercial debe esencialmente estar organizada en su aspecto jurídico.
La organización requerida comprende por ejemplo el régimen de administración, asambleas,
fiscalización, documentación y contabilidad, etc, que deben preverse con los alcances fijados en la Ley
19.550.
Objeto Social:
En principio la sociedad mercantil tiene por objeto fines económicos, la función económica es el fin
normal, la expresión utilizada por el código de comercio, art.282 "Es con ánimo de partir el lucro".-
CUADRO COMPARATIVO ENTRE AMBOS TIPOS SOCIETARIOS:
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ASPECTOS LEGALES SOCIEDAD CIVIL SOC. COMERCIALES S.A. -
S.R.L.
Propiedad del Inmueble A nombre de la Sociedad A nombre de la Sociedad
Responsabilidades de los Socios Ilimitada Limitada a su aporte
Ante Terceros Actúa la Sociedad Actúa la Sociedad
Constitución Por Contrato Público (escritura) Por Contrato Público o Privado
en el RPC (*)
Relaciones entre Socios
Son abiertas entre el Socio y la
Sociedad con la limitación de la
Ley Civil
Son abiertas entre el Socio y la
Sociedad
Afecciones del Inmueble por
problemas de Socios NO Afectado Igual a la Sociedad Civil
ASPECTOS IMPOSITIVOS SOCIEDAD CIVIL SOC. COMERCIALES S.A. -
S.R.L.
I.V.A.
La Sociedad tributa IVA al vender las
unidades, a la escritura a favor de los
propietarios
Igual a la Sociedad Civil
Ingresos Brutos
Sujeto pasivo del Impuesto
(anualmente). Exención a la Industria de
la Construcción a partir del 01-01-1999
Igual a la Sociedad Civil
Impuesto a las Ganancias
Cada Socio es sujeto pasivo del
impuesto, debiendo incluir en su dj (**)
personal la proporción que le
corresponde de los resultados de la
sociedad
La Sociedad es la
Contribuyente del Impuesto.
(*) Registro Público de Comercio
(**) Declaración Jurada
RESUMIENDO.
Tenemos que distinguir entre la sociedad civil y la sociedad comercial.
La sociedad civil es aquella que tiene por objeto alguna actividad de las que se consideran civiles (p.ej.
Explotación agropecuaria, Ejercicio de profesiones liberales, Explotación de establecimientos
educativos).
Las sociedades comerciales son aquellas que figuran en la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550);
por el solo hecho de optar por alguno de los distintos tipos de sociedades que figuran en ella, la sociedad
tendrá el carácter de comercial, y estará regida por dicha ley, sin importar que el objeto que desarrolle la
sociedad sea civil o comercial.
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7.-EL OBJETO DE LA RELACION JURIDICA.
7.1. El objeto de la relación jurídica. Concepto. Clasificación de los derechos subjetivos en función de su respectivo objeto Diversas clases de objeto. Requisitos de validez
Este es un nuevo tema en nuestra materia, hasta ahora se ha expuesto lo más importante relativo al
primero de los elementos de la relación jurídica que son los sujetos. Ahora se abordará el estudio del
objeto de las relaciones jurídicas.
El objeto es aquello sobre lo que recae la relación y según el tipo de relación jurídica de que se trate (o
tipo de derecho subjetivo que es la relación jurídica en sentido estricto) será el objeto que corresponda,
gel siguiente esquema muestra en un color mas oscuro el objeto de cada uno de los derechos subjetivos
ya analizados anteriormente
Entonces depende del tipo de relación pueden ser cosas, hechos del hombre, objetos inmateriales,
personas. Básicamente en este punto del programa se aborda el objeto material, es decir las cosas, objeto
que se analizará enseguida porque antes es preciso comprender el concepto de patrimonio
7.2. El Patrimonio. Concepto Caracteres Distintas concepciones.
Análisis crítico de cada una
El patrimonio es uno de los atributos de la persona jurídica, y se denomina jurídicamente patrimonio al conjunto
de bienes que posee una persona.
Gráficamente el patrimonio se encuentra compuesto de la siguiente manera:
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Sobre el patrimonio, ya se dijo en el primer módulo, existen distintas concepciones, pero actualmente se
encuentran superadas.
Básicamente se encuentran las posturas básicas que son : Postura de Aubry y Rau: estos autores franceses que consideran que el patrimonio es un atributo de la
personalidad; consideran que toda persona posee un patrimonio que es necesario, único e intransmisible. Sostienen que la persona aunque no posea bienes, potencialmente los puede tener, por eso nunca carece
de patrimonio Teorías modernas: esta es la concepción finalista del patrimonio que tiene su origen en Alemania y que
sostienen que no necesariamente las personas deben poseer bienes para serlo, y que si los poseen pueden
afectarlos a diferentes fines, por eso se habla de los patrimonios de afectación
El problema de la unidad del patrimonio. El patrimonio general, el patrimonio especial y el
denominado patrimonio autónomo
El patrimonio en realidad es una universalidad jurídica (universitas iuris), es decir, su unión (aun cuando
sus bienes estén separados) no proviene de la voluntad de las personas sino de las disposiciones del
Derecho, solo así puede explicarse la transmisión hereditaria, se transmite la universalidad jurídica,
procesalmente se genera el fuero de atracción para que a ese lugar donde se está resolviendo el tema se
lleven los juicios de carácter patrimonial del causante.
Otra postura, ya superada, sostiene que el patrimonio es una universalidad de hecho (universitas facti o
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universitas rerum) porque se basa en que la unión del patrimonio tiene su base en la voluntad del dueño).
El patrimonio como garantía de los acreedores. Alcance legal del principio. Fundamento.
Bienes excluidos. Acciones dirigidas a asegurar su integridad.
Insolvencia y cesación de pagos. Acciones individuales y colectivas
El patrimonio es la prenda común de los acreedores , es decir, es la garantía que tienen los acreedores
para respaldar los créditos que tienen contra sus deudores. Por ejemplo: si alguien va a pedir un préstamo
bancario le van a pedir garantías para pagarlo, estudiarán sus antecedentes, su grado de cumplimiento, su
respaldo económico, si tiene un recibo de sueldo (que es parte del patrimonio porque configura un
derecho creditorio para el empleado) también; si no posee nada no le otorgarán el préstamo. Igualmente
en los contratos de locación de inmuebles, raramente se puede alquilar sin garantía, actualmente los
acreedores se aseguran que ante un incumplimiento van a poder ejecutar sus acreencias.
En el Código Civil este tema se encuentra regulado en varias disposiciones de nuestro Código
regulan este tema; el Art. 50515 lo reconoce en su inciso 3, cuando establece que el patrimonio del
deudor en el caso de las obligaciones le garantiza al acreedor que en caso de incumplimiento puede
obtener de ahí las indemnizaciones que correspondan. Para ello la ley le otorga al acreedor una serie de medidas para proteger el patrimonio ante un eventual
incumplimiento, estas son las medidas preventivas (que tienden a asegurarse la documentación de las
deudas) y las cautelares (que son las que se aseguran de que el deudor no se deshará del patrimonio ante
una eventual demanda).
Las medidas cautelares judiciales son:
Embargo: Inoponibilidad de la enajenación, preventivo o ejecutivo (sentencia) o ejecutorio
(liquidación) Inhibición general: Bienes insuficientes. Anotación en el Registro de la Propiedad. Válido solo
en esa jurisdicción Indisponibilidad de un bien: Medida judicial que declara la indisponibilidad de un bien
determinado (peligro de frustración)
Anotación de litis: En el Registro de la Propiedad y el bien no queda indisponible
Medida cautelar innovativa: Se cambia una situación fáctica o jurídica por necesidad y urgencia
Prohibición de innovar: Se mantiene inalterable la situación de hecho o de derecho
Intervención judicial: intervención del acreedor en el juicio del deudor, 2)3º recaudador en una
empresa, 3)3º fiscalizador de actos o bienes en el juicio Secuestro de bienes: Falta de eficacia del embargo o liquidación
Las medidas preventivas aconsejadas son:
Documentación del crédito
Reconocimiento de deuda: declaración con efecto interruptivo, expresa o tácita
Confección de inventarios y balances:, libros obligatorios por el código de comercio, ley de
contrato de trabajo, actas sociales
Interrupción de la prescripción por demanda
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Suspensión de la prescripción por interpelación: Por una sola vez y con efecto por un año (o menor
según la acción)
Además los acreedores poseen a su favor una serie de acciones tendientes a recuperar y conservar
su crédito, entre ellas:
La acción subrogatoria, se da en el caso de que un tercero le deba a su deudor y éste permanezca
inactivo en el cobro, solo procede por vía judicial La acción directa: es igual que la anterior pero procede en los casos indicados por ley (por ejemplo
en las sublocaciones el locador le puede cobrar al sublocatario de su locatario)
La acción revocatoria: procede en caso de fraude (tema que se analizará mas adelante)
Acción de separación de patrimonios: procede en el caso de herencia, y se otorga tanto a los
acreedores del causante y como a sus herederos La acción de simulación: procede en caso de simulación (tema que también se analizará mas
adelante). Tanto el fraude como la simulación son vicios del acto jurídico
7.3.-La hacienda comercial o fondo de comercio Concepto. Elementos constitutivos
Transferencia de establecimientos comerciales
El fondo de comercio es el conjunto de elementos materiales e inmateriales organizados por el
empresario para producir bienes y/o servicios.
El fondo de comercio y su integridad en su transferencia se encuentran protegidos por la ley nº 11.867
que persigue tres finalidades:
1) Proteger la integridad del fondo de comercio como una universalidad
2) Proteger los intereses de los acreedores
3) Otorgar seguridad al adquirente de que las pretensiones de los acreedores serán satisfechas con el
precio de venta asegurándoles un fondo libre de acreencias
Además en su Art.1º indica cómo se encuentra integrado un fondo de comercio:
“Declárense elementos constitutivos de un establecimiento comercial fondo de comercio, a los
efectos de su transmisión por cualquier título: Las instalaciones, existencia en mercaderías,
nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las
marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los
demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística”
En síntesis, la ley protege la transferencia del fondo de comercio indicando un procedimiento que
permite transmitirlo en funcionamiento (con los bienes indicados), dando tanto al fondo la
seguridad del giro comercial, como a los acreedores la garantía de que sus deudas serán pagadas,
como al adquirente limitando su responsabilidad al momento de la transferencia.
7.4.-COSAS Y BIENES Concepto. Régimen legal
Alcance jurídico
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Continuando con el tema del patrimonio, ahora corresponde abordar uno de sus elementos: los bienes
materiales o cosas. En este último punto del módulo se estudiarán los conceptos básicos relacionados con las cosas.
El Código Civil define cosas en el Art. 2311:.
“Se llaman cosas en este Código, los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Las disposiciones
referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.”
Cuando el legislador define como “materiales” supera la definición original que decía “corporales”,
refiriéndose a “materia” como concepto general.
Por eso se incorpora el segundo apartado , las fuerzas naturales y la energía son materia y son objeto de
mercado también, se realizan transacciones sobre ellas, no solo la energía eléctrica, sino la solar o la
proveniente de la fuerza cólica (por el viento) por ejemplo. Por eso es tan importante entender que no se
habla de “corporal” o “tangible” sino de material.
Otra cuestión importante a entender es que las cosas son susceptibles de tener un valor, no importa cuál sea, incluso puede tener más valor afectivo que económico, si reúne las condiciones de ser material
igualmente será cosa y será parte del patrimonio de una persona.
7.5. Clasificación de las cosas consideradas en sí mismas
Las cosas, consideradas en sí mismas o en relación a los derechos (reguladas en los Arts. 2311 a
2338 del Código Civil) se pueden clasificar de la siguiente manera:
1. Muebles o inmuebles: por su naturaleza, o por accesión o por su carácter representativo:
Son cosas muebles las que se pueden trasladar de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas
(estos últimos se llaman semovientes, por ejemplo los animales), o que solo se muevan por una
fuerza externa, son excepción de las que sean accesorias a los inmuebles. S
son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo, separadas de él, como las piedras,
metales, etc. También tienen este carácter los instrumentos públicos o privados de donde constare
la adquisición de derechos personales, por ejemplo un boleto de compraventa de un automóvil.
Son inmuebles por su naturaleza: las cosas que se encuentran inmovilizadas por sí mismas,
como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie o profundidad, todo lo
que esté incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin
el hecho del hombre.
Son también inmuebles pero por accesión física: las cosas muebles que se encuentran
inmovilizadas por su accesión física al suelo con carácter de perpetuidad (por ejemplo un edificio).
• Son inmuebles por accesión moral o por su destino: las cosas muebles que se encuentran
puestas intencionalmente, como accesorias de un inmueble por el propietario de éste, sin estarlo
físicamente, por ejemplo en una Universidad los bancos , el pizarrón y los elementos tecnológicos
que integran su función educativa; esto porque este tipo de bienes complementan al inmueble en
su funcionalidad .
• Finalmente son inmuebles por su carácter representativo , los instrumentos públicos donde
constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, por ejemplo la escritura pública
en la que se vende o dona una casa.
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Esta clasificación tiene sus efectos: Los derechos reales que se pueden constituir (hipoteca y anticresis sobre los inmuebles, prenda
sobre los muebles) ,
las formas de instrumentación (los derechos reales sobre inmuebles se instrumentan en escritura
pública y su correspondiente inscripción, no exigiéndose estos requisitos para los muebles, a
menos que sean registrables pero no requieren instrumento público) ,
el tiempo exigido para adquirir el dominio –prescripción adquisitiva- los plazos son diferentes
según el tipo de bienes: para los muebles se exigen 2 años, para los inmuebles se exigen 10 ó 20
años, según se tenga o no justo título. Se considera justo título para los 10 años la escritura
pública que tiene el poseedor convencido de que el terreno es suyo, pero en realidad es una
escritura defectuosa porque existe otra escritura sobre el mismo inmueble o parte de él (esto ha
sido frecuente en loteos de terrenos mal realizados), en estos casos se le da derecho al que
posee durante 10 años en estas condiciones a usucapir el bien.
los efectos de la posesión :en las cosas muebles, la posesión de buena fe de una cosa mueble,
crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida, no ocurriendo
en el caso de los inmuebles). La frase aplicable es “la posesión vale por título”. Por ejemplo se
aplica en los casos de tercería de dominio, cuando se embargan bienes que son de propiedad de
una persona por deudas de otra persona, si el dueño las tiene efectivamente puede alegar a su
favor esta disposición
La competencia de los jueces, es decir la facultad del juez para entender en un caso
determinado, (para los inmuebles es competente el juez del lugar de situación del bien, para los
muebles el del lugar de situación del bien o el del domicilio del demandado).
Fungibles o no fungibles. Son fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma
especie, y que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad (por
ejemplo los cereales, el dinero-porque se considera su valor económico-, las mercaderías en general). Son no fungibles aquellas cosas con identidad propia, que no pueden sustituirse de forma perfecta (por
ejemplo una casa, un automóvil, un libro incunable). Esta clasificación es importante por las
transacciones que se pueden celebrar, por ejemplo sobre las cosas fungibles se pueden celebrar contratos
de mutuo (que son de uso y consumo)I, como el mutuo comercial (que es el préstamo bancario) o el mutuo de semillas.
Consumibles o no consumibles. Son consumibles aquellas cosas cuya existencia termina con el primer uso para el que las posee y las que
terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad (por ejemplo el dinero o
los alimentos). Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean
susceptibles de consumirse o de deteriorarse después de algún tiempo (por ejemplo un auto, los muebles
de una casa)
Divisibles o indivisibles. Son divisibles aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser fraccionadas en porciones reales,
cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma
(por ejemplo un litro de leche, el dinero). Son no divisibles las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento, no pueden
dividirse sin que se destruya o pierda su esencia (por ejemplo una estatua, un terreno cuyas dimensiones
son las mínimas aceptadas por las reglamentaciones municipales).
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Principales o accesorias. Son principales las cosas que pueden existir por sí mismas (por ejemplo un auto).
Son accesorias las cosas cuya existencia está determinada por otra de la cual dependen y siguen la suerte
de la principal. En este caso es importante tener en claro que la clasificación de las accesorias dado que el
código las limita en dos categorías:
a. Frutos : son las cosas que periódicamente proceden de otra cuya sustancia no alteran, estos
pueden ser, naturales (por ejemplo una fruta), civiles (son las rentas que produce el dinero,
por ejemplo un alquiler, los intereses) o industriales, en estos interviene el hombre solo en un
momento que es el de la cosecha por ejemplo. Son accesorios porque siguen la suerte del
principal, por ejemplo si se acaba el dinero (capital) no hay intereses
b. Productos: Los productos proceden de otra cosa, alterando la sustancia de la misma, de
modo tal que una vez producido no vuelven a producirse (por ejemplo los minerales de una
mina).
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Dentro o fuera del comercio. Están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiente
de autorización pública. Las cosas están fuera del comercio, o por su inenajenabilidad absoluta o por su inenajenabilidad
relativa. Son absolutamente inenajenables:
a) las cosas cuya venta fuere expresamente prohibida por ley (por ejemplo los bienes públicos del
Estado)
b) las cosas cuya venta se hubiere prohibido por actos entre vivos-contrato- o disposiciones de
última voluntad-testamento- (por ejemplo si un bien ha sido constituido bajo el régimen de bien
de familia).
c) Son relativamente inenajenables las que necesiten autorización previa para su venta (por
ejemplo los bienes de los menores).
7.6 . Clasificación de los bienes en relación a las personas Las cosas, consideradas en relación con las personas se clasifican en:
1. Bienes del Estado: éstos a su vez, se clasifican en:
a. bienes públicos, estos están afectados al uso y goce de todos los habitantes, no están en el comercio
(por ejemplo calles, plazas, yacimientos arqueológicos, lagos navegables, etc.)
b. bienes privados, siendo igual al dominio privado de los particulares, el Estado tiene su uso
exclusivo y puede enajenarlos conforme la ley civil (por ejemplo las tierras sin dueño, los yacimientos
minerales, los bienes vacantes, etc.)
2. Bienes municipales: estos son los bienes que el Estado ha puesto bajo el dominio de las
municipalidades.
3. Bienes de la Iglesia: y estos a su vez, se clasifican en bienes públicos o privados, los primeros son los
que están directamente afectados al culto.
4. Bienes particulares: son las cosas que no fuesen bienes del Estado, de las municipalidades o de las
iglesias. Sus titulares pueden administrarlos, aprovechar sus frutos y productos, disponer de ellos
conforme a la ley común y reclamarlos cuando un tercero los tenga indebidamente en su poder.
5. Cosas susceptibles de apropiación privada (por ejemplo los peces, los tesoros abandonados, etc.),
son aquellos que no tienen dueño o han sido abandonados por sus dueños, de modo tal que cualquier
persona puede apropiarse (hacerse dueño) de ellos.
Derechos industriales y comerciales: marcas y designaciones, nombre comercial, dibujos y
modelos industriales, patentes de invención
Como se sostuvo anteriormente, los derechos intelectuales integran el patrimonio de una persona.
La creación intelectual es un bien inmaterial, que se logra objetivando la idea que lo expresa.
Su protección se llama propiedad intelectual o derechos intelectuales. Dentro del amplio concepto de
propiedad (o derecho) intelectual entran, dos grandes ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial
(o comercial).
Derecho Privado I – Facultad de Abogacía - UES 21 –Diana Espíndola 2014
En nuestro sistema se protegen los siguientes derechos intelectuales:
Derechos de autor: tutelados por la ley 11.723. Para esta ley, autor es el creador de una obra que
mira a la satisfacción intelectual o espiritual, que ésta produce, sea en el orden de la verdad, de la
belleza o del entretenimiento. Regula concretamente los derechos de autor de obras científicas, literarias y artísticas, confiriéndole protección al autor durante toda su vida y a sus herederos por
70 años. Tutela el modo de expresión de las ideas. Estos se registran en el Registro Nacional de
Derechos de Autor.
Patentes: son los inventos que a su vez se clasifican en: 1) patentes de invención (ley 24.481, modificada por ley 24.572); 2) las creaciones citogenéticas (ley 20.247); 3) patente de modelos y
diseños industriales (decr. ley 6673/63), y 4) modelos de utilidad. Todo aquello que está regido
por la ley de patentes de invención, de modelos o diseños industriales y de marcas, tiende directa o
indirec-tamente, a la satisfacción de necesidades o comodidades materiales. Esto último constituye
lo que se conoce como propiedad industrial. La ley confiere protección para las patentes de
invención de 20 años improrrogables y 10 para los modelos de utilidad. Durante ese tiempo el
propietario del derecho puede explotarlo u otorgar licencias (permitiendo la explotación por un
tercero contra el pago de un canon) . Estos derechos se registran en el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, en el Registro de Patentes
Marcas registradas: tuteladas por la ley 22.362. la marca es el signo o símbolo que distingue e identifica un determinado producto, en este caso la ley le otorga una protección de 10 años,
prorrogables siempre que se pruebe su uso durante los últimos años .Estos derechos se registran en
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en el Registro de Marcas
Estos derechos intelectuales conforman una categoría intermedia dentro de la clasificación de los
derechos patrimoniales, ya que tienen una faz extra patrimonial que es el derecho moral del autor a la integridad de su obra, y una faz patrimonial que es el derecho a disfrutar de las ganancias que produce
la venta o reproducción de su obra registrada en cualquiera de las tres categorías